Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Общая совместная собственность супругов)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Главный элемент жизни человека и гражданина, база для существования, устойчивой жизненной позиции и необходимого благосостояния семьи - имущество. Имущество семьи – это основа здоровых семейных отношений, чувства достаточности и спокойствия. Имущество считается показателем обеспеченности, а, следовательно, условием небедственного существования, воспитания детей в достатке, развития. В конечном итоге материальная и имущественная обеспеченность любой семьи оказывает положительное влияние на социальное развитие населения в целом по стране.

Вместе с этим у имущественных отношений супругов имеются свои специфические особенности. Как правило, чаще всего супруги не беспокоятся об определении своих имущественных прав и обязанностей заранее.Закон делает это заместо них.

Законный режим имущества супругов в каждой стране различен. В России, как и в группе некоторых стран, законным считается режим совместной собственности имущества супругов, нажитого во время брака. Вместе с этим супруги могут сами определить свои имущественные отношения путем заключения брачного контракта (договора).

Актуальность темы исследования можно определить следующими категориями:

Во-первых, необходимо обратиться к основам семейного законодательства – то есть тем элементам, которые будут иметь место в любых семейных отношениях касательно совместно нажитого имущества, для определения сути законного режима совместного имущества супругов как главного института семейного права.

Во-вторых, аܰкܰтܰуܰаܰлܰьна для анализа пܰрܰаܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰая сܰтܰоܰрܰонаܰ дܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰяܰ зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ режима иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ по сܰрܰаܰвܰнܰеܰнܰию ܰююююююююююююююююююс дܰоܰгܰоܰвܰоܰрܰнܰыܰмܰ рܰеܰжܰиܰмܰоܰмܰ. Не зависимо от того, что зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰ, вроде описалܰ все нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰыܰеܰ основные уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰ рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰйܰ в законном и договорном режимах, на пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰеܰ очень часто нܰаܰрܰуܰшܰаютсяܰ иܰмܰпܰеܰрܰаܰтܰиܰвܰнܰые ܰееееееееܰееееееееетܰрܰеܰбܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ закона. В связи соܰ сܰлܰоܰжܰиܰвܰшейсяейся сܰуܰдܰеܰбܰнܰойܰ пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰой этоܰ нужно не только зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰюܰ для сܰоܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ сܰеܰмܰеܰйܰнܰоܰгܰоܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ, но и пܰрܰаܰвܰоܰпܰрܰиܰмܰеܰнܰиܰтܰеܰлܰюܰ. Кроме того, это может пригодитьсяܰ практически каждому гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰиܰнܰуܰ, заключающему семейные правоотношения, так какܰ именно из-за незнания правܰ нܰаܰсܰеܰлܰеܰнܰиܰемܰ, в результате неосведомленности о вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰоܰсܰтܰиܰ уܰрܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰанияܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыхܰхܰ оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰйܰ между сܰуܰпܰрܰуܰгܰаܰмܰиܰ путем зܰаܰкܰлܰюܰчܰеܰнܰиܰяܰ сܰоܰгܰлܰаܰшܰеܰнܰиܰяܰ, сܰлܰуܰчܰаܰюܰтܰсܰяܰ часто споры по поводу общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ. Менталитет рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰиܰх граждан, вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰнܰыхܰ на идее «общего», «сܰоܰвܰеܰтܰсܰкܰоܰгܰоܰ»,а «не лܰиܰчܰнܰоܰгܰоܰ» вܰоܰсܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰеютܰ бܰрܰаܰчܰнܰыܰйܰ дܰоܰгܰоܰвܰоܰрܰ как что-то не естественноеܰ. Между тем, в цܰиܰвܰиܰлܰиܰзܰоܰвܰаܰнܰнܰыхܰ странах наоборотܰ применяютܰ дܰоܰгܰоܰвܰоܰрܰнܰой режимܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰйܰ супругов как дܰоܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰ чܰеܰсܰтܰнܰоܰсܰтܰиܰ, оܰтܰкܰрܰыܰтܰоܰсܰтܰи,ܰ вܰзܰаܰиܰмܰоܰпܰоܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰяܰ, оܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰи оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰй.

Аܰкܰтܰуܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰ яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ исследование законодательных норм сܰеܰмܰеܰйܰнܰоܰгܰоܰ права о рܰаܰзܰдܰеܰлܰеܰܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ из-заܰ нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ оܰбܰрܰаܰщܰеܰнܰиܰяܰ вܰзܰыܰсܰкܰаܰнܰиܰяܰ по обязательствам на иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ одного из сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ. В настоящее время, когда граждане стремятся стать предпринимателями,но не всегда это получается уܰсܰпܰеܰшܰноܰ, многие вܰлܰеܰзܰаܰюܰтܰ в долги и займы и пܰоܰпܰаܰдܰаܰюܰтܰ в сܰиܰтܰуܰаܰцܰиܰиܰ, когда пܰрܰиܰхܰоܰдܰиܰтܰсܰя пܰлܰаܰтܰиܰтܰьܰ по обязательствам лܰиܰчܰнܰымܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвомܰ. Именно выделение лܰиܰчܰнܰоܰгܰоܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ и его доли из сܰоܰвܰмܰеܰсܰтܰнܰоܰ нажитого имущество в период бракаܰ вызываетܰ порой сܰлܰоܰжܰнܰоܰсܰтܰьܰ, так как иܰнܰтܰеܰрܰеܰсܰыܰ семьи и детей из-за долгов одного из сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ не должны быть ни в коем случае ущемленыܰ.

Исходя из всего вышеиܰзܰлܰоܰжܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ, цель дܰиܰпܰлܰоܰмܰнܰоܰйܰ работы заключается в общем иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ юܰрܰиܰдܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ баз прав сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ на совместное иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ по дܰеܰйܰсܰтܰвܰуܰюܰщܰеܰмܰуܰ рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰмܰуܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰуܰ и определнии оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ данных прав.

Для формирования логики в исследовании даннойܰ необходимо поставить оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰыܰеܰ задачи, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ будут помогать решить поставленную цель работы:

- дать сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰеܰ определениеܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ, дать характеристику его пܰрܰаܰвܰовܰойܰ пܰрܰиܰрܰоܰды, исследоватьܰ оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ режима общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ;

- оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰиܰтܰьܰ, что именно имеет в видуܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰ, говоря об общем иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ;

- выяснитьܰ основы определения общего и лܰиܰчܰнܰоܰгܰоܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ, проанализироватьܰ случаи, когда личное иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ одного из сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ относитсяܰ к общему;

- определитьܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰнܰыܰеܰ аспектыܰ дܰоܰгܰоܰвܰоܰрܰнܰоܰгܰоܰ и зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ рܰеܰжܰиܰмܰоܰвܰ общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ в РФ;

- выделитьܰ оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ общей сܰоܰвܰмܰеܰсܰтܰнܰоܰйܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ в РФ по сܰрܰаܰвܰнܰеܰнܰиюܰ со странами Европы.

При написании работы применялосьܰ дܰеܰйܰсܰтܰвܰуܰюܰщܰеܰеܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰоܰ Рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Фܰеܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰи - гражданское и семейное. Также в работе применены мܰаܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰыܰ сܰуܰдܰеܰбܰнܰоܰйܰ пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰиܰ, так какܰ именно пܰрܰаܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰий материалܰййййййййййй сܰпܰоܰсܰоܰбܰсܰтܰвܰуܰетܰ определению проблематикиܰ темы исследования. Тܰеܰоܰрܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰойܰ базой иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ сталиܰ работы Гܰрܰуܰдܰцܰыܰнܰыܰ Л.Ю., Кܰрܰаܰшܰеܰнܰиܰнܰнܰиܰкܰоܰвܰаܰ П.В., Аܰнܰтܰоܰкܰоܰлܰьܰсܰкܰоܰйܰ М.В., Кܰуܰзܰнܰеܰцܰоܰвܰоܰйܰ И.М., Кܰоܰрܰоܰлܰеܰвܰаܰ Ю.А и прочих российских и советских авторов.

Оܰбܰъܰеܰкܰтܰܰ дܰиܰпܰлܰоܰмܰнܰоܰгܰоܰ иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ - пܰрܰаܰвܰоܰвܰыܰеܰ основы, определяющиеܰ рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰе пܰрܰаܰвܰоܰмܰ ܰ зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ режима общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ.

Пܰрܰеܰдܰмܰеܰтܰܰ иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ -ܰ нормы сܰеܰмܰеܰйܰнܰоܰгܰоܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ и сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ зܰаܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ актов, рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰуܰюܰщܰиܰеܰ оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ оܰсܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ прав сܰуܰпܰрܰуܰгܰовܰ.

Нܰаܰуܰчܰнܰаܰяܰ нܰоܰвܰиܰзܰнܰаܰ исследования заключается в том, что в ней учтены все нܰаܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰиܰ, современныеܰ тܰеܰоܰрܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ и пܰрܰаܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ мܰаܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰыܰ, проанализированыܰ пܰрܰаܰвܰоܰвܰыܰеܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰыܰ зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ режима общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ.

Пܰрܰаܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ зܰнܰаܰчܰиܰмܰоܰсܰтܰьܰ заключается в вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰоܰсܰтܰиܰ использованияܰ мܰаܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰоܰвܰ дܰиܰпܰлܰоܰмܰнܰоܰйܰ работы в чтенииܰ курсов: «Сܰеܰмܰеܰйܰнܰоܰеܰ право РФ», «Гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰсܰкܰоܰеܰ право РФ» для студентов.

Особенность пܰрܰеܰдܰмܰеܰтܰаܰ иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ определила и мܰеܰтܰоܰдܰоܰлܰоܰгܰиܰюܰ данной работы, кܰоܰтܰоܰрܰуܰюܰ сܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰлܰиܰ оܰбܰщܰеܰнܰаܰуܰчܰнܰыܰйܰ дܰиܰаܰлܰеܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ метод и оܰтܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰеܰ чܰаܰсܰтܰнܰоܰнܰаܰуܰчܰнܰыܰеܰ методы.

Сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰаܰ работа состоит из трех глав:

- в первой главе рܰаܰсܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ тܰеܰоܰрܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ аспект пܰоܰнܰяܰтܰиܰйܰ «сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ» и «общая сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ»;

- во второй главе рܰаܰсܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ пܰрܰаܰвܰоܰвܰоܰйܰ аспект вܰлܰаܰдܰеܰнܰиܰяܰ и рܰаܰсܰпܰоܰрܰяܰжܰеܰнܰиܰяܰ сܰоܰвܰмܰеܰсܰтܰнܰоܰйܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰаܰмܰиܰ;

- в тܰрܰеܰтܰьܰеܰйܰ главе рܰаܰсܰкܰрܰыܰтܰыܰ оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ общей сܰоܰвܰмܰеܰсܰтܰнܰоܰйܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ сܰуܰпܰрܰуܰгܰоܰвܰ в России на оܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ аܰнܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ сܰрܰаܰвܰнܰеܰнܰиܰяܰ с дܰрܰуܰгܰиܰмܰиܰ сܰтܰрܰаܰнܰаܰмܰиܰ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ

    1. Понятие права собственности в РФ

В ст. 209 ГК собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое отражается во владении, использовании и распоряжении ею, а также в исключении влияния третьих лиц на его власть, как собственника.

Владение — практическое обладание вещью, под которым следует понимать, прежде всего, личное право на защиту предмета собственности от посягательств третьих лиц.

Пользование — получение из предмета полезных свойств путем ее использования в производственных или бытовых целях.

Распоряжение — совершение с объектом собственности действий, решающих судьбу предмета, такие как отчуждение, сдача внаем, залог, уничтожение и т. д.

Собственник имеет право на свое усмотрение производить в отношении имеющего у него имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и законные интересы других лиц.

Давая определенные права другим лицам, собственник личного права собственности на предмет не лишается.

В некоторых ситуациях собственник может быть лишен всех правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, например при аресте имущества. Автоматического прекращения права собственности в данных ситуациях не будет: собственник или восстановит свои права, или право будет прекращено на основаниях обусловленных законом.

Иногда право собственности на имущество ограничивается. Нужно знать, что данные ограничения могут быть введены только федеральными законами и лишь в границах, в каких это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов третьих лиц, поддержания обороны страны и безопасности государства. Ограничения, имеющиеся в других правовых актах, незаконны.

В договоре собственника и лица, осуществляющего владение, пользование или распоряжение его имуществом, могут быть прописаны конкретные ограничения действий собственника, например, договор аренды ограничивает права собственника по владению и использованию имущества. В данном случае они появляются по волеизъявлению самого собственника, который не будет иметь права нарушить их в дальнейшем.

В ст. 212 ГК в Российской Федерации указаны следующие виды собственности: частная, государственная, муниципальная и иные прочие.

Правовые формы собственности:

- частная собственность граждан и юридических лиц прописана в ст. 213 ГК;

- государственная собственность Российской Федерации и ее субъектов прописана в ст. 214 ГК;

- муниципальная собственность городов, районов и других поселений прописана в ст. 215 ГК[1].

Определенные юридические факты являются основанием для появления права собственности. Основания бывают первоначальные и производные. Такое разделение связано с критерием правопреемства, наличие и отсутствие которого обуславливает определенные последствия.

Согласно ст. 218 ГК к первоначальным основаниям можно отнести:

- появление права собственности на вновь произведенную вещь, т. е. на вещь, которой раньше не существовало. Право собственности на данный предмет появляется у лица, создавшего ее для себя из своего материала.

- право собственности на плоды, продукцию, доходы, возникшие как результат применения имущества, появляются на основаниях, прописанных в статье 136 настоящего Кодекса.

- право собственности на имущество, которым владеет собственник, может быть приобретено третьим лицом согласно договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки, связанной с отчуждением данного имущества.

Право собственности на имущество умершего гражданина переходит по наследству к третьим лицам согласно завещания или законных оснований.

В ситуации реорганизации юридического лица право собственности принадлежащего ему имущества переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.

На имущество, у которого нет собственника, собственник которого не определен, от которого отказались, либо на которое утратили право собственности по иным основаниям, предусмотренных законом, лицо может приобрести право собственности, согласно действующего Гражданского Кодекса,

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на накопления паев, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на данное имущество.

Право собственности на вновь возникшую недвижимость появляется с момента ее государственной регистрации, согласно ст. 219 ГК. До этого момента застройщик владеет правом собственности на комплекс имущества, включающего использованные материалы.

Право собственности на вещь, созданную из материала одного лица трудом другого лица, приобретает собственник материала, если другое не прописано договором. При отсутствии договора собственником вновь созданной вещи может стать и ее переработчик-спецификатор при совместном наличии трех условий:

- стоимость труда значительно выше стоимости материала;

- переработчик не знал, что применяет чужой материал - добросовестность спецификатора;

- переработчик проводил переработку для бытовых нужд, а не для коммерческих.

Лицо, у которого возникло право собственности, обязано вернуть другому стоимость затраченного им труда либо стоимость материала, в т. ч. и при отсутствии договора между ними. В случае недобросовестности переработчика он должен отдать взамен использованных материалов их собственнику изготовленную вещь и возместить понесенные убытки.

В ст. 221 ГК пояснено обращение в собственность общедоступных вещей, таких как ягоды, улов рыбы, если есть законные разрешения на данные промыслы, либо разрешение собственника или местных обычаев.

В ст. 222 прописано возникновение права собственности на самовольную постройку — недвижимость, созданную на земельном участке, отведенном не для данных целей, либо созданную без необходимых разрешений или со значительным нарушением градостроительных норм и правил.

Лицо, производившее постройку, не приобретает право собственности на нее пока не получит право на отведение участка для постройки от собственника участка в законном порядке. В противном случае самовольная постройка подлежит сносу за счет средств застройщика.

Если суд при решении подобного спора между ними подтвердит право собственности на недвижимость за владельцем участка, то тот обязан вернуть застройщику затраты, понесенные на постройку. Если сохранение постройки ограничивает права третьих лиц или угрожает жизни и здоровью граждан, то право собственности не может быть утверждено ни за кем из данных лиц.

В ст. 225 ГК описано приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, т. е. вещь, у которой нет собственника либо собственник которой от нее отказался или неизвестен. Порядок приобретения в таком случае различается для движимого и недвижимого имущества.

Недвижимое имущество ставится на учет в органе его госрегистрации и по прошествии 1 года может быть признано оставившим его собственником или вернуться к его давностному владельцу. Также по истечению 1 года оно может быть признано судом муниципальной собственностью по иску соответствующего органа местного самоуправления.

Согласно ст. 226 ГК движимое имущество, брошенное его собственником, переходит в собственность его новому владельца, если оно признано ранее судом бесхозяйным. Малоценные вещи стоимостью менее 5 МРОТ и отходы считаются собственностью владельца недвижимости, где они находятся, и без вынесения решения судом, если он начал их использование или произвел прочие конклюдентные действия.

В ст. 228 ГК прописано возникновение права собственности на находку, т.е. вещь, выбывшую из владения собственника без его воли и позже обнаруженную другим лицом. У нашедшего потерянную вещь возникает право собственности на нее, а при его отказе она переходит в муниципальную собственность при следующих условиях прописанных в ст. 227 ГК:

- лицо, утратившее вещь, не определено либо не известно место его нахождения;

- лицо, нашедшее вещь, обратилось с заявлением об этом в милицию или в орган местного самоуправления;

- прошло 6 месяцев с момента заявления о находке.

При действиях с находкой существуют следующие особенности правоотношений:

- если вещь найдена в помещении или на транспорте, она должна быть передана их представителю, который приобретает права на нее и несет обязанности лица, нашедшего вещь;

- нашедший вещь, может отвечать за ее утрату или повреждение лишь в ситуации грубой неосторожности и в границах ее стоимости;

- вещь, с маленьким сроком хранения, может быть продана нашедшим ее с возвратом выручки потерявшему лицу;

- лицо, нашедшее вещь, но не взявшее на себя право собственника, вправе потребовать возврата затрат по ее хранению, сдаче, реализации, по обнаружению лица, имеющего право ее получить, а также на вознаграждение от данного лица за находку в размере до 20 процентов от стоимости вещи, если оно не хотело ее скрыть.

В ст. 230 ГК сказано, что возникновение права собственности на бездомных животных близко к правилам о находке, но имеет свои особенности, связанные с тем, что домашние животные являются особыми объектами права, требующими систематического ухода и гуманного обращения:

- лицо, смотрящее за животным, отвечает за его гибель или порчу в любом случае;

- согласно п.3 ст. 231 после перехода права собственности на животное к новому хозяину старый хозяин вправе потребовать возврата животных, если: у них осталась привязанность, либо содержание происходит несоответствующим образом.

- согласно ст. 232 ГК лицо, содержавшее животное, может требовать возврата затрат на его содержание, за вычетом выгод от его использования;

В ст. 233 ГК прописано возникновение права собственности на клад — намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть установлен или законно потерял на них право. Особенности возникновения права собственности на клад следующие:

- если клад не считается памятником истории или культуры, он в полном объеме переходит в собственность лица, на территории которого он был найден, и лица, нашедшего клад поровну или по соглашению между ними;

- если клад признан памятником истории или культуры, он переходит в собственность государства, а нашедшие имеют право на вознаграждение в размере 50 процентов от стоимости клада на двоих.

Лицо, нашедшее клад в чужом имуществе, не обладает правом на долю в общей собственности на клад, если оно осуществляло раскопки без уведомления собственника данного имущества, либо такие раскопки, имеющие целью обнаружение клада, включались в круг его трудовых или служебных обязанностей. Размер вознаграждения в таком случае устанавливается трудовым договором или соглашением сторон.

Статья 234 утверждает приобретательскую давность — возникновение права собственности на имущество лицом, добросовестно, открыто и постоянно владеющим им в течение 5 лет (на недвижимое имущество — 15 лет).

