Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА (Понятие, функции, принципы, источники авторского права)

Содержание:

Введение

Авторское право является важной составной частью универсальной системы прав человека, авторские полномочия – одно из важнейших гарантов интеллектуального творчества, самоутверждения и достоинства каждого человека.

В настоящее время новые технологии все чаще и настойчивее подвергают испытанию на прочность главные принципы международных соглашений в области авторского права. Однако отказываться от основ существующей ныне авторско-правовой системы нет никакой нужды. Бернская и Всемирная конвенции были и остаются на сегодняшний день главным международным инструментом регулирования авторского права.

По российскому законодательству достаточно большой круг лиц называются авторами - ученые, писатели, художники, композиторы, изобретатели, дизайнеры, разработчики программ ЭВМ, промышленных образцов и другие. Всех этих лиц объединяет одно: результаты их труда являются продуктами творческой интеллектуальной деятельности.

Авторское право рассматривается одновременно: с одной стороны, как система правил, регулирующих взаимоотношения автора и общества в связи с созданием и использованием произведений, с другой стороны, как сочетание личных и имущественных правомочий автора. Но с какой бы стороны не рассматривалось авторское право, его цель - охрана интересов творца произведения, а также интересов общества.

Современное законодательство РФ об авторском праве регулирует отношения по возникновению, изменению, прекращения, а также защите авторских прав. В отличие от иного законодательства, обеспечивающего охрану результатов интеллектуального труда, авторское право предоставляет охрану форме результатов творческой деятельности, а не их содержанию, причем в определенной сфере: науке, литературе и искусстве.

Цель моей работы - дать развернутую характеристику объектам авторского права. Первая глава посвящена понятию, функциям и принципам авторского права. Вторая глава посвящена объектам авторского права, где подробно описаны личные имущественные и неимущественные права, общие положения условия и формы авторского договора и защита авторских прав. Третья глава посвящена охране IT решений и базе данных, с описанием защиты прав и интересов.

Актуальность моей работы в том, чтобы разъяснять людям их права и защищать их интересы.

Глава I. Понятие, функции, принципы, источники авторского права

1.1. Понятие и функции авторского права

Авторское право представляет собой совокупность норм гражданского права, которые регулируют отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов правами: имущественными и неимущественными , защите прав авторов и других правообладателей.

Авторское право выполняет четыре функции.

Первой функцией является признание авторства и охрана произведений науки, литературы и искусства. Авторское право устанавливает охрану этих произведений с момента их создания. Авторское законодательство не дает общего определения понятия произведения. Под произведением подразумевается любая отвечающая требованиям закона идеальная система научно-технических категорий (произведения науки), литературных и художественных образов (произведения литературы и искусства). В законе даются определения лишь отдельных видов произведений, в частности аудиовизуального произведения, базы данных, программы для ЭВМ и произведения декоративно-прикладного искусства.

Вторая функция - это установление режима использования произведений. Нормами авторского права предусматриваются, кто и на каких условиях имеет право использовать охраняемое произведение. В силу ст. 138 ГКРФ [1] обладатель авторского права имеет исключительное право использования. Третьи лица вправе использовать произведение лишь с согласия обладателя исключительных авторских прав.

Авторское право не является регламентом процедуры практического применения произведений. Авторское право четко определяет то, что является воспроизведением произведения, его исполнением, показом, обнародованием и т. д. Регламентация процессов использования охраняемых авторским правом произведений многогранен и выходит за

1.Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – М., Юристъ. 2012

привычные рамки авторского права и гражданского права в целом.

   Третья функцией авторского права является наделение авторов искусства, литературы, произведений науки, и иных правообладателей комплексом личных и имущественных прав.

Четвертая функция – это защита авторских прав[2].

1.2. Принципы авторского права

основными принципами российского авторского права, содержащиеся в нормах на современном этапе развития, относятся следующие.

Первым принципом авторского права считаться принцип свободы творчества. Именно он и закреплен ст. 44 Конституции РФ. Реальным содержанием он наполнен сравнительно недавно и наполняет собой все законодательство относительно авторского права и конкретизируется в его нормах.

Авторское право охраняет произведения науки, искусства, литературы , обеспечивает свободу творчества в независимости от их способа выражения назначения, достоинств. Тем самым законом не ограничивается круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, которые существуют в объективной форме. Создатели произведений свободны в выборе формы воплощения создаваемых ими художественных образов, темы, сюжета, а также в свободной форме находят решения о выпуске своего произведения в массы, приданию произведению окончательной формы и т.д.

Вторым принципом авторского права является сочетание интересов общества и личных интересов автора. Несмотря на то, что принцип проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом, в авторском праве он занимает особое место. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Многие века не определялись границы этой монополии, что создавало главную проблему авторского права. В настоящее время авторы имеют ограниченный контроль за использованием своих творений и произведений. И никто уже не поднимает вопрос о возврате прежнего законодательства. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении

_______________________________________________________

2.Гражданское право: В 2 т.Том I Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 1998. -816с

необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для  всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы общества демократической системы закрепляют право членов общества на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры, а не только Обеспечивают охрану интеллектуальной собственности. (п.2 ст.44 Конституции РФ).

Третьим качеством российского авторского права в настоящее время выдвигается положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. Именно в этом состоит значимое отличие российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на имя, право на авторство и пр.) не могут перейти к другим лицам, несмотря на волю, желание и ходотайство самого автора. Никакие соглашения не будут иметь юридической силы и являются недействительными. Поэтому если произведение или творение создается в ходе выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены со стороны руководителя. Нормы российского законодательства продиктованы именно этими соображениями, устанавливающие, что право защиту репутации автора не переходят по наследству, право на авторское имя, право на авторства, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается относительно имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

Для четвертого качества современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации  основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых договоров лишь к ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими им правами. Одной из главных функций типовых договоров было защита авторов от вседозволенности пользователей произведений, намерение гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Признавались недействительными условия, которые ухудшали положение авторов по сравнению с  типовым договором и заменялись иными, закрепленными в типовом договоре конкретных авторских договоров, [3]

1.3. Источники авторского права

1) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу в 1968 г.)[4];

2) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.)[5];

3) Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.)[6];

4) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует на территории РФ с 1995 г.)[7];

5) Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу в 2003 г.)[8].

