Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и основания наследования. Общая характеристика наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Одним из производных способов приобретения права собственности является наследование. При наследовании, как правило, имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального (общего) правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ), независимо от того, знал ли наследодатель о наследнике. 

Институт наследования в системе гражданского права представляется независимым, отдельно стоящим, не связанным с другими видами имущественных прав. Он не является каким-либо видом обязательственных прав и не входит в систему вещных прав, но очень тесно связан с ними. После смерти определенного лица остается имущество, основу которого составляют право собственности и другие вещные права. Они являются объектом перехода по наследству после смерти их собственника. С другой стороны, наследование — один из способов приобретения имущественных прав, что приближает его к обязательственному праву.

В силу этих обстоятельств институт наследования в системе гражданского права является одним из важнейших. Его значимость обусловлена также тем, что объект наследования преимущественно составляет право собственности.

Актуальность заключается в том, что   вопросы наследственного права, как общие, так и частные, в настоящее время занимают значительно место в юридической практике.

Наследственное право занимает значительное место в жизни практически любого индивидуума. Поэтому наследственное право – один из самых древних институтов права. Человечество всегда пыталось регламентировать вопросы наследования через нормы права.

Выбор пал на данную тему не случайно, так как, судя по вышеизложенному материалу, она имеет много нерешённых вопросов. Проблемы наследственного права с древнейших времен и до настоящего времени остаются в центре внимания общества и государства, законодателя и исследователей, каждого человека, поскольку в той или иной мере касаются и его интересов. Этим обусловлена её актуальность.

Таким образом, на сегодняшний день говорить о завершении законотворчества в области наследования по завещанию было бы преждевременным.

Объектом работы являются  наследственные правоотношения, возникающие при переходе прав собственности умершего к другим лицам по поводу наследования имущества.

Предмет изучения – совокупность правовых норм, регулирующих наследование имущества.

Целью работы является рассмотрение прав и свобод гражданина в рациональном применении норм наследственного права как одного из инструментов приобретения права собственности.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

- дать понятие и определить основания наследования;

- выявить время и место открытие наследства;

- выделить субъекты наследования по закону;

- рассмотреть общие положение наследования по завещанию;

- рассмотреть общие положения наследования по закону.

В работе использовались законодательные и нормативно-методические документы, опубликованные источники, справочная, научная литература и специальная литература.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка ипользованной литературы.

Глава 1. Понятие и наследования

Вопросы в последнее время все большую актуальность. Происходит на фоне в экономике страны, института частной общего роста граждан, которые всего прочего возможность заниматься деятельностью. Действительно, еще десятилетие наиболее ценным которое могло по наследству, например, дача автомобиль, то это может и квартира, и земельный и целое предприятие. Кроме растет правовое и правовая культура которые более и ответственно стали к вопросам наследования. Все количество людей к составлению завещания, самым по усмотрению распоряжаясь имуществом.[1]

Наследственное стремясь соответствовать реалиям, также значительные изменения сравнению с законодательством времени. Сегодня на наследование одним из прав граждан. Оно и гарантируется Основным государства. Право наследование, с одной означает свободу в определении судьбы имущества, с другой - защиту от притязаний на имущество со третьих лиц.

Наследственное представляет собой правовых норм, общественные отношения, в связи с переходом и имущественных прав другим лицам его смерти. Наследственное - это достаточно часть гражданского законодательства. Действительно, в случае необходимо все возможные во избежание спорных ситуаций с максимальной защиты и интересов участников правоотношений.