Существуют следующие условия приобретательской давности:

- истечение утвержденного срока давности владения. Особенности: срок следует отсчитывать после истечения срока исковой давности по виндикационному иску собственника имущества; в срок включаются сроки добросовестного владения имуществом предыдущими владельцами;

- владение должно быть добросовестным, т.е. владелец не знал и не должен был знать о его незаконности, т. е. об отсутствии у него права собственности на вещь;

- владение должно быть открытым, без утайки, иначе могут возникнуть сомнения в добросовестности владельца;

- владение должно быть постоянным: течение давностного срока прекращается предъявлением к нему собственником виндикационного иска либо осуществления владельцем действий, говорящих об утверждении им права собственности на вещь за другим лицом.

До возникновения права собственности закон защищает права владельца от влияния иных нетитульных владельцев. В данной ситуации непрерывность владения сохраняется.

Производные основания возникновения права собственности, обусловленные переходом права собственности на предмет от одного лица к другому, в то же время являются и методами прекращения права собственности на объект у изначального собственника согласно п.2 ст. 235 ГК.

Национализация — переход в государственную собственность имущества, пребывающего в частной собственности граждан и юридических лиц.

Национализация осуществляется согласно закона с возвратом государством собственнику стоимости данного имущества и прочих издержек. Споры о возврате убытков решаются в судах.

Приватизация — передача имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в частную собственность физических и юридических лиц основываясь на специальном законе.

Реквизиция — переход имущества физических и юридических лиц в собственность государства при появлении особых обстоятельств в интересах общества на основании решения государственных органов на возмездной основе. Расчет возмещения может быть оспорен в суде.

При окончании особых обстоятельств бывший собственник имеет право потребовать через суд вернуть ему сохранившееся имущество.

Конфискация — безвозмездное изъятие имущества у собственника в утвержденных законом случаях на основании решения суда в форме санкции за произошедшее правонарушение.

Конфискация в уголовном праве — это дополнительная мера наказания за тяжкие корыстные преступления.

Конфискация в административном праве подразумевает основную или дополнительную меру изъятия, являющаяся обращением в государственную собственность предмета совершения или конкретно объекта правонарушения.

Конфискация в гражданском праве — санкция за осуществление недействительных сделок с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности, из-за обмана, насилия, угрозы, тяжкого материального положения, соглашения для осуществления злого намерения представителя с иной стороной[2].

В ст. 239 ГК прописаны обстоятельства отказа от недвижимости из-за изъятия земельного участка (горного отвода, акватории) при отсутствии возможности сохранения права собственности на него у собственника. Причинами такого изъятия могут быть:

- государственные или муниципальные нужды;

- ненадлежащее применение участка.

Отчуждение осуществляется судом по иску органа, забирающего данный участок с помощью выкупа государством или реализации с публичных торгов.

Отказ от бесхозяйственного содержимого собственником имущества, установлено законом:

-  культурных ценностей, которые по охраной государства при возможности утраты ими своего значения — по иску органа охраны памятников культуры осуществляется путем их выкупа государством или реализации с публичных торгов (ст. 240 ГК);

-  жилых помещений, а также при применении их не по назначению, постоянном нарушении прав и интересов соседей — по иску органа местного самоуправления проводится с помощью его продажи с публичных торгов согласно ст. 293 ГК;

-  домашних животных при ненадлежащем обращении с ними — по иску лица, желающего их приобрести для себя (ст. 241 ГК).

Кроме вышеизложенных случаев приостановление права собственности на имущество из-за его перехода к иным лицам, может быть прекращение права собственности и без осуществления перехода прав. Такими случаями являются:

- потребление вещи собственником;

- уничтожение вещи.

Данные случаи, чаще всего, не влияют на интересы третьих лиц и в результате этого не требуют юридического оформления[3].

Таким образом, обобщая все вышесказанное можно сказать о том, что собственность – это три права физического либо юридического лица на формирование, распоряжение и ликвидацию имущества. Данные права регулируются законом. Собственник имущества вправе передавать свои права третьим лицам временно или на постоянной основе.

Выделяют три основных вида собственности: частная, государственная и муниципальная. Действия с каждым из видов собственности регулируются ГК РФ.

    1. Понятие общей собственности

Согласно ст. 244 ГК общая собственность — это собственность, относящаяся к двум и более лицам.

Объектом общей собственности может быть индивидуально-определенная вещь, например, дом, совокупность вещей, например, наследство или имущественный комплекс, такой как предприятие.

Имущество может быть в общей собственности с выделением доли каждого собственника в праве собственности, т.е долевой собственностью или без выделения данных долей, т.е быть совместной собственностью.

Общая собственность считается долевой, если другое не определено законом. Таким образом, законом определена совместная собственность на общее имущество супругов, а также членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Перевод имущества из совместной собственности в режим долевой разрешено на усмотрение собственников, а в обратном порядке — только в ситуациях, прописанных законом.

Общая собственность образуется при переходе имущества в собственность двух и более лиц. Неделимое имущество то, которое не может быть разделено без изменения его принадлежности, либо из-за установленных законом обстоятельств. Делимое имущество образуется в случаях предусмотренных законом или договором между сторонами.

Юридическая сущность доли в общей собственности заключается в том, что участнику принадлежит доля в праве на общее имущество, а не доля имущества, т.е реальная доля или доля в стоимости имущества, т.е идеальная доля. Данное положение подразумевает, что:

- право любого собственника не ограничивается определенной частью общей вещи, а распространяется на всю вещь, в т.ч. на доходы и обязательства, которые вещь образует;

- поскольку права прочих сособственников также распространяются на все имущество в целом, то сохраняется характеристика общей собственности как собственности многосубъектной.

Общая долевая собственность — это имущество, относящееся к общей собственности с выделением доли каждого из участников и право сособственника на взятие конкретной доли доходов от применения имущества, а также его обязательства включать определенную долю затрат на содержание общего имущества.

Доля обычно представлена в виде дроби или процентов. Согласно п. 1 ст. 245 ГК доли участников, обычно, подразумеваются равными, если иное не прописано в законе, договоре или существе возникших между ними отношений.

Размер доли может меняться по разным причинам, например, изменение количества участников, проведение улучшений имущества и т. д.

Согласно п.3 ст. 245 ГК при проведении улучшений имущества с сохранением утвержденного порядка участник имеет право на увеличение своей доли согласно росту стоимости общего имущества, если улучшение связано или получает право собственности на часть улучшения без повышения своей доли.

Согласно ст. 247 ГК осуществление права общей долевой собственности происходит по общему согласию всех собственников. Если нет договоренности касательно владения или применения общего имущества, каждый участник может решить спор в суде. Если же нет договоренности по вопросам распоряжения общим имуществом, то спор не может быть решен в суде.

Сособственник может требовать предоставления в его владение и пользование доли общего имущества равной своей части, а при невозможности этого — требовать от других участников равной денежной компенсации. Право сособственника на определенную ему в собственность долю является вещным и при соответствующем оформлении подвергается защит от посягательств собственников других долей.

Каждый из сособственников может лично пользоваться лишь своей долей в праве общей собственности[4].

Согласно ст. 248 ГК плоды, продукция и доходы от пользования имуществом, относящегося к долевой собственности, переходят в состав общего имущества и делятся между участниками долевой собственности согласно их долям, если иное не регулируется соглашением между ними.

Согласно ст. 249 ГК все участники долевой собственности должны согласно своим долям уплачивать налоги, сборы и иных платежи по общему имуществу, а также издержки по его содержанию и хранению.

Согласно ст. 250 ГК в целях устойчивости роли других сособственников законодательно определена норма о главенствующем праве приобретения отчуждаемой доли: при реализации доли третьему лицу прочие участники могут приобрести ее на по тем же условиям, кроме продажи с публичных торгов, в период месяца для недвижимости и 10 дней для движимого имущества со дня их уведомления в письменной форме отчуждателем об условиях покупки. В ситуации продажи доли с отклонением от данного порядка любой сособственник в течение трех месяцев может требовать в суде передаче ему прав и обязанностей покупателя.

Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности:

- Раздел общей собственности;

- Выдел из общей собственности доли.

При разделе общая собственность перестает существовать для всех ее сособственников, при выделе — конкретно для того, чья доля выделилась.

Основания и методика раздела и выдела могут быть различными. Раздел и выдел могут быть осуществлены как по общему согласию собственников, так и согласно судебного решения. Выдел доли может быть также проведен по требованию кредиторов для осуществления взыскания долга путем реализации имущества сособственника.

Согласно ст. 252 ГК раздел и выдел осуществляются методом выдела доли (долей) в натуре, если это разрешено законом и возможно без значительно нанесения ущерба общему имуществу. Если выделение доли в натуре невозможно, сособственник данного имущества получает денежную или другую компенсацию. Взаимные расчеты используются и тогда, когда имущество нельзя выделить в натуре в полном соответствии с долей принадлежащей участнику части.

Так как при использовании общей собственности применяется принцип общего согласия всех участников, то и замена выдела в натуре денежной компенсацией должна осуществляться только с согласия собственника выделяемой части. Когда данная доля несущественна, нет возможности выделить ее в натуре, и у сособственника нет значительного интереса в применении общего имущества, суд может и без его согласия обязать других участников уплатить ему компенсацию причитающейся части. С получением компенсации сособственник теряет право на личную часть в общем имуществе.

В отличие от долевой, совместная собственность может образоваться лишь в ситуациях, предусмотренных законом: согласно ГК РФ — это совместная собственность супругов и совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом возможен ее переход в другой правовой режим.

В соответствии со ст. 253 ГК совместные собственники владеют и используют имуществом сообща, если другой не прописано в договоре между ними. Распоряжение общим имуществом происходит по общему согласию всех сособственников. Сделки по использованию общего имущества может осуществлять каждый из участников, если другое не урегулировано договором. Согласие других сособственников на проведение сделки подразумевается.

При распоряжении общим имуществом без необходимых прав сделка может быть названа судом недействительной по иску других сособственников, если есть возможность доказать наличие у третьего лица умысла или грубой неосторожности при осуществлении сделки с лицом, не имеющим необходимых прав.

Согласно ст. 254 ГК основания и порядок раздела совместной собственности и выдела из нее проводятся по тем же правилам, что и для долевой собственности, если иное не определено законом или не обусловлено существом отношений. Перед разделом нужно предварительно определить долю каждого в праве собственности.

Порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе определяется ст. 255 ГК. Кредитор сособственника долевой или совместной собственности при недостатке у него другого имущества может выставить требование о выделении части должника в общем имуществе для наложения на нее взыскания.