Глава II. Авторское право

2.1. Объекты авторского права

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ к объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, выраженные в какой-либо объективной форме, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Это означает то, что на законодательном уровне нет различий между статусами гениальное и высокохудожественное произведение и «заметками на полях». Напрашивается вывод, что произведение должно отвечать всего двум требованиям: нести в себе творческую основу и быть

______________________________________________

3.Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 2007.

4.Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу в 1968 г

5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.)

6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.)

7. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует на территории РФ с 1995 г.)

8. Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу в 2003 г.)

выражено в какой-либо известной объективной форме: устно, письменно, на аудио- или видеозаписи, в объемно-пространственной (например, скульптура) или любой другой форме. Это могут быть произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, музыкальные произведения с текстом или без текста, комиксы, графические рассказы и другие произведения изобразительного искусства. К объектам авторских прав также относятся и программы для ЭВМ, охраняемые, как литературные произведения. Не распространяются авторские права на коцепции, идеи, принципы, методы, системы, способы, процессы, решения организационных, технических или других фактов, задач, открытий, языков программирования. Таким образом, абсолютно все элементы интернет-сайтов, которые в соответствии с законом признаются объектами авторских прав, можно и необходимо защищать.

По своей наполняющей информация отличается от имущества (вещи). Информация и результаты интеллектуального труда - это отдельные объекты гражданских прав.

В Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" не содержится конкретного определения понятия произведения. Он указывает на конкретные признаки, которыми оно должно обладать для того, чтобы пользоваться охраной нормативно-правовых актов.[9]

В Соответствии со ст. 6 Закона "Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право распространяется на обнародованные и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме" "Объектом авторского права является литературное произведение, как продукт духовного творчества, облеченный в письменную или словесную форму и предназначенный к обращению в обществе,. Не относятся к таким объектам не выражающие духовного творчества их составителей, например, отчеты о заседаниях суда, ученых обществ, земств и т. п.", как писал Г.Ф. Шершеневич.[10]

_____________________________________________________________________

9. Сергеев А.П. Авторское право России. -- СПб, 2007. С.37

10. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М., 2004. С.256

А.Я. Канторович под "умственным произведением" понимал "не деятельность духа, а продукт этой деятельности, который со своей стороны предназначен к воздействию на человеческий дух. Объектом авторского права, – говорил он, – общим образом говоря, является продукт духовного творчества облеченный в определенную форму и предназначенный к обращению в обществе". [11].

Произведение – это результат творческой деятельности автора, его творческого мышления, продукт человеческого мозга.

Объектом авторского права следует принимать не только работу автора и не идеи, выраженные автором, а произведение, как совокупность идей и образов, получивших свою интерпретацию в готовом труде [12], как индивидуальное и неповторимое творческое отражение объективной действительности [13].

Определение произведения, сформулированное В.И. Серебровским наиболее распространено, как более точное и подробное, в которое включены и некоторые другие признаки. "Произведение, – можно было бы определить, как совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения".[14]

 Не любое произведение, являющееся результатом мыслительной деятельности человека охраняется нормативно-правовыми актами авторского права. Объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые обладают предусмотренными законом признаками.

Обусловленными признаками являются творческий характер произведения и объективная форма его выражения.

Статьей 6 закона "Об авторском праве и смежных правах" трактуется: "Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности,

____________________________________________________________________________

11. Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. -- Петроград,2006. С.109

12.Гордон М.В. Советское авторское право. -- М.: Изд. юрид.литература, 1995. С.59

13. Иоффе О.С. Основы авторского права. -- М.: изд-во "Знание", 2008С.15

14.Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. -- М.: Изд-во академии наук СССР, 1956. С.32

независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения". Многие ученые считают, что творческий характер произведения прежде всего проявляется в его новизне.

Новизна рассматривается, как признак оригинальности произведения. Она может выражаться в новой научной концепции, новой форме произведения, новом содержании, новой идее и т. п. Произведение должно быть выражено в какой-либо объективной форме, лишь при этом условии оно признается результатом творческой деятельности автора и становится объектом авторского права.

Для того, чтобы творческий замысел был под защитой авторского права, необходимо, чтобы мысли и образы автора проявились вовне и были восприняты другими людьми[15].

2.2. Основные разновидности объектов авторского права

Закон определяет лишь примерный перечень наиболее распространенных из таких объектов учитывая не только их объективную форму, но и назначения, жанра, сферы применения и взаимосвязи отдельных произведений творчества, опираясь на то, что произведения, соответствуют рассмотренным двум критериям и являются объектами авторско-правовой охраны. К объектам авторского права относятся: драматические, музыкально-драматические, сценарные, музыкальные, хореографические произведения и пантомимы; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; литературные произведения (включая программы для ЭВМ); аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайды, диафильмы и другие кино- и телепроизведения), состоящие из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком) и предназначенные для зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства (под произведением декоративно-прикладного искусства понимается двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на предметы практического использования, включая произведение художественного промысла или произведение, изготовляемое

15. Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -- М.: ПРОСПЕКТ,2007. С.53

промышленным способом); фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам. Каждый из перечисленных объектов авторского права может быть классифицирован по многочисленным подвидам или разновидностям - по их внешним формам, жанрам, сферам применения. Например, литературные произведения могут быть художественного, научного, учебного и тому подобного характера. Некоторые произведения впервые прямо упоминаются в Законе (например, комиксы). Однако все названные и неназванные виды, подвиды и разновидности лишь тогда становятся объектами авторского права, когда они являются результатами творческой деятельности и существуют в какой-либо объективной форме. В силу особой практической важности и специфики правовой охраны в дополнительном пояснении нуждаются, пожалуй, лишь программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем[16].