В целях наследодателя и охраны интересов, профилактики корыстных правонарушений, с получением наследства, вводит нормы о наследниках, которые могут призываться к как по так и по завещанию. Статья ГК РФ к прежде всего граждан, совершивших действия, направленные наследодателя, кого-либо наследников (например, убийство) или осуществления последней наследодателя, выраженной в (например, понуждение к завещания или к от наследства в недостойного наследника). В случае такие действия должны причиной призвания наследника или лиц к наследованию причиной увеличения или другим доли наследства. Таким не важно, в интересах действовал совершая противоправные он в любом считается недостойным. Противоправные направленные на или кого-либо наследников, должны совершены только умышленно. Если умер вследствие действий наследника, наследник не недостойным и имеет призываться к наследству. Покушение правонарушение, как и правонарушение, служит для признания недостойным. В любом случаев для лица недостойным необходимо, чтобы совершения правонарушения установлен решением суда. После недостойные наследники не могут призваться к ни по ни по завещанию.[2]

Несмотря оправданную строгость нормы, закон возможность для недостойного наследника и его в имущественных правах. Этот благодаря действию завещания отдан усмотрение наследодателя. Если того как в порядке будет противоправность поведения и корыстная направленность действий, а наследодатель же завещает свое имущество, такое лицо призываться к наследованию.

Недостойными признаются также лишенные родительских прав. В со ст. 1117 РФ они могут наследовать закону имущество детей, в отношении они были родительских прав и восстановлены в них дню открытия наследства. Однако действию все же принципа завещания такие могут наследовать своих детей завещанию.

Кроме по требованию лиц суд отстранить от по закону не по граждан, злостно от выполнения на них в закона обязанностей содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 РФ). Подобные возложены, например, ст. 80 и Семейного кодекса Федерации на в отношении своих а также совершеннолетних, нетрудоспособных и нуждающихся в детей. В свою в силу ст. 87 РФ трудоспособные дети обязаны своих нетрудоспособных, в помощи родителей. При от исполнения обязанностей такие решением суда быть признаны наследниками и тем лишены права наследования.[3]

Если к признания недостойным гражданин уже во владение имуществом из наследства, то нем лежит по возврату неосновательно полученного. Причем должно быть в натуре, т.е. подлежат именно те и имущественные права и в виде, в котором были получены. В невозможности возврата в натуре приобретатель возместить его стоимость. Руководствуясь п. 1 ст. 1107 РФ, помимо имущества также возмещению доходы, недостойный наследник или должен извлечь из имущества.

Как анализ ст. 1112 РФ, в состав массы могут

1) вещи, движимые, так и деньги, в том в иностранной валюте, валютные ценности; бумаги; любые вещи;

2) имущество (например, участок);

3) права (например, требования возврата

4) обязанности (например, бремя имущества).

Приведенный достаточно обширен. Однако не все могут быть наследования. Закон ряд ограничений.

Не передаваться по

1) права и тесно связанные с наследодателя, в частности на алименты, возмещение вреда, жизни и здоровью. Сюда же можно право на пенсий, пособий и др. Такой вполне оправдан, указанные блага настолько "срослись" с носителем, что другому лицу самому их

2) права и переход которых допускается в силу закона. Например, ст. 29 об авторстве допускает переход наследству таких автора, как на имя, на репутацию

3) личные права - право жизнь и здоровье, личности, личную честь и доброе личную и семейную

4) иные блага - право передвижения, выбор пребывания и жительства и др.

Не никакого значения, наследодатель в завещании указать, что и объекты передаются по наследству. Завещание может отменить установленный законом.

Основной наследования - универсальное правопреемство. Это что наследство к другим лицам в виде, т.е. все, входит в состав переходит в том состоянии, виде и в котором оно в то время, принадлежало умершему. Передаваемые права и обязанности не меняют содержания. Право наследнику ту меру возможного (а обязанность - которой обладал наследодатель. При нельзя наследовать права наследодателя, от его обязанностей.[4]

Для чтобы наследственное возникло, необходимо определенных обстоятельств, юридическими фактами. В случае таким выступает событие наследодателя. Нормы законодательства РФ юридически неразрывную между наследованием и правоспособностью физического лица. Такой факт, как влечет прекращение правоспособности физического и начало наследования.