Если в таких случаях определение доли в натуре не представляется возможным или против этого выступают другие сособственники долевой или совместной собственности, кредитор может потребовать реализовать должнику своей доли другим владельцам общей собственности по цене, равной рыночной стоимости данной части, с вложением полученных от продажи денежных средств в часть погашения суммы долга.

В случае отказа других сособственников общей собственности от покупки доли должника кредитор вправе потребовать в суде наложения взыскания на часть должника в праве общей собственности с помощью продажи этой доли на публичных торгах.

Специфические особенности режима общей собственности супругов прописаны в ст. 256 ГК

- в браке: совместная собственность на имущество, совместно нажитое супругами во время брака, если другой режим не установлен брачным контрактом, например, долевая собственность, а может быть и индивидуальная собственность каждого.

- до брака: индивидуальная собственность на имущество, принадлежавшее каждому супругу;

Индивидуальная собственность на имущество любого из супругов может быть переведена в их общую совместную собственность, если его цена выросла на много благодаря личному имуществу другого супруга либо общего имущества супругов, если иное не прописано в контракте.

Порядок направления взыскания по обязательствам одного из супругов следующий:

- взыскание направляется на индивидуальное имущество супруга:

- взыскание направлено на его долю в общей собственности супругов.

Порядок направления взысканий по обязательствам, стороной которых являются супругами:

- взыскание может быть направлено на индивидуальное имущество каждого супруга;

- взыскание направляется на их совместно нажитое имущество.

Имущество, возникшее в период фактических брачных отношений без регистрации брака, подходит под режим раздельной или долевой собственности.

В ст. 257 ГК законодателем описывается общая собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ).

Имущество КФХ относится к его членам в режиме совместной собственности, если иное не установлено законом или договором между ними. Члены КФХ владеют и используют имущество по общей договоренности. Сделки по использованию имуществом проводятся главой КФХ или его доверенным лицом.

Согласно ст. 258 ГК при разделе КФХ на два и более КФХ раздел собственности проводится согласно общим основаниям. При выделении доли одного из участников КФХ земельный участок и средства производства разделу не подвергаются. Вышедший может взять денежную компенсацию, равную его части. Порядок раздела и уплаты компенсации утверждается по согласию всех членов КФХ, а при его отсутствии только в судебном порядке. Срок для уплаты компенсации не должен превышать 5 лет. При завершении работы КФХ осуществляется раздел его собственности на общих основаниях.

Таким образом, можно сказать, что общая собственность подразумевает наличие прав на имущество двух и более лиц. Общая собственность может быть долевой и совместной. Правовое регулирование отношений сособственников всех видов общей собственности схоже, но имеются некоторые специфические особенности установленные законодательством РФ.

Согласно всему вышесказанному в качестве выводов по первой главе можно выделить следующее:

  1. Собственность – это право лица владеть, распоряжаться и отчуждать вещь. Право собственности относится к вещным правам, следовательно, обладает всеми признаками данных прав.
  2. Собственность подразделяется на частную и общую. Частная собственность в свою очередь бывает индивидуальной, государственной и муниципальной. Общая собственность бывает долевой и совместной.
  3. Права в части имущества регулируются ГК РФ и нормативно-правовыми актами всех уровней власти.
  4. Права и обязанности в части владения разными видами собственности взаимосвязаны, но имеют и свои специфические особенности, касающиеся распоряжения данным имуществом.
  5. На имущество физических и юридических лиц могут быть направлены требования кредиторов в части взыскания задолженности.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКОННОМ РЕЖИМЕ ОБЩЕГО СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

    1. Понятие законного режима имущества супругов

Имущество является материальной основой жизни каждого человека. Считается, что любой гражданин обладатель какого-то имущества, конкретного материального эквивалента. В теоретической литературе, также как и в практике нет единого понятия имущества. Под «имуществом» следует подразумевать «вещи», «нематериальные блага», «исключительные права». Л.Лапач[5] абсолютно верно утверждает, что ни в какой из российских отраслей права, ни в международных нормах нет утвержденного термина понятия «имущество».

В уголовном праве под имуществом понимаются вещи: ценные бумаги, денежные средства, движимые и недвижимые предметы. Это можно объяснить тем, что в уголовном законодательстве имущество выступает как объект преступления против собственности, поэтому «имущество» в данном случае всегда материально.

В налоговом праве под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (исключение составляют имущественные права), относящиеся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п.2 ст.38 НК РФ). В Гражданском кодексе ст. 128 включает список объектов гражданских прав, туда входят: вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, прочее имущество, также и имущественные права; работы и услуги; информация; итоги интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Именно поэтому нет возможности сказать точно, какое определение понятия «имущества» наиболее полное. В ограниченном смысле принятым для российской юридической науки в целом (и особенно для гражданского права) считается определение имущества как «вещей», т.е. материальных благ. Представление имущества как вещи в настоящее время больше всего приемлемо - оно прописано в ст. 133 ГК РФ о неделимых вещах, ст. 134 ГК РФ о сложных вещах, ст. 301 ГК РФ об изъятии имущества из чужого незаконного владения и др.

Закон дает возможность супругам право выбрать режим своего имущества, другими словами, определить как они будут регулировать свои имущественные правоотношения. В настоящее время в семейном праве РФ главой 7 и главой 8 Семейного Кодекс РФ прописаны договорной и законный режим имущества супругов. Супруги в праве составить брачный договор, в котором установят свои имущественные правоотношения (права и обязанности во время брака и (или) после его завершения) основываясь на определенных обстоятельств, другими словами, в договоре указано какие конкретно вещи являются собственностью каждого из них, при этом абсолютно не обязательно, чтобы цена долей супругов была равноценна.

Если договор составлен не был, то применяется законный режим. Законный режим считается первоочередным по сравнению с договорным – этим определено и техническим размещением его в СК РФ перед договорным режимом, и то, что законный режим считается общепринятым – он применяется тогда, когда брачный договор между супругами отсутствует. Другими словами сначала применяется презумпция законного режима имущества, и только тогда, когда супруги заранее обсудили свои имущественные правоотношения и утвердили их договором в утвержденной форме, законный режим уходит на второй план.

Утвержденное определение законного режима имущества супругов указано в п.1 ст.33 СК РФ – законным считается режим совместной собственности. Режим совместной собственности характеризуется гражданским законодательством как общая собственность без выделения части каждого собственника (п.2 ст.244 ГК РФ). Участники совместной собственности вместе владеют и используют общее имущество, т.е. это имущество относится одновременно нескольким лицам. В то же время необходимо не забывать, что при совместной собственности любой из сособственников может претендовать на имущество в целом.

Другими словами, гражданским и семейным законодательством определяется, что если договором не определено другое, то в такой ситуации действует законный режим имущества, т.е. совместной собственности и супруги обладают одинаковыми правами на совместное имущество.

Намного больше сближает семейное право с гражданским, возможность договорных отношений между супругами. Исследователи говорят о том, что развитие сферы гражданско-правового контроля семейных отношений – это абсолютно естественное и нормальное явление в ситуации перехода к рыночной экономике. Отношения супругов касательно имущества в силу идеологических факторов многие десятилетия были искусственно ограждены от области действия гражданского права, поэтому возникали споры и дискуссии между учеными и практиками. В настоящее время отношения между супругами касательно имущества, и вообще все отношения, относящиеся к принадлежности имущества, контролируются нормами права собственности и должны быть закреплены, в крайнем случае, в своих общих чертах в ГК РФ. Семейное законодательство при решении имущественных отношений между супругами показывает их индивидуальность и специфику как отношений семейных, уточняет и расширяет положения, описанные в Гражданском кодексе[6].

Нормы СК РФ отдельно определяют, что права супругов владеть, применять и распоряжаться имуществом, считающимся совместной собственностью, определяются статьями 257 и 258 ГК РФ, в которых утверждается, что имущество принадлежит обоим супругам согласно праву совместной собственности, в случае, если законом или договором между ними не утверждено иное. Такая же ситуация и с совместной собственностью членов крестьянского хозяйства. Объекты, обеспечивающие сельскохозяйственное производство приведены в ст. 257 ГК РФ. К ним, конкретно, относятся: отданный в собственность данному хозяйству или купленный земельный участок, насаждения, хозяйственные и прочие постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, закупленное для хозяйства на совместные средства его членов. Плоды, продукция и доходы, приобретенные в итоге хозяйственной деятельности считаются общим имуществом крестьянского хозяйства. Использование имущества осуществляется по общему согласию всех членов хозяйства. Сделки по распоряжению имуществом проводит глава хозяйства или другое лицо уполномоченное им.

М.Г. Масевич утверждает что по закону, кроме собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства, супруги также в состоянии иметь свою общую собственность на предметы, закупленные для семьи, денежные вклады и другие объекты. Любой из супругов в состоянии иметь в своей собственности вещи, к примеру, переданные по наследству, вещи личного применения и др. Таким образом, в зависимости от вида и принадлежности имущества, источника его получения у членов крестьянского (фермерского) хозяйства и супругов могут быть различные права на имеющееся у них имущество[7].

Совместным считается имущество, приобретенное супругами за время брака. К подобному имуществу можно отнести доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также прочие денежные выплаты, не обладающие специальным целевым назначением (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в оплату ущерба из-за утраты трудоспособности по причине увечья или иного повреждения здоровья и другие). Также к общему имуществу супругов следует отнести купленные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вложенные в кредитные учреждения или в другие коммерческие организации, и любое другое приобретенное супругами во время брака имущество в не зависимости от того, на чье имя оно взято либо на имя кого или кто внес денежные средства (п.2 ст.34 СК РФ).

Следовательно, любой доход, приобретенный каждым из супругов, а также объекты гражданских права, взятые на средства от доходов супругов, считаются совместной собственностью. В ситуации, когда какой-либо из супругов по особым обстоятельствам не владеет самостоятельным доходом (не работает), но смотрит за домашним хозяйством, воспитывает детей и т.д., он имеет одинаковые права на совместное имущество. Это прописано в п.3 ст.34 СК РФ. Другими словами, законодательно приравниваются права работающего (имеющего доход) супруга к не работающему.