2.3. Личные имущественные права

В Гражданском кодексе РФ термин «имущественные права» нигде подробно не раскрывается, хотя и упоминается в ст. 128. Например, предметом обязательственных отношений «имущественные права», как правом требования, указывается в ст. 336 ГК РФ (предмет залога) и ст. 572 ГК РФ (договор дарения).

"Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС", подготовленное специалистами АО "Консультант Плюс"[17] предлагает рассматривать имущественные права как один из ваших активов, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению (ст. ст. 128, 129 ГК РФ). Имущественными правами являются право право по договору долевого участия в строительстве, арендные права, требования долга. Согласно закону

_________________________________________________

16. Гражданское право том I Учебник 2-е издание, переработанное и дополненное Ответственный редактор - доктор юридических наук, профессор Е.А. СУХАНОВ 2006г/

17. "Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС", АО "Консультант Плюс"

вы можете продать имущественное право, произвести мену взаимозачет требований, передать его кредитору в оплату своего долга, т.д.[18]

Виды имущественных прав

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 06.06.2000 № 9-П разъяснил, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции РФ), каждый имеет право на свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной деятельности (ст. 34 Конституции РФ).

Названием «имущество» признается любое имущество, которое связано с реализацией права частной и иных форм собственности. В том числе имущественные права владения, пользования и распоряжения имуществом, полученные от предыдущего собственника.

Реализация имущественных прав осуществляется на основе общеправовых принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Понятием «имущество» в Конституции Российской Федерации охватываются, в частности, вещные права и права требования, принадлежащие кредиторам [19].

Следовательно имущественное право включает в себя права владения, пользования и распоряжения, а именно:

    1. обязательственные права;
    2. вещные права (в части права собственности и иных вещных прав);
    3. права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Вещные права_________________________________

18. http://www.consultant.ru/"Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС", подготовленное специалистами АО "Консультант Плюс"

19. Постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-П

имущественных прав, например, передав имущество в аренду. Передавая во временное пользование свое имущество, собственник - арендодатель сохраняет за собой право распоряжения имуществом (или распоряжения и владения), предоставляя право владения и пользования (или пользования) арендатору. В этом случае арендодатель ограничивается в своих имущественных правах в праве пользования своим имуществом или владения и пользования на срок договора аренды. Но право распоряжения остается за собственником. Как собственник обремененного арендными отношениями имущества, арендодатель имеет право распорядиться имуществом, в том числе продав иному лицу; при этом переход права собственности на имущество к иному лицу не является основанием для расторжения или изменения договора аренды.

 Согласно Гражданскому Кодексу РФ, имущество может находиться в собственности не только одного лица, но и двух или нескольких лиц (ст. 244 ГК РФ). Имущество супругов, приобретенное в браке, как правило, является их совместной собственностью (ст. 34 Семейного Кодекса РФ). И, как следствие, являясь совместными собственниками имущества, супруги имеют равные имущественные права на это имущество, а реализация имущественных прав возможна либо совместно, либо одним из супругов с нотариально заверенного согласия другого.

Таким образом, составной частью имущественных прав являются вещные права, которые включают правомочия собственника имущества, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом. 

Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:

    • право оперативного управления,
    • право хозяйственного ведения,
    • право пожизненного наследуемого владения земельным участком,
    • право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
    • сервитуты.

Обязательственные права

Обязательственные права, возникающие из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных законодательством, являются другой составной частью имущественных прав.

Должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, произвести оплату и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

Должник и кредитор являются сторонами обязательства, где должник – активная сторона, а кредитор реализует свое имущественное право через поведение должника. Так, например, арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества.

При передаче во временное пользование имущества по договору аренды, собственник имеет право требовать от арендатора должного обращения со своим имуществом и уплаты арендных (лизинговых) платежей за его предоставление. Предоставив имущество в аренду, арендодатель сохраняет на него право собственности (вещные права). Но в силу заключенного с арендатором договора, возникает и обязательственное правоотношение, определяющее права и обязанности сторон договора аренды. Таким образом возникают обязательственные правоотношения, вытекающие из заключенного с арендатором договора при распоряжении арендодателем своими имущественными (вещными) правами.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Часть 4 Гражданского кодекса РФ регулируют правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью.

Ст. 1226 ГК РФ гласит: на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают

    • исключительное право, являющееся имущественным правом;
    • личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие) - в случаях, предусмотренных ГК РФ.

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, не являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, но приравненные к ним характеризуют интеллектуальную собственность.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

    1. произведения науки, литературы и искусства;
    2. коммерческие обозначения;
    3. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
    4. наименования мест происхождения товаров;
    5. базы данных;
    6. исполнения;
    7. товарные знаки и знаки обслуживания;
    8. фонограммы;
    9. фирменные наименования;
    10. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
    11. секреты производства (ноу-хау);
    12. изобретения;
    13. топологии интегральных микросхем;
    14. полезные модели;
    15. селекционные достижения;
    16. промышленные образцы.

При этом предметом гражданского оборота, как правило, выступают не сами указанные выше объекты, а права на них.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации включает следующие права правообладателя – физического или юридического лица:

    • право пользования любым, не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ);
  • интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (ст. 1227 ГК РФ). И, соответственно, переход имущественных прав на вещь не влечет перехода интеллектуальных прав на сам результат интеллектуальной деятельности, выраженные в этой вещи, за исключением случая, когда отчуждается оригинал произведения его собственником, который, в свою очередь, не является автором.
    • право распоряжения результатом интеллектуальной деятельности (средством индивидуализации), в том числе право отчуждать, право передавать права использования, право разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) (ст. 1229, 1233 ГК РФ);
  • Следует также обратить внимание на то, что сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Однако права на такие результаты и средства индивидуализации, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, установленных ГК РФ.
    • право на защиту от незаконного (без согласия правообладателя) использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации).
  • Следовательно, реализуя выше перечисленные права, правообладатель тем самым реализует свои имущественные права, в том числе право распоряжения, пользования, извлекая полезные свойства, приобретая различные выгоды от результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации). Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно.