В разнообразных жизненных не всегда смерти может установлен в общем т.е. на медико-биологических данных, о том, что в человека произошли изменения, свидетельствующие о смерти. В ряде возникает необходимость в смерти в судебном порядке. В ст. 45 РФ гражданин быть объявлен если в месте постоянного жительства сведений о нем в 5 лет. Этот сокращается до 6 в тех случаях, лицо пропало вести при угрожающих смертью дающих основание его гибель определенного несчастного случая. Военнослужащий иной гражданин, без вести в с военными действиями, быть объявлен не ранее, по истечении 2 со дня военных действий. Гражданин быть объявлен только решением суда. Объявление умершим приравнивается к смерти и поэтому за собой же правовые в частности отношения наследованию.

Здесь отметить, что исключена ситуация или обнаружения пребывания гражданина, объявленного умершим. В случае суд свое решение. В со ст. 46 РФ явившийся вправе потребовать любого лица, в числе и от возврата сохранившегося безвозмездно перешедшего к после объявления умершим. Исключение деньги и ценные на предъявителя, согласно ч. 3 ст. 302 РФ не быть истребованы добросовестного приобретателя при каких обстоятельствах.[5]

Имущество, к другим лицам возмездным сделкам, истребовать, если собственник докажет, в момент приобретения этими лицами, знали, что собственник находился в живых. В если имущество невозможно, воз его полная стоимость.

Гражданским установлен специальный принятия наследства. Принятие представляет собой сделку, содержанием является совершение законом действий, на приобретение имущества.

Закон следующие принципы наследства:

1) наследником части означает принятие причитающегося ему в чем бы ни заключалось и бы оно находилось (п. 1 ч. 2 ст. 1152 РФ). Гражданское рассматривает наследство единое целое. Поэтому может быть каждым наследником как единое не требуется наследство в отношении отдельной вещи, в отдельности права каждой обязанности, в состав имущества умершего. Физическое конкретной вещью состава наследства осуществление конкретного права характеризует наследника ко наследству и расценивается принятие его всей причитающейся наследнику массе;

2) призвании наследника к одновременно по основаниям наследник принять наследство, ему по из этих по нескольким них или всем основаниям (п. 2 ч. 2 ст. 1152 РФ). В данном закон предоставил имеющему право по разным право выбора. Например, наследнику принадлежит наследования по и одновременно право обязательную долю в он вправе наследство по основаниям либо лишь как по завещанию как наследник доли. Однако часть наследства, ему по или иному в силу действия принципа он может;

3) допускается принятие под условием с оговорками (п. 2, ч. 3, ст. 1152 РФ);

4) наследства одним несколькими наследниками означает принятия остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 РФ). Право наследство осуществляется наследником, только его усмотрению. Каждый наследников при наследства по выражает свою и намерения индивидуально.

О принятие наследства наследником создает правовые последствия для этого так и для наследников, поскольку на размер наследственных долей, раздела наследства, к наследству других и др. Но не влияет самостоятельное выражение наследника.

Закон что принятое признается принадлежащим со дня наследства независимо времени его принятия и момента регистрации прав него (п. 4 ст. 1152 РФ). Из следует, что придал обратную принятию наследства. Это имеет важное значение. Оно момент неопределенности в наследственного имущества, при отсутствии правила мог существовать в период дня открытия по день принятия. Именно наследника, принявшего в указанный период бремя содержания он же риск его гибели или к нему могут предъявлены требования о вреда, причиненного в эксплуатации наследственного и др.[6]

По общему правилу принятие наследства осуществляется путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Заявление подается по месту открытия наследства. Закон допускает направление заявлений о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство посредством почтовой связи, а также их передачу нотариусу другим лицом (курьером). В этом случае подпись заявителя должна быть в обязательном порядке нотариально удостоверена, что гарантирует достоверность волеизъявления наследника.

Допускается подача указанных заявлений и через представителей. Однако при этом в доверенности должно быть специально оговорено соответствующее полномочие. Законные представители малолетних (лиц, не достигших 14 лет) или недееспособных действуют в интересах представляемого без специальных полномочий (без доверенности), в том числе и при принятии для них наследственного имущества.