Купленные любым из супругов во время брака какие-либо предметы имущества на доходы от своей работы (даже если второй супруг не имеет отношения к этой трудовой, интеллектуальной либо предпринимательской деятельности) одновременно подразумевает распространение на это имущество права собственности другого супруга.

Таким образом, имущество, которое подразумевается как общее, образуется двумя способами. Первый – покупка имущества на средства одного из супругов. Второй – покупка имущества на общие средства доходов супругов. Если у какого-то из супругов отсутствуют собственные доходы, то доходы другого супруга являются общими доходами.

Если рассмотреть перечень имущества, считающегося совместным, то сложно не обратить внимание на то, что законодатель подразумевает непременно «доходный» способ получения имущества. Другими словами, имущество, которое считается совместным, было куплено на возмездной основе у третьих лиц или организаций на доходы либо одного супруга, либо обоих. На основе этого появляется вопрос – а если имущество получено безвозмездно (при этом не считается подарком или наследством) каким-либо супругом в период брака, можно ли отнести его к совместной собственности супругов? В практике имеется пример:

Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2013 г. осуществлен раздел совместно нажитого С. и Д. имущества. С. определено имущество на сумму 41 009 руб., а Д. - на сумму 40 350 руб.; с С. в пользу Д. высчитана компенсация в размере 279 руб. за превышение его части в совместно нажитом имуществе. Кроме этого, за Д. оставлено право собственности на земельный участок размером 0,1 га в деревне Поздняково Можайского района Московской области.

По семейному законодательству к общему имуществу супругов причисляется имущество, полученное на общие доходы; имущество, приобретенное каким-либо из супругов в период брака на безвозмездной основе, считается его собственностью (ст.ст.34, 36 СК РФ)[8].

Решая дело в спорной части и подтверждая за Д. право собственности на земельный участок, суд основывался на том, что этот земельный участок выделен ей решением Синичинского сельсовета от 14 июня 2011 г. для осуществления садово-огороднического хозяйства с возможностью строительства хоть и во время брака, но безвозмездно, поэтому этот участок не считается общим имуществом сторон и не подходит под раздел. 21 октября 2012 г. Д. выдано свидетельство о праве собственности на землю, и она стала собственником участка, о котором получилось разногласие.

С таким решением суда солидарен президиум городского суда.

Вместе с тем в соответствии со ст.34 СК РФ общим имуществом супругов считаются купленные за счет совместных доходов супругов движимые и недвижимые предметы, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вложенные в кредитные учреждения или в прочие коммерческие организации, и иное другое нажитое супругами во время брака имущество в не зависимости от того, на чье имя оно куплено, либо на имя кого или кем из супругов вложены материальные средства.

Местными органами исполнительной власти земельные участки гражданам для садоводства и огородничества даются согласно семьи безвозмездно. Таким же образом в 2011 году взят участок в деревне Поздняково и Д., бывшей в тот период в браке с С. Поэтому вычитание судом земельного участка в деревне Поздняково из общего совместно нажитого С. и Д. имущества с пояснением, что он взят Д. бесплатно и считается ее личной собственностью, противоречит ст.34 СК РФ и ограничивает права заявителя.

Как прописал президиум городского суда, суд первой инстанции осуществил деление имеющихся на оспариваемом земельном участке построек и при этом отдал их в собственность Д., возвратив С. половину цены этих строений прочим имуществом. В то же время это не говорит о правильности вычитания земельного участка из общего совместно нажитого сторонами имущества, а также не ограничивает возможности его деления согласно действующего семейного законодательства РФ.

Принимая во внимание описанное, судебные решение касательно подтверждения за Д. права собственности на земельный участок размером 0,1 га в деревне Поздняково Можайского района Московской области нет возможности признать законными, в результате этого они в данной части нужно отменить. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение суда касательно права собственности Д. на земельный участок размером 0,1 га в деревне Поздняково Можайского района Московской области аннулировала и дело в данной части отправила на повторное рассмотрение[9].

Следовательно, имущество, приобретенное не от доходов, а бесплатно одним из супругов, на общих основаниях считается общей собственностью супругов, не зависимо от того, на кого это имущество оформлено. В ситуации когда имущество приобретено в период брака, но нажито до брака каким-то из супругов имущество не включается в общее и относится только к одному супругу. К примеру, не относятся к включению в совместное имущество супругов акции, купленные одним из супругов при приватизации организации на льготной основе, если они (акции) отданы супругу за трудовой вклад в работу предприятия до вступления в брак, так как они не были приобретены ими в период брака[10].

Нужно заострить внимание на том, что при владении имуществом, считающимся совместным имуществом супругов, любой из супругов вправе завещать только свою часть общего имущества. Другими словами, каждый из них вправе завещать только свою личную часть имущества, так как при разделе такового изначально будет выделена супружеская доля, не включаемая в состав наследственного имущества[11]. Часть умершего супруга в нажитом в период брака имуществе включается в состав наследства и передается его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ). При этом переживший супруг не может отказаться от своей части в совместном имуществе в пользу кого-либо из наследников, так как часть пережившего супруга не включается в состав наследственной суммы. Он может осуществить отказ от своей части после получения свидетельства о праве собственности в пользу третьего лица лица, составив необходимые гражданско-правовые договоры (купли-продажи, дарения и т.д.)[12].

Большое количество исследователей неопределенным в законе считают периоды появления прав супругов на совместное имущество. Другими словами, главное значение имеет нахождение момента, с которого доходы супругов считаются общим имуществом. Касательно данного повода были сказаны различные точки зрения[13]. Первая: награда за труд считается общей собственностью супругов с момента появления у супруга права на его приобретение. Но это не подходит к тому положению, что согласно трудовому и пенсионному законодательству право на получение заработной платы, пенсии или пособия имеет только сам работник, пенсионер или лицо, получающее пособие. Вторая: с момента поступления дохода в дом, в семью, в то же время общей считается лишь не растраченная доля трудовых доходов. С данным положением трудно согласиться. Во-первых, при данном решении вопроса имущество, купленное сразу после получения дохода, «не заходя домой», было бы причислено к числу личного, а не общего, что не является правдой. Во-вторых, доходы могут вообще не «приноситься в семью», а перечисляться на счет кого-то из супругов в кредитном учреждении, в данной ситуации данный счет также нужно относить к личному имуществу супругов. Наиболее обоснованной, по мнению исследователей, считается точка зрения, по которой доход, приобретенный супругом, считается общим имуществом с момента непосредственного фактического получения этого дохода. Этим определяется, что доход считается общим только тогда, когда он фактически получен (а не является предполагаемым в будущем). Следовательно, общее имущество - это имущество в том количестве и качестве, в котором оно приобретено обладающим правом на приобретение супругом[14].

Необходимо сказать, что правовое применение именно законного режима имущества супругов утвердилось в России только после периода Гражданской войны и НЭПа. До революции, имущественные взаимоотношения между мужем и женой осуществлялись согласно принципу абсолютной раздельности: каждый из супругов владел собственным имуществом и сам лично им распоряжался. Понятия «совместно нажитое имущество» вообще не существовало. Данное обстоятельство, конечно, в большинстве облегчило процесс деления имущества при разводе, т.к. в общем, никакого раздела и не существовало, а каждый из супругов имел собственное имущество – как приобретенное до брака, так и в период брака. В тоже время, при этом, для защиты интересов третьих лиц (в основном, кредиторов), при направлении изъятия по обязательствам одного из супругов на предметы, имеющиеся в общей их квартире, было предположение, что все, что есть в квартире, относится по праву к тому супругу, с которого осуществляется изъятие, - именно поэтому все, что имелось в квартире могло быть переписано и реализовано за долги (кроме платья и белья другого супруга и вещей, о праве на которые этот супругу представил доказательства)[15]. К примеру, если кредиторы с уполномоченными лицами пришли в квартиру переписывать за долги предметы (имущество) мужа, то имеющийся в квартире рояль, относящийся по праву к жене, может быть также изъят.

Постреволюционный Кодекс РСФРС 1918 года об актах гражданского состояния в ст. 105 определял, что брак не формировал общности имущества супругов. Для создания равноправия супругов в браке, законом было решено, что имущество, возникшее в период брака, считалось собственностью того супруга, который его заработал и купил на личные средства. Однако как получилось в практике, такое положение дел намного усугубило ситуацию, прежде всего, для женщин, так как во время безработицы, войны, женщины практически были без средств к жизни, так как не имели возможности на заработки мужей. Как и не владели они правами на доходы мужей тогда, когда вели домашнее хозяйство или занимались присмотром за детьми. Так возникала ситуация, что женщины были в большинстве случаев абсолютно под властью мужей. Такое ситуация, конечно, не являлась основой для укрепления семьи.

Для изменения ситуации к лучшему, в 1926 году, Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке утвердил, что имущество, приобретенное супругами в браке, считается их общей совместной собственностью. Необходимость перемены системы раздельности супружеских имуществ обосновывалась тем, что семья совместными силами и способами формирует свое имущество, в котором не представляется возможным, кому что принадлежит. Именно поэтому Кодекс 1926 года в ст. 10 установил, что имущество, имеющееся у супругов до вступления в брак, будет раздельным имуществом, а имущество, возникшее супругами в период брака, является общим имуществом супругов. В ситуации споров, размер принадлежащей супругам доли выделялся судом[16].

В заключение ко всему вышесказанному можно сказать о том, что касательно законного режима совместного имущества супругов были внесены дополнения и изменения, которые уравняли права супругов. В настоящее время все имущество приобретенные на возмездной или безвозмездной основе во время брака считается совместным имуществом обоих супругов. Следовательно, при разделе имущества все будет делиться в равных долях. Личным можно считать только имущество супругов возникшее и созданное до брака.