То есть, имущественные права включают, помимо вещных и обязательственных прав, имущественные права на нематериальные объекты – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

2.4. Личные неимущественные права

Для самостоятельного использования личных неимущественных прав необходимо наличие определенных обстоятельств. Среди них надо указать на то, что впервые ГК РФ, отражая содержание Всеобщей декларации прав человека и гражданина, Международных пактов о правах человека, а также Конституции РФ 1993 г., значительным образом расширил круг нематериальных благ, кᴏᴛᴏᴩым предоставляется гражданско-правовая защита.

Примерный перечень важнейших нематериальных благ, кᴏᴛᴏᴩые принадлежат гражданину содержится в ст. 150 ГК РФ К ним относятся: жизнь и здоровье, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, достоинство, честь и доброе имя, личная неприкосновенность, деловая репутация. Дополнительно за гражданами признается права на имя, выбора места пребывания и жительства, право на ϲʙᴏбоду передвижения, иные личные неимущественные права, кᴏᴛᴏᴩые возникают по поводу других нематериальных благ.

Поскольку правовое регулирование (включая охрану и защиту) тех или иных общественных отношений осуществляется при создании им правовой формы. Существуют и ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие правовые формы личных неимущественных отношений. В этом качестве выступают личные неимущественные правоотношения, субъекты кᴏᴛᴏᴩых наделены ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующими правами и обязанностями.

Эти правоотношения обладают рядом отличительных признаков, определяемых их социальным и юридическим содержанием.

В наименовании признаков отражено социальное содержание личных неимущественных правоотношений. Существует в настоящее время два признака.

Первое – это личные гражданские правоотношения. Они складываются исходя из нематериальных благ и носят четко выраженный личный характер. Само существование данных благ возможно только имея связь с определенным конкретным физическим лицом. Благодаря ϶ᴛᴏму они приобретают традиционно ϲʙᴏю неповторимую индивидуальность.

Второе – эти правоотношения являются неимущественными. Они не могут быть непосредственно связаны с имущественными отношениями. В ϲʙᴏем ненарушенном состоянии право на честь и достоинство, личную неприкосновенность право на жизнь и здоровье, и др. не включают имущественные права у их обладателей. Данные права полностью лишены какого-либо экономического (стоимостного) содержания. Только в случаях их нарушения законодатель допускает денежную компенсацию морального вреда, что не является равноценным личному нематериальному ущербу.

Вышеизложенные признаки, дополняют следующие обстоятельства:

Во-превых, личные неимущественные правоотношения относятся к числу абсолютных. Право одних (неограниченный круг обязанных лиц) заканчивается там, где начинается право другого (управомоченный). неограниченный круг обязанных лиц должны воздерживаться от совершения действий, кᴏᴛᴏᴩые могут нарушить личное неимущественное право лица.

Второе, это субъективное право принадлежит к числу неотчуждаемых и непередаваемых. Отмеченная юридическая особенность вытекает из факта неотделимости самого нематериального блага. Законом исключается переход рассматриваемых личных неимущественных прав от одних субъектов к другим. Именно благодаря этому невозможно передать другому лицу право на ϲʙᴏе имя, на ϲʙᴏю личную неприкосновенность, на неприкосновенность ϲʙᴏей частной жизни, и т.д. Если не использовать эти исключения, то данные права утратили бы юридический и социальный смысл. Только в отдельных случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права могут защищаться другими лицами, в т.ч. наследниками правообладателя. Так, в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с п. 1 ст. 152 ГК РФ по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

Приведенные выше обстоятельства определяют рассматриваемые правоотношения, как неимущественные правоотношения, складывающихся по поводу личных нематериальных благ. Они принадлежат личности и не отделимы от нее.

Субъектами данного правоотношения будут лица управомоченное и обязанное. В качестве управомоченного субъекта выступает каждое физическое лицо. При ϶ᴛᴏм обладателями субъективных прав будут полностью, относительно (от 14 до 18 лет) и ограниченно дееспособные граждане. Что же касается частично дееспособных (до 14 лет) и лиц, признанных недееспособными, то они, выступают в качестве носителей ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих прав в несколько усеченной модели. Допускается в ряде случаев представительство опекунов, родителей, усыновителей или при осуществлении отдельных правомочий. Так, для медицинского вмешательства в отношении лица, не достигшего 14 лет, требуется согласие его родителей (опекуна).

Обязанности субъектов характеризуются двумя категориями: общей и специальной. Общая категория содержит в себе абсолютно все субъекты права (физические и юридические лица, в т.ч. государственные, муниципальные и частные организации). А вот к субъектам специальной категории относятся организации и их работники, кᴏᴛᴏᴩые в пределах, установленных законом, имеют прикосновенность к человеку, его здоровью, к сфере его частной жизни. Выполняемые ими функции позволяют быть осведомленными, например, в тайнах личной жизни или состоянии здоровья. Сюда ᴏᴛʜᴏϲᴙтся психологи, медицинские работники, работники загсов, нотариата и др.

Субъективное гражданское личное неимущественное право физического лица содержит в себе юридическое содержание личного неимущественного правоотношения и направленную субъективную гражданскую обязанность всех прочих лиц.

Субъективное личное неимущественное право в распространенном варианте представляет собой право гражданина на относительную ϲʙᴏбоду устанавливать ϲʙᴏе поведение в индивидуальной жизнедеятельности по ϲʙᴏему усмотрению, что должно исключать какое-либо вмешательство других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом Российской Федерации. Эта характеристика носит весьма общий характер. Время показало, что не возможно построить личное неимущественное право и абстрактное имущественное право. Законодательный опыт показал, что конкретному физическому лицу, то есть гражданину общества всегда принадлежат конкретные личные неимущественные права (право на ϲʙᴏи честь и достоинство, на ϲʙᴏе имя, на неприкосновенность ϲʙᴏей личности и частной жизни). Закон предоставляет самим физическим лицам возможность в нормативно-правовых пределах устанавливать содержание принадлежащих им личных неимущественных прав. Гражданин самостоятельно регулирует, когда и какие из ϲʙᴏих личных прав (или их отдельных правомочий) и каким образом он считает возможным и необходимым осуществить.