Факт подачи заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство однозначно свидетельствует о намерении наследника вступить во владение наследственным имуществом. Закон допускает также фактическое принятие наследства, которое заключается в совершении наследником действий, подтверждающих его намерение приобрести наследство (п. 2 ст. 1153 ГК). При этом заявление о принятии наследства может и не подаваться, поскольку сами такие действия закон расценивает как акт принятия наследства. К ним относятся:

1) вступление во владение или в управление наследственным имуществом. Наследник, вступивший во владение имуществом, имеет право господства над вещами, входящими в состав наследства, а также может присоединить их к собственному имуществу. Вступление в управление наследственным имуществом - это совершение наследником действий, обеспечивающих нормальное функционирование и хозяйственное состояние этого имущества (например, садового участка);

2) сохранение и защита наследственного имущества;

3) оплата расходов на содержание наследственного имущества;

4) оплата долгов наследодателя.

Презумпция принятия наследства означает, что наследник совершил определенные действия по принятию наследства. Но она может быть оспорена как самим наследником, так и другими лицами. Если наследник совершил какое-либо из вышеуказанных действий без намерения стать собственником наследственного имущества, он не лишается права свободного выбора между принятием наследства и отказом от него. Законом установлены сроки, в течение которых наследники могут реализовать свое право на принятие наследства.

Период принятия наследования ограничен в силу различных причин. Прежде всего учитываются интересы наследников, так как срок принятия наследства является периодом времени, который необходим для установления состава, стоимости и места нахождения наследства, розыска и явки наследников, принятия ими решения по поводу наследства.[7]

Срок для принятия наследства установлен ГК РФ и равен 6 месяцам. Он исчисляется со дня открытия наследства. Этот срок является общим и применяется во всех случаях, но есть исключения, где установлены специальные сроки принятия наследства:

1) если при объявлении гражданина в судебном порядке умершим решением суда установлена дата его предполагаемой гибели, то 6-месячный срок для принятия наследства исчисляется с момента вступления указанного судебного решения в законную силу. Днем открытия наследства при этом считается день предполагаемой гибели. Именно на эту дату устанавливается круг лиц, имеющих право на наследование. В данном случае срок принятия наследства начинает исчисляться со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

2) если наследник по закону или по завещанию отказался от наследства, подав соответствующее письменное заявление, либо был признан недостойным наследником, то лица, получающие вследствие этого право на наследование, могут выразить свою волю на принятие наследства в течение 6 месяцев со дня появления у них этого права. Соответствующее право появляется:

а) при отказе от наследства - с момента удостоверения нотариусом отказа от наследства;

б) при признании гражданина не имеющим права на наследование - с момента вступления в законную силу решения суда, которым подтвержден факт совершения правонарушения, направленного против наследодателя, кого-либо из наследников либо против осуществления последней воли лица из корыстных побуждений;

в) при отстранении от наследования - с момента вступления в законную силу решения суда, которым установлен факт злостного уклонения наследником от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя;

3) закон допускает реализацию права на отказ от наследства как путем подачи письменного заявления об отказе, так и путем простого непринятия наследства. Непринятие наследства представляет собой ситуацию, когда наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока: не подал заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, не совершил фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства, не подал заявления об отказе от наследства. Лица, получающие право на наследование вследствие непринятия наследства иными гражданами, могут реализовать соответствующее право в течение 3 месяцев, исчисляемых со дня окончания 6-месячного срока, в течение которого право на принятие наследства принадлежало первоначальным наследникам;[8]

4) закон устанавливает льготный срок для наследников, получающих право на наследование в порядке наследственной трансмиссии. Так, если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Наследник, принявший наследство, имеет право, но не обязан, получить свидетельство о праве на наследство. Данный документ подтверждает принадлежность наследственного имущества конкретному лицу. Свидетельство о праве на наследство является основанием для государственной регистрации наследника в качестве собственника, когда такая регистрация необходима по закону.