2.2 Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью

В ходе семейной жизни, как правило, имуществом каждого из супругов (если это не вещь личного распоряжения и применения) применяются по его функциональности каждым членом семьи. Естественно, что при эксплуатации данный предмет может естественным образом изнашиваться, ломаться – в данных ситуациях она подлежит ремонту, улучшению, переналадке. Так как обычно данный ремонт осуществляется за счет средств общесемейного бюджета (что естественно, так как предметом равнозначно пользовались все члены семьи), то в законе имеется на данный счет специальная норма – ст. 37 СК РФ, закрепляющая следующее: имущество любого из супругов может быть определено их общей собственностью, если будет решено, что во время брака на средства общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были осуществлены вложения, намного увеличившие цену данного предмета (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). Другими словами, по мнению законодателя, если во время брака на средства общего имущества какой-либо предмет, первоначально принадлежавший только одному супругу, подлежал изменениям, повышающим его качество (и, естественно, увеличил его цену), то такая вещь переходит из собственности одного из супругов в разряд общей совместной собственности супругов.

Обычно к имуществу любого супруга, определяемому как совместная собственность относят вещи продолжительного совместного использования, такие как дома, дачи, речное судно, редко автомобили, сложные технические и электронные устройства. При этом необходимо подтвердить, что цена имущества одного супруга намного выросла благодаря вложениям из совместного имущества супругов, либо вклада труда обоих или другого супруга. В качестве простого примера: старая квартира, являющаяся собственностью жены, вложениями мужа – профессионального строителя-отделочника, намного увеличилась в стоимости на рынке недвижимости. Логично, что данное имущество из личного перемещается в совместное.

Положения ст. 37 СК РФ объясняет абзац 3 п.2 ст. 256 ГК РФ. Гражданский кодекс включает пояснение, что данное правило не используется, если имеется договор между супругами предусматривающий иное. Другими словами, в брачном договоре может быть определено, что имущество любого из супругов, не зависимо от фактически произведенных к нему изменений, реконструкции, оказавших влияние на рост цены благодаря общему имуществу, остается быть личной собственностью этого супруга. Особую роль данное определение ГК РФ получило с учетом того, что в современное время каждый из супругов в состоянии иметь достаточно дорогостоящее имущество (недвижимость, предприятие), и в ситуации даже больших вложений это имущество достается первичному владельцу, так как возникло до брака, трудом и вложениями одной стороны брачного договора.

При выявлении доли участия любого из супругов в собственности другого суды основываются, в основном, из пропорций цены данного имущества до и после осуществленных вложений. Так, к примеру, при разрешении спора, касающегося определения права собственности на жилой дом, стоимость которого выросла в два раза в итоге капитального ремонта, осуществленного супругами, судом было определено следующее: супруг, осуществлявший капитальный ремонт дома, принадлежащий другому супругу, может просить о признании общей собственностью лишь той части дома, которая равна по цене осуществленным изменениям, и поэтому не может просить раздел всего дома в равных долях[17].

В практике судами при расчете цены имущества (к примеру, недвижимости – дома), подвергающемуся делению между супругами, следует основываться из фактической цены данного имущества, рассчитываемой основываясь на сложившихся в данном регионе цен на строительные материалы и работы, транспортные услуги, места нахождения дома, степени его благоустроенности, износа, возможности его применения. Ошибка может состоять в том, что при расчете стоимости имущества (дома) суд основывается на стоимости имущества, прописанного в справке бюро технической инвентаризации. Совместно с этим, по каждому из дел, при расчете цены дома, веранды, обшивки дома вагонкой, печи, хозблока, бани и суммы выплаты заявительнице по иску о делении совместно нажитого имущества денежной выплаты за долю во вложениях в спорное имущество, по основному методу, следует основываться на фактической цене данного предмета имущества супругов. При этом нужно рассчитать стоимость имущества до осуществленных в него вкладов и после них. Выяснение данных обстоятельств помогает определить, как это указано в п. 2 ст. 256 ГК РФ, насколько выросла цена данного имущества благодаря осуществленным вложениям[18].

Большое число споров касательно подтверждения имущества одного супруга общей совместной собственностью происходит по поводу недвижимого жилого имущества – домов, квартир. В данном случае главное решить, что такое «капитальный ремонт», «реконструкция», действующих на стоимость первоначального объекта. Определение этих понятий включается в Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»[19]. Согласно данному документу, капитальный ремонт здания – это ремонт здания для восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также повышения эксплуатационных показателей; реконструкция здания – это общие строительные работы и организационно-технические мероприятия, касающиеся изменения главных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его предназначения) для повышения уровня проживания, качества обслуживания, роста количества услуг.

Следовательно, чтобы осуществленные над жилым недвижимым имуществом изменения равнялись параметрам «капитального ремонта», «реконструкции», либо «переоборудования», указанных в СК РФ, нужно, чтобы они равнялись законному определению данных терминов. То есть «капитальный ремонт» и «реконструкция» - это не субъективные понятия. Не верным было бы определение, что в одной ситуации «капитальным ремонтом» следует назвать выравнивание стен и наклейку обоев в квартире, а в другой – смену коммуникаций, сантехники, электропроводки, установку дорогостоящей входной двери с высоким уровнем безопасности безопасности.

Известно, что доходы предприятия, являющегося собственностью одного из супругов, возникшие в период брака – считаются общей собственностью. Вместе с этим если данные доходы вкладываются в расширение данного предприятия, то его стоимость, конечно, возрастет. Это дает возможность говорить, что данная организация в итоге станет общей совместной собственностью супругов. Б.П.Архипов, в частности, приходит к данному выводу.[20].

Следовательно, заключим по вышенаписанному в параграфе: для определения имущества, имеющегося у одного из супругов как объекта общей собственности супругов, нужно наличие как минимум двух обстоятельств:

- Первое: техническое – требование, подразумевающее проведение реконструкции, капитального ремонта, переоборудования, надстройки имущества и т. п.

- Второе: юридическое – требование, по которому судом подтверждается возрастание стоимости предмета благодаря вышеописанного технического обстоятельства.

В практике же, по мнению П.В.Крашенинникова, суды принимают во внимание лишь значительный рост цены имущества.

2.3 Осуществление супругами прав на имущество

Владение, пользование и распоряжение супругами общим совместным имуществом определено ст. 253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ. Супруги владеют одинаковыми правами по осуществлению своего права касательно совместного имущества. Согласно п. 2 ст. 253 ГК РФ и п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общей совместной собственностью проводится на основании совместного согласия супругов. Это значит, что когда супруг осуществляет сделку, он не обязан всегда подтверждать то, что другой супруг согласен, в противном случае, поход за покупками стал бы сложной процедурой предъявления документов, удостоверяющих, что другой супруг не против составления сделки. В практическом применении это создало бы значительное усложнение гражданского оборота.

Внутреннее (то есть в границах семьи, без участия третьих лиц) владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется без ограничений – по совместному согласию для удовлетворения своих интересов, интересов детей и прочих членов семьи.

При осуществлении любым супругом сделки по распоряжению совместным имуществом супругов подразумевается, что они проводятся с согласия другого супруга. Следовательно, подтверждается презумпция согласия второго супруга.

Сделка, произведенная одним из супругов по распоряжению совместным имуществом супругов, может быть утверждена судом как недействительная по причине не согласия второго супруга и при наличии его требования и только в ситуации, если подтверждено, что вторая сторона о сделке знала или заранее должна была быть уведомлена о несогласии второго супруга на осуществление этой сделки.

Достаточно привести простой пример. Художник всю свою жизнь рисовал картины, но ни разу не продал ни одной, только дарил своим родственникам и друзьям. Множество раз третьи лица просили его реализовать некоторые картины, но при родных, друзьях и третьих лицах, художник не давал согласия, по причине того, что у него есть собственное мнение о том, что нельзя продавать объекты своего авторского права. В то же время бедственная ситуация в семье (оба супруга – пенсионеры), когда не было денег даже на хлеб, подвело супругу художника к тому, чтобы тайком вынести из дома одну картину и реализовать ее третьему лицу. На полученные от продажи деньги она рассчиталась по долгам за коммунальные услуги и купила продукты питания. Через какое-то время художник выявил пропажу картины и стал просить о признании сделки недействительной, так как не давал личного согласия на продажу картины. Даже принимая во внимание то, что приобретатель был добросовестным, не имевший представления о моральных устоях автора картины, сделка должна быть определена как недействительная и несмотря на то, что деньги были израсходованы на благо семьи.

 Отдельно в Семейном кодексе прописаны правила по урегулированию сделок, производимых одним из супругов, предметом которых является недвижимое имущество из общей совместной собственности. Для начала отметим, что недвижимым имуществом (п.1 ст. 130 ГК РФ) являются земельные участки, объекты недр, отдельные водные объекты и все, что непосредственно взаимосвязано с землей, другими словами объекты, передвижение которых без несоразмерного убытка их предназначению невозможно, включая леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Касательно семейных правоотношений наиболее часто недвижимым имуществом, считающимся совместной собственностью являются квартиры, дома, земельные наделы, нежилые помещения, объекты незавершенного строительства.

Согласно п.3 ст. 35 СК РФ, для осуществления любым супругом сделки по использованию недвижимости и сделки, подразумевающей нотариальное удостоверение и (или) регистрацию в установленном законом порядке, нужно взять нотариальное удостоверенное согласие второго супруга.

Супруг, чье нотариально подтвержденное согласие на осуществление данной сделки не было взято, может потребовать признание сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать об осуществлении этой сделки.

Естественно, что эта норма необходима для защиты семьи от непродуманных решений недобросовестных супругов. В это же время норма ст. 35 СК РФ не противоречит Гражданскому кодексу, поскольку в п. 4 ст. 253 ГК РФ прописано о возможности утверждения отличного от ГК России режима владения, пользования и распоряжения общей собственностью[21].

Касательно ценных бумаг как объекта общего имущества, при значительной цене ценных бумаг, для осуществления операции с ними нотариального удостоверения согласия второго супруга не нужно. К такому решению пришел Верховный Суд РФ при рассмотрении нижеследующего дела:

К. пришла в суд с иском о подтверждении недействительным договора купли-продажи ценных бумаг (акций), утверждая то, что они были общей собственностью супругов и для осуществления сделки необходимо нотариально удостоверенное согласие второго супруга, но она его не давала.

Районным судом требование было удовлетворено.

Президиум областного суда по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ отклонил данное решение.