Законами Российской Федерации защита личных неимущественных прав составляет в себе распространенную подсистему санкций, которые применяются в случае наличного или предполагаемого нарушения существующих прав. П. 2 ст. 150 ГК РФ предусматривает альтернативу способов защиты. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с ним допускает использование любого из предусмотренных ст. 12 общих способов защиты, в случае, если такое использование исходит из нарушенного права и последствий ϶ᴛᴏго нарушения. Следовательно, если само наличие права оспаривается кем-либо; пресечение действий, нарушающих данное право; восстановление нарушенного права и т. д., то для защиты личного права суд может избрать признание права. Отмечено, что личные блага защищаются в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с Гражданским Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных (п. 2 ст. 150 ГК РФ). В первой части ГК РФ один из данных случаев предусмотрен ст. 152, посвященной защите чести, достоинства и деловой репутации, кᴏᴛᴏᴩый заслуживает самостоятельного рассмотрения.

Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривает компенсацию морального вреда, как способ защиты нарушенных неимущественных прав. Под моральным вредом в наиболее широком плане понимают физические или нравственные страдания, испытываемые лицом при нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ причиненные гражданину действиями. Судебная практика, применяя данный способ защиты, руководствуется постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. "Некᴏᴛᴏᴩые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда"[20].

В п. 2 постановления указывается, что под моральным вредом понимаются "нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (права на пользование ϲʙᴏим именем, право

_________________________________________________________

20.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. "Некᴏᴛᴏᴩые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда".

авторства и другие неимущественные права...) либо нарушающими имущественные права гражданина".

Так же моральный вред заключаться в переживаниях в связи потерей работы, с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии со статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из обязательных условий возмещения морального вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом, например, если нравственные или физические страдания вызваны распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности.

При определении размеров компенсации морального вреда суд учитывает степень вины нарушителя, характер и объем причиненных страданий, связанных с индивидуальными особенностями пострадавшего. При ϶ᴛᴏм размер компенсации не ставится в зависимость от удовлетворения иска о возмещении имущественного ущерба, убытков и других материальных требований.

Исковая давность не распространяется на требование о компенсации морального вреда, поскольку оно вытекает из нарушения личных неимущественных прав (п. 1 ст. 208 ГК РФ).

Система личных неимущественных прав.

До настоящего времени еще не сложилось единой системы личных неимущественных прав. Так же не отражается система в ст. 150 ГК РФ. В ней отражен лишь примерный перечень нематериальных благ и личных неимущественных прав. При этом, учитывая специфику самих нематериальных благ, выступающих объектом ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих прав, можно все же выделить их двухуровневую систему. В структурное подразделение первого уровня могут быть включены: право на жизнь, право на ϲʙᴏбоду и личную неприкосновенность, право на здоровье, право на благоприятную окружающую среду и др., выступающих в качестве правовых форм через посредство общественных отношений, которые возникают в связи с необходимостью в нормативно - правовой форме обеспечить физическое существование человека. Право на имя, на частную жизнь, на честь, достоинство, деловую репутацию, на ϲʙᴏбоду передвижения юридически обеспечивают социальное существование. Каждое из ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих прав, в ϲʙᴏю очередь, объединяет ряд правомочий (элементов).  Таким образом происходит структурирование системы.[21]

2.5. Договоры в области авторского права

1. Исключительное право на произведение может быть передано по тем же соглашениям, которые были рассмотрены в общих положениях об интеллектуальных правах: лицензионным, в том числе издательским, об отчуждении права, о его залоге. Но наряду с ними в авторском праве есть особые договоры, опосредующие оборот прав только на произведения науки и искусства.

2. Договор об отчуждении оригинала произведения. Объект авторского права, как правило, находится на материальном физическом носителе, но, как произведение он не материален. Когда переходит оригинальная версия на носителе этой информации право собственности на оригинал передается его приобретателю. Интеллектуальное исключительное право сохраняется за автором в течении всей жизни, а после смерти переходит к его наследникам. Оно не может быть передано по договору. Передача исключительного и вещного права фиксируется договором или соглашением. Подобные соглашения и договоры заключаются в основном владельцами собственниками художественных галерей. Они вооружаются в массовом количестве произведениями искусства для их показа. Для повышения художественных ценностей, созданных творцами, обеспечения доступности произведений искусства для общества. Приобретатель имеет право сам выставлять картины, отправлять произведения искусства на другие выставки, фотографировать (копировать, сканировать) их для издания каталога организуемой выставки либо каталога своей коллекции. Эти элементы права он приобретает, даже в том случае, если договор не предусматривает перехода исключительного права к приобретателю (п. 2 ст. 1291 ГК РФ).

3.Договор авторского заказа. Это соглашение, которое заключается еще

_______________________________________________________

21.  Учебник гражданского права - ред. Т.И. Илларионова.2015г.

до появления художественного творения. Автор или творец обязуется его создать и передать материальный носитель произведения заказчику. Поэтому предметом договора являются права на будущий результат интеллектуальной деятельности. Это соглашение является возмездной сделкой. Результат может передается в собственность заказчика (по общему правилу), либо в его временное пользование. По общему правилу исключительное право не может перейти к заказчику, но по взаимному соглашению обеих сторон такой пункт может быть внесен в договор.

4. Статья 1286.1 ГК РФ упрощает порядок заключения лицензионных договоров в сфере авторского права. Такая лицензия называется открытой. Все условия будущего соглашения должны быть доступны неопределенному кругу лиц, например, размещены в газете, интернете (публичная оферта), для ознакомления и изучения до начала использования произведения. Акцептом в таком случае будет совершение действия, указанного в оферте (к примеру, нажатие кнопки «согласен» в интерфейсе компьютерной программы при ее загрузке и (или) установке. По способу заключения – это известный гражданскому праву договор присоединения (ст. 428 ГК)[22].