По заявлению наследника свидетельство выдается нотариусом по месту открытия наследства либо иным должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие. Нотариус и другие уполномоченные должностные лица обязаны по просьбе наследников выдать свидетельство о праве на наследство при наличии соответствующих оснований и необходимых доказательств. Отказ в совершении этого нотариального действия может быть обжалован заинтересованным лицом в суд.[9]

Глава II Общая характеристика наследования

Наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения и так далее, смерть еще не наступила. Лишь после того, как эти аппараты будут отключены и произойдет полное прекращение деятельности сердца, легких, почек и других органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа.

К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается и объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина.

С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия – ст. 1156 ГК РФ), объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него, и т. п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.[10]

Положения о времени открытия наследства не новы, общее правило осталось неизменным: временем открытия наследства является день смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения об объявлении лица умершим.

По общему правилу местом открытия наследства служит последнее место жительства наследодателя. Статья 20 ГК РФ определяет: место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Место постоянного проживания представляет собой помещение в местности, где гражданин проживает постоянно. Место преимущественного проживания – место, где гражданин проживает большую часть времени. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, является место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов.

Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Так, если гражданин скончался, находясь вдали от своего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на пароходе и тому подобное, местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он постоянно либо преимущественно проживал.[11]

Заинтересованные лица могут доказывать, что наследодатель не проживал по месту регистрации, – при наличии достаточных доказательств место регистрации не станет местом открытия наследства.

Если невозможно установить место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал в России, местом открытия наследства считается:

1) место нахождения имущества. При этом сведения о месте нахождения объекта недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 7, 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122_ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В основном указанные функции осуществляют регистрационные палаты. Место нахождения механического транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД, органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним, и так далее). Место нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю, мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически находится (скажем, в квартире, которую наследодатель нанял за месяц до смерти);

2) место нахождения недвижимости, если: – наследственное имущество находится в разных местах. В практике возник вопрос: если имущество находится в разных районах одного и того же населенного пункта (например, такого крупного, как г. Москва), как определяется место нахождения имущества? Для целей наследования это значения не имеет (ибо, например, в городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего округа);

– в состав имущества входит как движимое, так и недвижимое имущество;

3) место, где находится наиболее ценная часть недвижимости. Речь идет о случаях, когда наряду с движимым имуществом наследодатель имеет на территории России несколько объектов недвижимости;

4) место, где находится движимое имущество (если у наследодателя в России нет недвижимости), а если движимое имущество расположено, например, в разных городах, то место, где находится наиболее ценная часть этого имущества. В качестве ориентира суды могут использовать правила ст. 40 Налогового кодекса РФ об определении рыночной цены для целей налогообложения.[12]

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник.

Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей только при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.[13]

Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота(физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования).

В статье 1116 ГК определен круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками. К наследованию могут призываться:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;(если ребенок родится мертвым, то сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь).

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем:

- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных статьей 1151 ГК.

Термин "граждане" включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.[14]

Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о субъектах права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством или муниципальным образованием.

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по сравнению с ранее действовавшим законодательством, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых норм.

К числу недостойных наследников по закону также относятся родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть наследниками по завещанию.

Что касается злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, то это обстоятельство может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей.

Недостойные наследники могут быть отстранены судом по требованию любого заинтересованного лица. При этом не имеет значения, идет ли речь об отстранении от наследования по закону или по завещанию. Лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия, вправе требовать в судебном порядке всего неосновательно полученного недостойными наследниками (в данном случае будут применяться нормы главы 60 ГК РФ "Обязательства вследствие неосновательного обогащения").[15]

Для получения наследства наследник должен его принять. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону. Принятие наследства – это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него.

Принять наследство можно только после его открытия. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Лицо, принявшее наследство, приобретает соответствующие права и обязанности в отношении унаследованного имущества.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня принятия им наследства.[16]

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось, в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства.

Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.), он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. То есть лицо, являющееся одновременно наследником по завещанию и по закону, вправе принять наследство и по завещанию, и по закону, а также принять наследство по одному из оснований наследования, не принимая наследство по другим основаниям.