Удовлетворяя иск К., районный суд основывался на том, что подтверждение передачи права на бездокументарную именную ценную бумагу методом внесения нужных записей на счетах владельцем реестра или депозитарием считается регистрацией сделки в утвержденном законом порядке. Именно поэтому в силу п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации для ее осуществления любым супругов необходимо нотариальное удостоверение согласия второго супруга.

В то же время данный вывод неправильный.

В силу п. 2 ст. 164 ГК РФ законом может быть утверждена государственная регистрация сделок с движимым имуществом конкретных видов.

Действующее законодательство (а именно Федеральные законы: от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»[22] и от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[23]) не включает описания обязательности регистрации сделки с ценными бумагами (в том числе и с акциями).

Согласно ст.ст. 8, 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утвержденному постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. №27) соответствующими органами проводится только учет передачи прав на ценные бумаги методом внесения записи в реестр, что не считается регистрацией сделки с ценными бумагами, так как у держателя акций есть правовая возможность не предупреждать владельца реестра о передаче прав на акции. Также нет каких-либо мер по воздействию на лицо, не сообщившее сведения о подобных действиях.

Не требуют обязательной регистрации сделки с ценными бумагами Гражданский кодекс РФ, включая его ст. 149, на которой суд основывался в своем решении.

В описанном выше пункте 3 ст. 35 СК РФ исходя из норм Гражданского Кодекса РФ о сделках, осуществляемых с движимым имуществом, подразумеваются также сделки, подвергающиеся конкретно государственной, а не какой-либо другой регистрации[24]

Следовательно, производя сделки с ценными бумагами, для исключения признания данной сделки недействительной, проводящему сделку супругу нужно знать, нужна ли государственная регистрация для такой сделки.

Итак, касательно прав супругов на общее имущество можно сказать следующее:

- незначительные ежедневные бытовые сделки, осуществляемые с совместным движимым имуществом одним из супругов, не требует подтверждения согласия второго на них;

- сделки же совершаемые касательно общего недвижимого имущества подразумевают обоюдное согласие обоих сторон, подтвержденное нотариально;

- сделки, совершенные с общим имуществом без обоюдного согласия супругов могут быть признаны в судебном порядке недействительными.

2.4 Проблемы соотношения законного и договорного режимов имущества супругов

Действующее Российское законодательство недавно дало возможность гражданам контролировать свои имущественные отношения с помощью договора. Первая ссылка на договор, регулирующий имущественные отношения супругов, появилась в новом Гражданском кодексе, начавшем действовать с 1 января 1995 года. В статье 256 нового ГК РФ стала иметь место весьма важная оговорка о совместном имуществе супругов: имущество, возникшее у супругов в период брака, считается их совместной собственностью, если договором между ними не утвержден другой режим данного имущества. Эта фраза практически подразумевает, что супруги могут сформировать договор, конкретизирующий какие именно вещи принадлежат каждому из них, при этом совершенно не главное, чтобы стоимость частей супругов была равнозначна.

Утвержденный Семейным кодексом РФ брачный договор как цивилизованная форма установления имущественных прав супругов, к сожалению, значительного развития пока не получила. Абсолютно верно выделяет отмечает один из первых исследователей российского договорного режима имущества супругов Е.Чефранова[25], практика заключения брачных договоров (среди населения) еще только слаживается в настоящее время. Прежде чем анализировать проблематику соотношения законного и договорного режимов имущества супругов, необходимо хотя бы вкратце дать общую характеристику брачному договору – что это за соглашение, какие отношения оно регулирует, как заключается.

Договорной режим имущества супругов регулируется главой 8 Семейного кодекса РФ. Брачным договором является соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его расторжения. Заключить брачный договор можно как до государственной регистрации брака в органах ЗАГСа, так и в любое время в период брака. Например, будущие супруги Н. заключили до свадьбы брачный договор, указав в нем, что он начинает свое действие через 3 месяца, 15 июня 2006 года в день государственной регистрации брака. Однако даже без такого уточнения, согласно абз.2 п.1 ст.41 СК РФ брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.

Чтобы быть легитимным, брачный договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Что может быть записано в брачном договоре?

- брачным договором супруги вправе установить, что их имущество является совместной собственностью. То есть они вправе в договоре указать то, что и без договора было бы аналогичным – режим совместной собственности имущества.

- супруги вправе установить режим долевой (с указанием долей) собственностиУстановление долевой собственности на имущество дает следующие возможности: плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются соразмерно долям; соразмерно долям производятся и расходы по содержанию собственности; супруг будет иметь преимущественное право покупки продаваемой постороннему лицу доли; участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества либо выплаты ему стоимости его доли;

- раздельной собственности. К примеру, как это может звучать в договоре: «Имущество, которое было приобретено или будет приобретено супругами во время брака, является собственностью того из супругов, на имя которого оно оформлено или зарегистрировано. В случае приобретения имущества, документы на которое не оформляются или которое не подлежит регистрации, его собственником признается супруг, вносивший денежные средства в оплату этого имущества».

При этом, любое из этих решений может касаться как всего имущества, так и в отношении конкретного имущества. Разделить договором можно не только уже имеющиеся вещи, но и те, что появятся в будущем.

Кроме вопросов, касающихся режима имущества супругов, в брачном договоре можно определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга (например, установить, что дивиденды по акциям, принадлежащим мужу, являются их совместной собственностью, или проценты по одному из банковских вкладов жены являются также совместной собственностью, хотя по закону доходы и плоды принадлежат лицу, которому принадлежит вещь, их приносящая (ст. 136 ГК РФ)), порядок несения каждым из супругов семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. При этом любые положения договора могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.

Напомним, что брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения супругов. В нем не могут устанавливаться обязательства, например, такого рода, что жена обязана отвозить детей в школу, а муж делать ремонт в дачном домике – согласно п.3 ст.42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.

Как любой иной гражданско-правовой договор, брачный может быть изменен, расторгнут – в любое время по соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Однако по решению суда, по требованию одного из супругов договор может быть измене или расторгнут. Третьи лица не вправе заявлять такие требования. Равно как и невозможно заключение брачного договора «от имени сторон» (супругов или лиц, вступающих в брак) иными лицами на основании доверенности. Заключение брачного договора неразрывно связано с актом вступления в брак или состоянием в брачных отношениях, которые носят в высшей степени личный характер. Поэтому брачный договор следует относить к числу сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично – то есть только супругами или лицами, собирающимися стать супругами. То есть, субъектный состав брачного договора чрезвычайно ограничен, сторонами его могут быть одна женщина и один мужчина, ибо только между гражданами разного пола возможно по действующему законодательству совершение брака (ст. 12 СК РФ).

Итак, причиной расторжения либо изменения брачного договора могут быть самые различные жизненны обстоятельства и основания, предусмотренные гражданским законодательством для изменения и расторжения любого другого договора. Основной можно назвать существенное нарушение договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Важным основанием изменения или расторжения договора является предусмотренное ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным в том случае, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся от существующих условиях.

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака (например, обязательства по разделу общего имущества, о предоставлении содержания супругу и др.).

По основания, предусмотренным ГК РФ (основания недействительности сделок) брачный договор может быть признан судом недействительным. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 Семейного кодекса, ничтожны.

Так в целом можно охарактеризовать брачный договор по действующему российскому законодательству. Возникает вопрос – так почему же, при всей привлекательности брачного договора, при непроблемности раздела имущества, которая достигается благодаря предварительному соглашению между супругами, брачный договор не стал за десять лет обыденным явлением в России. Действительно, заключение договора являет собой цивилизованный подход к брачным имущественным отношениям, однако, как справедливо замечают эксперты, в массовом сознании российских граждан брачный договор воспринимается как нечто экзотическое. Часто отношение к нему негативное, поскольку желание урегулировать отношения между супругами (будущими супругами) брачным договором нередко считается проявлением бездуховности[26]. При заключении брака будущие супруги чаще всего полагают, что «проживут они долго и счастливо и умрут в один день», поэтому просьбы и требования заключения брачного договора, в котором, в частности, нужно предусмотреть, как будет делиться имущество в случае расторжения брака, по меньшей мере неэтично.

Однако граждане, особенно обладающие неким значительным имуществом (небедные слои населения) все чаще задумываются о заключении брачного договора, ибо законный режим имущества не всегда способен удовлетворить интересы сторон. Особенно часты ситуации, когда одна сторона (чаще всего муж, предприниматель) вкладывает все свое время, деньги и усилия, чтобы повысить материальное благосостояние семьи, обеспечить детям достойное образование, имущественное обеспечение, а жена чаще всего не работает, «занимается домашним хозяйством» - при помощи прислуги, бытовой техники и различных служб быта. В такой ситуации по закону раздел имущества происходил бы по формуле 1/2 + 1/2, причем супруга обеспечивалась бы кроме этого дополнительная часть имущества, если бы дети оставались с ней, или у нее не имелось иного жилья, чем квартира/дом супруга. Справедливо? К сожалению, такие ситуации становятся частым явлением. Многие граждане, пользуясь законными основаниями находятся на иждивении своих супругов и не делают попыток как-то изменить положение вещей. Брак по расчету без брачного договора чаще всего ведет к необоснованному «обогащению» одной стороны за счет многолетних трудов и стараний другой.

К сожалению, какой-либо определенной статистики о заключаемых брачных договорах в нашей стране нет, поскольку заключение брачного договора дело сугубо личное. Нельзя однозначно определить возраст, социальный статус и материальное положение субъектов брачного договора, равно как и территориальную частоту заключения договоров. Однако анализирую некоторые данные, можно прийти к выводу, что чаще всего брачные контракты заключаются:

- супругами, среди которых один или оба уже находились в брачных отношениях и в свое время прошли через процедуру раздела имущества по закону;

- соответственно, возрастной состав – от 30 лет;

- среди тех, кто заключает договор уже будучи в браке, чаще всего это лица до 30. Причем стаж семейной жизни этих лиц - от одного года до трех лет. Значительно реже брачный договор заключают граждане в возрасте от 40 до 50 лет[27];

- те, кто вступает в брак впервые, в достаточно молодом возрасте, договор заключают единицы. Можно предположить, что это происходит по настоянию либо рекомендации старших родственников (родителей);

- можно предположить, что договора заключаются чаще в центральных регионах и крупных городах страны – там, где по объективным причинам выше заработки, выше благосостояние населения.