2.6. Условия (содержание) авторского договора

В Советское время условия авторского договора содержались в законодательном регламенте, где все указывалось до мелочей (нормы в ГК РСФСР, типовые авторские договоры). Законодательство нормировало и авторское вознаграждение. В республиканских постановлениях зафиксированы минимальные и максимальные ставки вознаграждения, правила подсчета гонорара и порядок его выплаты. В самомавторском договоре воля сторон практически не использовалась.

В случаях, когда пользователь не подписывал договор и использовал произведение в нарушение авторских прав, он уплачивал автору то же самое договорное, зарегистрированное регламентом вознаграждение[23].

Современное законодательство в корни изменило подход и требования к авторским договорам: на первое

_________________________________________________________

22. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017

23.Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. – М.: Юридическая литература. – 1984. – с.37.

место поставлен принцип свободы, автономии воли сторон. Стороны теперь сами определяют его содержание.

Авторский договор должен содержать условия, которые закрепляет часть 1 п. 1 ст.31 Закона «Об авторском праве и смежных правах». Он должен предусматривать:

1) способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по договору);

2) срок, на который передается право;

3) территорию, на которой может осуществляться использование;

4) размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования;

5) сроки выплаты вознаграждения;

6) другие условия, которые стороны сочтут существенными.

Рассмотрим подробнее каждое из условий:

Условие об объеме передаваемых по договору прав - самое существенное условие договора, его суть.

имущественные права автора в соответствии сп.п. 2 и 3 ст. 16 «Об авторском праве и смежных правах» , могут передаваться как полностью, так и частично.

При частичной передаче каждое имущественное право может делиться любым способом: по предмету, объему, территории, сроку и т.д. и т.п. Закон не запрещает такое деление и не регулирует его.

В договоре должно быть точно указан его предмет - "произведение". Если произведение было опубликовано ранее в нескольких вариантах, необходимо указать, о каком варианте идет речь (например, "второе издание, вышедшее в Курске в 2001 году"). Если речь идет о рукописи, то необходимо указать ее название (если название условное, рабочее, то это лучше оговорить), объем, жанр, сюжет. Договор, в котором произведение указано неясно или неточно (например, "Две статьи для энциклопедического словаря"), не только может породить споры между партнерами, но и не может быть противопоставлен третьей стороне. Строго говоря, подобный договор является ничтожным, поскольку в нем не указан предмет договора.

Законодатель установил, что в договоре должны быть указаны "конкретные права", передаваемые по договору.

Слово "конкретный" для указания сторонами точного и полного объема передаваемых прав, иначе договор может быть признан не состоявшимся, ничтожным.

Но употребление слова "конкретный" не значит, что в договоре обязательно должны быть перечислены все правомочия, отмеченные в ст. 16, а также все обычные составные части этих правомочий: договор следует считать состоявшимся и соответствующим закону даже в том случае, если авторские правомочия будут указаны у нем лишь общим образом. Например, допустим договор, в котором будет указано: "Предметом настоящего договора являются все права, указанные в статье 16" либо "Продавец передает по договору все принадлежащие ему имущественные права, кроме права на перевод". Хотя на практике такая формулировка часто вызывает противоречия.

Нужно заметить, что если в договоре о передаче авторских прав при обозначении предмета договора прямо не использовано словосочетание "исключительные права", то характер передаваемых прав определяется исходя из содержания всего договора. Приведем пример из практики:

«Товарищество на вере обратилось в арбитражный суд с иском к издательству о конфискации сборника рассказов, изданного ответчиком, и взыскании убытков.

Суд, признав истца обладателем исключительных прав на сборник и его распространение, установил факт нарушения этих прав и удовлетворил иск.

Обжалуя это решение, ответчик ссылался на пункт 4 статьи 30 Закона "Об авторском праве и других смежных правах", предусматривающий, что права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

В авторском договоре нет прямого (дословного) указания на передачу автором исключительных прав товариществу, следовательно полученные товариществами права являются неисключительными, что лишает его возможности предъявить иск о защите этих прав к третьим лицам в соответствии со статьей 49 вышеуказанного Закона.

Суд отклонил доводы ответчика, поскольку в тексте договора указано, что автором передаются товариществу права на опубликование и распространение рассказов, включенных в сборник, в течение четырех лет, а поэтому автор не имеет права использовать эти произведения двумя названными способами и разрешать такое использование третьим лицам.

То обстоятельство, что в договоре нет словосочетания "исключительные права" для обозначения предмета договора, не дает основания считать приобретенные права неисключительными. Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, сопоставление отдельных его условий между собой, смысл договора в целом и его цель, то есть толкование договора, проведенное судом в соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, не оставляют сомнений в отношении характера полученных истцом прав как исключительных»[24].

Часть 1 п. 2 ст. 31 Закона устанавливает, что если какое-либо имущественное право прямо не передано по авторскому договору, считается, что оно сохраняется за продавцом. Этому положению следует и судебно-арбитражная практика[25].

Кроме того, ряд прав не может быть не передан или другими словами ограничен. Приведем пример из практики:

«Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к частному издательству о взыскании с ответчика компенсации за нарушения исключительных прав на литературное произведение - учебник "Русский язык".

В обоснование требования истец ссылался на то, что исключительные права на названное произведение он приобрел по авторскому договору, заключенному с физическим лицом, создавшим это произведение. Ответчик издал учебник тиражом 20 тысяч экземпляров без разрешения правообладателя, поэтому в соответствии со статьей 49 Закона "Об авторском праве..." должен выплатить истцу компенсацию в сумме 5000 минимальных размеров оплаты труда.

____________________________________________

24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.