Принятие наследства не является бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в течение срока, установленного для принятия наследства, изменить свое намерение и принять наследство, причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, либо отказаться от наследства.

Но любое из принятых решений наследник должен осуществить в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Способы принятия наследства Наследник вправе выбрать по своему усмотрению любой из способов принятия наследства.

Заявление наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается нотариусу по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 Гражданского кодекса РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место на- хождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее цен- ной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не подавалось.[17]

Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме. Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, подлинность подписи наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для принятия наследства, если оно сдано сотруднику почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. Если к нотариусу по месту открытия наследства указанное заявление наследника поступило по истечении установленного для принятия наследства срока, то срок для принятия наследником наследства не считается пропущенным.[18]

Заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу представителем наследника (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что должно быть специально предусмотрено в доверенности, а также срок действия доверенности. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, однако необходимо проверить, является ли лицо, которое подает заявление о принятии наследства, законным представителем. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятие наследником части наследства по одному из оснований означает принятие всего причитающегося ему наследства по этому основанию, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Права наследника на унаследованное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство, которое выдается нотариусом по просьбе наследника по истечении срока, установленного для принятия наследства (то есть по истечении шестимесячного срока). Кроме способа принятия наследства путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства закон допускает оформление наследственных прав и в случаях фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в пределах срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Фактическое принятие наследства имеет место быть, когда наследник совершил следующие действия:

– вступил во владение или в управление наследственным имуществом (об этом свидетельствуют, например, проживание в квартире, доме, принадлежащем наследодателю, уплата долгов наследодателя, сдача в аренду какого-либо имущества наследодателя и т.д.);

– принял меры по сохранению наследственного имущества (это подтверждается, в частности, установкой замков или оборудованием квартиры наследодателя охранной сигнализацией);

– оплатил из своих средств расходы на содержание наследственного имущества (подтверждением тому могут служить оплата наследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных платежей, страховых премий, закупка корма для домашних животных, оплата ремонта автомобиля наследодателя, оплата ремонта квартиры, дачи и т.п.);

– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Для подтверждения таких действий наследником должны быть представлены нотариусу соответствующие документы. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).[19]

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае предполагаемой гибели гражданина днем смерти признается день, указанный в решении суда. Исчисление шестимесячного срока в этом случае начинается со дня вступления в силу решения суда. Наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока. Суд может признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Принятие наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, возможно и с письменного согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство.[20]

Глава III Виды наследования: по завещанию и по закону

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.[21]

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал легальное определение завещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.[22]

Не имеет значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностными лицами, оформляющими завещание.

В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания.

Так, К. Ярошенко под завещанием понимает односторонне распорядительную, лично формальную сделку, совершенную на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства.[23]

Крысанова-Кирсанова И.Г. указывает, что завещание есть юридический акт, не имеющий юридического значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц.[24]

  Как видно из приведенных определений, все они отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ).

В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Так, в соответствии со ст. 1123 ГК нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

В Гражданском кодексе провозглашен принцип свободы завещания, который заключается в том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завещаний (ст. 1119 ГК).

При составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям. Важно отметить, что завещая имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для законодательства и других стран. Например, гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.[25]

Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; таким образом, завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК признается ничтожным.

Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или наоборот неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или наоборот отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то как отмечалось в литературе, сами по себе они не противоречат закону.[26]

Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые не позволяют решить вопрос о наследнике на день открытия наследства, например, в завещании написать, что наследник получит наследство после того, как он после смерти наследодателя закончит высшее учебное заведение или получит наследственное имущество по прошествии стольких-то лет со дня смерти завещателя. По мнению М.Ю. Барщевского такие условия являются правомерными.[27] С такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат другим положениям наследственного права и в частности нормам о сроках на принятие наследство.