По наблюдениям нотариусов, чаще всего инициаторами заключения брачного договора являются мужчины, которые хотят застраховать себя в случае развода от претензий со стороны супруги. В том случае, если жена – домохозяйка, в декретном отпуске, воспитывает детей, а деньги зарабатывает муж, естественно, ему нужны гарантии. Но бывают и такие случаи, что подписать брачный контракт потребовала женщина-предприниматель, у которой собственные магазины, множество торговых точек на рынках и муж-домохозяин. Если они разведутся, мужу достанется квартира, все остальное – жене. Вообще, сфера частного бизнеса стимулирует людей к заключению таких договоров, потому что к моменту регистрации брака, как правило, начальный капитал уже вложен в дело, дальнейшее приобретение собственности происходит на основе вложенных средств. Таким образом, чтобы обезопасить свой бизнес от посягательств, предприниматели идут на подписание брачного контракта.

Подытоживая вышеизложенное, думается, что со временем в России заключение брачного договора станет более популярным. Безусловно, основная масса населения будет продолжать регулировать свои имущественные отношения на основе законного режима, но выделится процент супругов, которые свои имущественные отношения будут облачать в форму договора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение работы подведем итог проделанному исследованию.

1) По семейному законодательству РФ законным режимом имущества супругов является режим совместной собственности. Это означает то, что если супруги до вступления в брак либо уже будучи в браке не урегулировали имущественные отношения договором, то на имущество, нажитое в браке будет распространяться режим совместной собственности. Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом – это имущество принадлежит одновременно двум лицам - супругам. Супруги имеют равные права на осуществление своего права собственности в отношении общего имущества. В соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общей совместной собственностью осуществляются по обоюдному согласию супругов.

2) Нажитая в браке масса имущества (к которой относятся: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, а также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства), если договором не установлено иное, в случае раздела имущества делится пополам.

3) Кроме совместного имущества каждый из супругов является собственником личного имущества. Личное имущество не подлежит разделу, и остается тому супругу, который является его владельцем. К личному имуществу можно отнести:

а) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак,

б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар,

в) в порядке наследования

г) по иным безвозмездным сделкам.

4) При определенных условиях личное имущество каждого из супругов может быть причислено к совместному. Таким условием является установление того факта, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

5) Раздел общего имущества может быть произведен по разным причинам – как во время брака, так и после его расторжения. Наиболее распространенное основание раздела имущества – расторжение брака.

По делам о разделе общего имущества супругов достаточное распространение имеют в судебной практике мировые соглашения. Если супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества в неравных долях, то прежде чем его утвердить, суд обязан проверить, не ущемляются ли при этом интересы одной из сторон или других лиц (например, детей) и какие имеются основания для отступления от установленного законом принципа равенства долей обоих супругов.

Супруги при разделе имущества могут заключить соглашение (по желанию – нотариально удостоверить), в котором укажут разделение общего имущества на определенные доли, а также расписать раздел конкретных видов имущества.

При разделе общего имущества, законом установлено, что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Аналогично поступается с вкладами на имя детей – они считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.

6) Большое количество вопросов и проблем, возникающих при разделе имущества супругов можно было бы избежать, если бы перед заключением брака или во время него супруги заключали брачный договор. Брачный договор – это сделка, направленная на регулирование имущественных отношений супругов. Нездоровое отношение российских граждан к брачному договору является причиной не распространенности этого института семейного права в нашей стране. Между тем, заключение брачного договора во всех цивилизованных странах является показателем сформированности отношений между супругами и ответственности одного перед другим.

Брачный договор является основой стабильных отношений. Он гарантирует, что в случае развода каждый из супругов может рассчитывать на определенное имущество либо его долю. В случае развода он позволяет цивилизованно решить вопросы, связанные с разделом совместно нажитого имущества. Таким образом, заключение брачного договора является следствием стремления супругов обезопасить себя от имущественных потерь в случае развода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1.Нормативные акты

  1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 1993 (ред. от 21.07.2014г);
  2. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 5 декабря 1994 г. - № 32 - Ст. 3301; Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 29 января 1996 г. - № 5 - Ст. 410; Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 3 декабря 2001 г. - № 49 - Ст. 4552 (ред. от 28.03 2017 года).
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1 января 1996г. - №1. - Ст. 16. (ред. от 01.05.2017г.)
  4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации - 22 апреля 1996 г. - №17 - Ст. 1918. (ред. от 03.07.2016г.)
  5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации - 1 января 1996 г. - №1 - Ст. 1. (ред. от 03.07.2016г.)
  6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 // Российская газета, 13 марта 1993 г.
  7. Закон РФ от 4 июля 1991 г. №1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР - 11 июля 1991 г. - №28 - Ст. 959. (ред. от 16.10.2012г.)
  8. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312) // Официальное издание Госстроя РФ, 1999.

2.Материалы практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Библиотечка Российской газеты, выпуск №34, 2010 г.
  2. Постановление Президиума Верховного Суда РТ от 16 ноября 2015 г. №44-г-359 // СПС Гарант
  3. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 мая 2013 г. №5-в03-41; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2003 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - 2014 г. - №1.
  4. Постановление ФАС Центрального округа от 04.04.2011 №А62-558/2010 «При необходимости обратить взыскание на имущество находящееся в совместной собственности супругов должник определяет свою долю в порядке установленном Семейным кодексом» // СПС КонсультантПлюс
  5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2014 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2014 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - 2014 г. - №11.
  6. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2012 г. - №6.
  7. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2012 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, - 2013 г. - №3.
  8. Обзор судебной практики по результатам рассмотрения судами Липецкой области жалоб на действия судебных приставов-исполнителей // Журнал судейского сообщества Липецкой области «Судебные известия», 2015 г. - №3.
  9. Определение верховного суда РФ №46-В02-30 от 11.10.2012 // СПС КонсультантПлюс
  10. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 февраля 2012 г. «В соответствии со ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации общим имуществом супругов является приобретенное за счет их общих доходов движимое и недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено» (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - 2012 г. - №9

3.Специальная литература

  1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2012.
  2. Архипов Б.П. Предприятие как предмет права общей совместной собственности супругов // Законодательство - 2015 - №10.
  3. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. – М., Статут, 2012.
  4. Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2015г.
  5. Грудцына Л.Ю. Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации. - М: Бератор, 2014.
  6. Ефимов А., Галиновская Е. Обзор судебной практики - Комментарий судебной практики. Выпуск 10, - М.: Юридическая литература, 2014.
  7. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, государственная регистрация, образцы документов). - с изм. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2014 г.
  8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2014.
  9. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И.М.Кузнецова. – М.: БЕК. 2012.
  10. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под общ ред. П. В. Крашенинникова и П. И. Седугина. - 2-е изд. - М Издательство НОРМА, 2012.
  11. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации - М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2013.
  12. Лапач Л. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Российская юстиция, - №1 - 2012.
  13. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-е изд.). - М.: Волтерс Клувер, 2015.
  14. Морандьер Л. Жюллио де ла Гражданское право Франции. М., 1958. Т. 1. С. 461
  15. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие.— М.: Новый Юрист, 2012.
  16. Народная энциклопедия научных и прикладных знания. Том XI Общественно-юридический. 2-й полутом. – М., Типография тов-ва И.Д.Сытина, 1912.
  17. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2015.
  18. Низамиева О.Н. Соглашение об определении долей в общем имуществе и соглашение о разделе общего имущества супругов: особенности правового регулирования // Нотариус, 2015 - №4.
  19. Никитина В.П. Имущество супругов. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та. 2012.
  20. Основы советского права / Под. ред. Д.Магеровского. – Гос. изд-во Москва-Ленинград, 2012г.
  21. Полозов В.Н., Ионова Е.В. О соотношении понятий брачного договора и соглашения о разделе общего имущества супругов // Юрист - №11, 2012
  22. Реутов С.И. практические вопросы заключения брачного договора // Нотариус, 2013 - №5.
  23. Чефранова Е. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Российская юстиция, 2012 - №7.
  24. Эрделевский А.М. Постатейный научно-практический комментарий Семейного кодекса Российской Федерации – М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка РГ», 2012.
  1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ

  2. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации - М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2013.

  3. Диаконов В.В. Гражданское право РФ: учебное пособие. М: Инфра-М, 2013. С.388

  4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2014

  5. Лапач Л. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Российская юстиция, - №1 - 2012

  6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2014

  7. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И.М.Кузнецова. – М.: БЕК. 2013. – с.94.

  8. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2012.

  9. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 февраля 2012 г. «В соответствии со ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации общим имуществом супругов является приобретенное за счет их общих доходов движимое и недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено» (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - 2002 г. - №9.

  10. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2012 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, - 2013 г. - №3.

  11. Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2015г.

  12. Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2015г.

  13. Точки зрения приводятся по учебникам М.В.Антокольской и C.A. Муратовой, Н.Ю. Тарсамаевой

  14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2014.

  15. Народная энциклопедия научных и прикладных знания. Том XI Общественно-юридический. 2-й полутом. – М., Типография тов-ва И.Д.Сытина, 1912. – с.204-205.

  16. Основы советского права / Под. ред. Д.Магеровского. – Гос. изд-во Москва-Ленинград, 1927г. – с. 246-247

  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2014

  18. См. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 мая 2003 г. №5-в03-41; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2003 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2003 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - 2004 г. - №1.

  19. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312) // Официальное издание Госстроя РФ, 2011.

  20. Архипов Б.П. Предприятие как предмет права общей совместной собственности супругов // Законодательство – 2015 - №10.

  21. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под общ ред. П. В. Крашенинникова и П. И. Седугина. - 2-е изд. - М Издательство НОРМА, 2012 – с. 103.

  22. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации - 1 января 1996 г. - №1 - Ст. 1.

  23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации - 22 апреля 1996 г. - №17 - Ст. 1918.

  24. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2002 г. - №6.

  25. Чефранова Е. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Российская юстиция, 2016 - №7.

  26. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. – М., Статут, 2012

  27. Реутов С.И. практические вопросы заключения брачного договора // Нотариус, 2013 - №5.