Производство по делу было прекращено Арбитражным судом в связи с неподведомственностью дела арбитражному суду. Согласно условиям авторского договора о передаче исключительных прав от автора произведения к государственному предприятию (истцу) стороны договорились, что "в случае нарушения прав автора и предприятия со стороны третьих лиц автор и предприятие обращаются в суд совместно и поровну делят судебные расходы". Поэтому истец не мог предъявлять названные требования без автора. Однако дела с участием физических лиц арбитражному суду неподведомственны.

Определение о прекращении производства по делу обоснованно отменено, а исковые требования удовлетворены по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона "Об авторском праве и других смежных прав" за защитой своего права обладатели исключительных авторских прав вправе обратиться в установленном порядке в арбитражный суд.

Судом установлено, что истцу по авторскому договору передавались исключительные права на произведение, установленные статьей 30 вышеуказанного Закона.

Согласно авторскому договору о передаче исключительных прав допускается использование произведения в рамках дозволенного убусловленным способом. Разрешается это только стороне, которой эти права передаются, а так же дает право запрещать подобное использование произведения другим физическим и юридическим лицам.

Закон "Об авторском праве и других смежных правах" при подобных обстоятельствах не допускает включение в договор условия, ограничивающего права обладателя исключительных прав на их защиту.

В случае, если лицо, которому переданы исключительные права, не осуществляет защиту этого права, автор произведения может осуществлять право запрещать использование произведения другим лицам (пункт 2 статья 30 названного Закона). Другими имущественными правами автор произведения не обладает.

Никто не может лишить права обращения в суд заинтересованное лицо и в предусмотренных Арбитражным Кодексом случаях иные лица, а отказ от права на обращение в суд недействителен в соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ.

Кроме того, требовать от нарушителя выплаты компенсации предоставлено обладателю исключительных прав, то есть государственному предприятию, а не автору - физическому лицу (статья 49 Закона "Об авторском праве и других смежных правах").

Учитывая изложенное, с нарушителя, получившего исключительные права по договору с автором, правомерно взыскана компенсация в пользу правообладателя.[26].

Таким образом, ничтожным является условие, включенное в договор о передаче исключительных прав, ограничивающее права лица, которому они передаются. Поскольку оно противоречит законодательству.

Существует еще одно важное положение. Законодатель зафиксировал: «те права на использование произведения, которые были неизвестны на момент заключения договора, не входят в предмет договора и не могут считаться переданными покупателю».

Под неизвестными правами на момент заключения договора, подразумеваются новые способы и формы использования произведений, которые могут появиться после заключения договора.

Например, если в договоре, который был заключен до появления видеопроката, указано, что произведение (кинофильм) передается в прокат, то видеопрокат предметом договора не является.

Поэтому иногда применяемая в договорах оговорка, что "автор передает все права на использование произведения любыми способами и в любых формах, включая сюда также те способы и формы, которые могут появиться в будущем", не соответствует норме ч. 2 п. 2. ст.***, а значит ничтожна.

Но данное положение Закона, подвергается критике, ссылаясь на технический прогресс, изобретением новых носителей информации. Закон же предполагает, что использование произведения каждым новым способом должно согласовываться с автором. По мнению ряда юристов, чтобы

_________________________________________________

26. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.

одновременно защитить интересы как пользователя, так и автора, достаточно было бы разрешить указывать в договоре условие о равном распределении доходов от любого будущего использования произведения, которое неизвестно на день подписания соглашения[27].

Дальнейшее практическое применение ч. 2 п. 2 ст. 31 озвученного Закона, несомненно, будет вызывать определенные вопросы, примерно: можно ли каждое такое совершенствование (а они могут быть незначительными) рассматривать, как появление нового права на использование произведения? Так, если автор передал право на экранизацию своего литературного произведения, а через короткое время после заключения этого договора появились новые видеоносители для фильмов, надо ли спрашивать дополнительное согласие автора на использование этих видеоносителей для фильма? В том случае, если новые способы и формы использования произведений полностью "укладываются" в то или иное известное имущественное правомочие, вопрос о применении нормы ч. 2 п. 2 ст. 31 Закона не должен возникать.

На практике зачастую возникает вопрос: могут ли передаваться другим лицам переданные по авторскому договору права?

Так, «в арбитражный суд обратилось товарищество с ограниченной ответственностью с иском к акционерному обществу о возмещении убытков, которые они понесли в связи с нарушением ответчиком его исключительных прав на художественный фильм.

Истец предъявил договор, заключенный между ним и третьим лицом, по которому были приобретены исключительные права на спорный фильм.

Арбитражный суд обоснованно отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение.

Суд установил, что акционерное общество продавало видеокассеты с фильмом. Исключительное право на распространение этого фильма, по показанию истца, было приобретено товариществом по возмездному договору с третьим лицом. Передача товариществу исключительного права на распространение фильма была указана в условиях этого ________________________________________________

27. Н.В. Макагонова. “Авторское право”. С. 164. “Юридическая литература”. М. 1999.

договора.

Третье лицо само приобрело исключительное право на использование произведения у изготовителя аудиовизуального произведения по договору. В условиях отсутствовала возможность передачи этого права. Дополнительных соглашений к договору также не заключалось, что указывалось в материалах дела.

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором (статья 31 Закона "Об авторском праве и других авторских правах").

Сложившиеся обстоятельства лишают права третье лицо на передачу исключительного права на использование произведения истцу. Следовательно, истец не может являться обладателем исключительных прав и требовать их защиты с юридической стороны.

Закон предусматривает, что авторский договор не может лишить права автора на создание в будущем произведений на определенную тему или в определенной области.

Смысл этой нормы состоит в том, что автора не возможно ограничить не только в создании таких произведений, но и в их использовании. И такие произведения (сюжетные продолжения, варианты) не могут являться предметом авторского договора.

Возможно ли заключать авторские договоры на те произведения, которые автор может создать в будущем? На первый взгляд этот вопрос приводит к замешательству.

Наложен табу на заключение авторских договоров на те произведения, которые автор может создать в будущем (п.5 ст.31 Закона "Об авторском праве и других смежных правах"), что и является ответом на вопрос.