Наследник по завещанию, в котором содержались подобные условия, имеет право обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным в части оговоренного условия и в случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако выполнить их стало невозможным по причинам, не зависящим от наследника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество также должно перейти по наследству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия наследства наследник стал инвалидом, то по объективным обстоятельствам выполнить это условие он не может. Следовательно, наследник должен обратиться в суд с иском об установлении юридического факта, а именно невозможности выполнения условия завещания.[28]

Возникает вопрос, можно ли составить завещание под условием, если в качестве наследника указано государство. Представляется, что этого сделать нельзя, поскольку это нарушило бы суверенитет государства.

Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержания. В таких случаях завещание из односторонней сделки превращается в двустороннюю, возмездную. Такое завещание не может быть признанно законным, поскольку ставит его в зависимость от выполнения определенных обстоятельств лицом, назначенным наследником и таким образом ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания.

Не должны также удостоверяться завещания, в которых завещатель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать полученные по наследству вещи), поскольку это было бы ограничением правоспособности.

Не могут быть включены в завещание условия, по которым имущество переходит к наследникам только временно.

Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примерами двусмысленности, содержащейся в завещании, являются слова завещателя о том, что имущество передается в постоянное владение и пользование наследнику. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собственность наследника.

Проверка законности содержания завещания входит в обязанности лиц, удостоверяющих завещания. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учреждений и т.д.), которые могут не располагать необходимым опытом и знаниями.[29]

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, то есть основанного на использовании грамматических правил).[30]

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как уже отмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание.

В завещании можно указать конкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не конкретизировать имущество, а вписать стандартную фразу "все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось завещаю такому- то". В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим лицам. Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако кроме определения доли в идеальном выражении завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.

Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследников, однако не указаны доли каждого из наследников и также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназначаются кому из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК считается, что они завещаны наследникам в равных долях.

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: "Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения.[31]

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

  • завещание не было составлено, либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;
  • завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);
  • наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником.

Наконец, само завещание может быть признано недействительным по основаниям признания сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы). В этом случае также имущество будет наследоваться по закону.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145, 1148 ГК. Всего действующим законодательством предусмотрено шесть очередей родства. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Это значит, что наследников предшествующих очередей вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все эти наследники отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Все наследники по закону делятся на:

- наследников первой очереди - дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

- наследников второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления);

- наследников третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

- в качестве наследников четвертой очереди родственников третей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и падчерицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и отчимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону не были.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.[32]

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери устанавливается органом ЗАГСа на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке (в органах ЗАГСа). К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.[33]

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из супругов вступает во второй брак, не расторгнув первого, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, а должен предложить решить этот вопрос в суде. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзорные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о расторжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

Братья и сестры являются наследниками, если между ними существует кровное родство. К наследству призываются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Неполнородными братьями и сестрами являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные братья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), поскольку между ними отсутствует родственная связь.[34]

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со стороны отца в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена предусмотренным законом способом.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками наследодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, которые наследуют при отсутствии родственников вплоть до шестой степени родства.[35]

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности.

Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться изначально. Существует точка зрения, что мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Они совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих их лиц. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.д., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к недостойным.[36]

Полностью с такой позицией нельзя согласиться. Признать право наследования, к примеру, за сыном, из мести убившим свою мать (возможно, с особой жестокостью либо заведомо для виновного находящуюся в беспомощном состоянии, а также при иных отягчающих обстоятельствах), было бы, по меньшей мере, безнравственно.

Полагаем, что лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве.

Заключение

Наследование - переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Понятия «наследство» и «наследственное имущество» являются синонимами.

Необходимым условием возникновения наследственных правоотношений является смерть гражданина либо объявление судом его умершим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

Действующим законодательством предусмотрено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник.

Принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством.

Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГК РФ. Принятие наследства - это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации. – М.: Проспект. - 2012. – 48 с.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (част третья) от 26.11.2001, N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016).
  3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.01.2016). 
  4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, (ред. от 04.11.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2015). 

Специальная научная и учебная литература

  1. Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М.: Норма, 2009. – 154 с.
  2. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.
  3. Булаевский Б.А. Наследственное право. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. - 448 с.
  4. Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2007. - 208 с.
  5. Волкова Н.А. Наследственное право. Гриф МО РФ. – М.: Юнити, 2006. – 192 с.
  6. Гражданское право / Под ред. Суханова Е.А. – М.: Статут, 2008. – 364 с.
  7. Гражданское право: Учебник: в 3-х томах. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 2003. 514 с.
  8. Гущин В.В. Наследственное право. - М.: Статут, 2003. - 150 с.
  9. Долинская В.В. Наследственное право РФ. – М.: Приор, 2004. -144с.
  10. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 184 с.
  11. Каминская Н. Л. Правовые проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. - 192 с.
  12. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. / Под ред. Садикова О.Н. - М.: Феникс, 2007. – 759 с.
  13. Крысанова-Кирсанова И.Г. Завещание как основание наследования в современном гражданском законодательстве Российской Федерации. - М. - 2005. -182 с.
  14. Кулакова А.Н. Наследственное преемство по закону в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2005. - 169 с.
  15. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. - 219 с.
  16. Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. - 297 с.
  17. Ляпунов С. Г. Наследование. - М.: Юрист, 2003.- 342 с.
  18. Победоносцев К. К. Гражданское право. – М.: Юристъ, 2008, - 265 с.
  19. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. – 479 с.
  20. Ярошенко К. Наследование по завещанию. - Закон. М. - 2008. – 195 с.
  21. Ярошенко К.Б. О фактическом принятии наследства (проблемы применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ) / Опубликовано в СПС "КонсультантПлюс
  1. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 219 с.

  2. Волкова Н.А. Наследственное право. Гриф МО РФ. – М.: Юнити, 2006.

  3. Ярошенко К.Б. О фактическом принятии наследства (проблемы применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ) / Опубликовано в СПС "КонсультантПлюс.

  4. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 219 с.

  5. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Приор, 2004. – 144 с.

  6. Каминская Н. Л. Правовые проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 192 с

  7. Гражданское право: Учебник: в 3-х томах. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 2003.

  8. Кулакова А.Н. Наследственное преемство по закону в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2005. 169 с.

  9. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Приор, 2004. – 144 с.

  10. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 219 с.

  11. Ляпунов С. Г. Наследование. - М.: Юрист, 2003.- 342 с.

  12. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Приор, 2004. – 144 с.

  13. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: ВолтерсКлувер, 2007.

  14.  Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 2008. С. 28.

  15. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: ВолтерсКлувер, 2007.

  16. Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2007. 208 с.

  17. Булаевский Б.А. Наследственное право. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. 448 с.

  18. Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2007. 208 с.

  19.  Кулакова А.Н. Наследственное преемство по закону в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2005. 169 с.

  20. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 219 с.

  21. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: ВолтерсКлувер, 2007.

  22. Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2007. 208 с.

  23. Ярошенко К. Наследование по завещанию. - Закон. М. - 2008. - С. 21.

  24. Крысанова-Кирсанова И.Г. Завещание как основание наследования в современном гражданском законодательстве Российской Федерации. - М. - 2005. – С. 154.

  25. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Приор, 2004. – 144 с.

  26. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001.

  27. Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М.: Норма, 2009. – 154 с.

  28. Кутузов О. В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2008. 219 с.

  29. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: ВолтерсКлувер, 2007.

  30. Кулакова А.Н. Наследственное преемство по закону в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2005. 169 с.

  31. Серебровский В. И. Очерки наследственного права. М., 1965. С. 140.

  32. Гущин В.В. Наследственное право. - М.: Статут, 2003. - 150 с.

  33. Победоносцев К. К. Гражданское право. – М.: Юристъ, 2008, - 265 с.

  34. Гражданское право / Под ред. Суханова Е.А. – М.: Статут, 2008. 364 с.

  35. Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук М., 2007. 208 с.

  36. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) часть третья. М.: Проспект, 2002. С. 23.