Никаким образом, невозможны договоры о предварительной продаже авторских прав на все будущие произведения. Известным примером такого договора является договор, заключенный А.П. Чеховым со своим издателем на весь срок действия авторских прав.

К этому правилу относятся и краткосрочные договоры подобного содержания(на один год и т.п.).

Эти договоры всегда ничтожны независимо от того, несут ли они выгоду для автора или же рабски для него.

Но из этого установленного правила есть два исключения:

Первое касается служебных произведений: работодатель вправе заключить с работником авторский договор, определив в нем режим будущих служебных произведений. Такой договор будет действительным (ст. 14 Закона "Об авторском праве и других смежных правах").

Это исключение не распространяется на условия, касающиеся использования неслужебных произведений, которые работник может создать в будущем. И если они будут иметь место в договоре, то должны считаться недействительными на основе п. 5 ст. 31 Закона.

Второе исключение касается авторских договоров заказа (ст. 33).

Срок, на который передается авторское право по договору, может значительно меняться: Закон не устанавливает никаких предельных сроков. На практике некоторые авторские договоры исполняются в момент их заключения и сразу же прекращаются – это так называемое "живое" публичное исполнение[28]. С другой стороны, договор может быть заключен на весь срок действия авторского права.

Имеют место и авторские договоры с неопределенным сроком. Если договор заключен без указания срока действия, то автор (продавец) имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в любой момент по истечении пяти лет с даты заключения договора. Обязательным условием является отправление уведомления о расторжении договора покупателю, за шесть месяцев до расторжения договора.

Следующее правило применяется при заключении договора на неопределенный срок.

Если договор заключен "без ограничения сроком", он должен действовать в течение всего срока действия авторского права, а норма ч.2 п. 1 ст. *** к нему не должна применяться.

В судебной практике стороны зачастую путают срок действия

28. Постатейный комментарий к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" / Под ред. Гаврилова Э.П. – М.: Фонд «Правовая культура». – 1999. – с.68

договора и срок, на который передаются права. Однако это совершенно разные вещи (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Скажем, в договоре может быть указано, что он действует в течение двух лет, а в самом последнем абзаце будет добавлено, что права на использование произведения передаются, например, на пятнадцать лет. Поэтому особое внимание необходимо обращать на условия прекращения или расторжения договора. И самое главное – на последствия, наступающие в связи с прекращением или расторжением соглашения. Последствия же могут быть самыми разными: например, в договоре может быть сказано, что за пользователем на весь срок охраны авторского права сохраняются исключительные права на использование произведения[29]

2.7. Территория действия авторского договора

Авторский договор может по-разному определять территорию, на которой могут использоваться передаваемые права.

Часто продавец разрешает использовать произведение по всему миру ("мировые права"), иногда - только в странах СНГ, иногда - выборочно в нескольких странах.

Разумеется, использование произведения в зарубежных странах подчиняется законодательству соответствующей страны. Российские законы не действительны на территории другой страны.

Если авторский договор предоставляет право использования произведения за рубежом, но не в России, по своему содержанию он не подчиняется российскому законодательству.

Авторский договор не может предусматривать передачу права на использование лишь на часть территории России, например, в пределах одной области, округа, края, станицы. Ст. 8 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года[30] устанавливает: "В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств". Подобный договор противоречил бы ее содержанию.

_________________________________________________

29. Раев Д. Рекомендации к составлению авторского договора о передаче прав на литературное произведение

30. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.

По тем же причинам авторский договор не может устанавливать особый режим использования произведения на части территории зарубежной страны. Страны Европейского Союза в этом отношении считаются единой страной.

Однако, авторский договор может предусматривать территориальное ограничение его действия. Так, например, зачастую на аудиокассетах стоит отметка «кроме распространения на страны Балтии».

При отсутствии в договоре указания на территорию, на которой покупатель вправе использовать полученные права, считается, что права переданы только на территории России, что указано в части 3 п. 1 ст. 31 Закона "Об авторском праве и других смежных правах").

Вознаграждение, выплачиваемое по авторскому договору

Учитывая то, что предметом этого договора являются имущественные авторские права, логично сделать умозаключение, что вознаграждение выплачивается за передачу прав. В судебной практике так бывает в очень редких случаях.

Обычно же вознаграждение определяется в зависимости от использования произведения; это значит вознаграждение выплачивается за использование произведения. Именно из этого исходят и на это ориентируют стороны договора ч.1 п. 3 ст.31 Закона.

Согласно п. 4 ст. 16, п. 2 ст. 28 Закона вознаграждение, выплачиваемое по авторскому договору, иногда именуется "авторским вознаграждением". Это выражение говорит о вознаграждении, выплачиваемом по авторскому праву. Но это вознаграждение может выплачиваться и другим владельцам авторских прав, передающим права по авторским договорам и не обязательно ими является автор.

Чаще всего способом определения размера вознаграждения бывает его определение в виде процента от дохода, полученного от использования произведения (ч. 1 п. 3 ст.31 Закона).

Допустим, при передаче права на выпуск тиража произведения в виде книги, журнала, комикса и т.д., то это процент от проданного тиража книги; а при передаче права на прокат кинофильма - это процент от валового сбора, суммы собранной при прокате, и т.д.

Нормативно- правовыми актами не фиксируется процент (1%, 5%, 20%). Стороны решают этот вопрос на взаимовыгодных условиях договора.

Стороны могут договориться либо один определенный процент за весь объем использования (например, 9% от продажной цены книги независимо от выпущенного тиража), либо изменение этого процента в зависимости от объема использования (например, за первые 10000 экз. книги - 9%, за последующие 10000 экз. книги - 11% и т.д.). При этом надо полагать, что при увеличении объема использования процент, уплачиваемый в виде авторского вознаграждения, должен повышаться, а не понижаться. Такое снижение регламентировало советское авторское право.

Вознаграждение должно определяться в авторском договоре в виде определенного процента от дохода. Данное условие не обязательно, а является рекомендательным: законодатель как бы "подталкивает" стороны к установлению вознаграждения таким способом.

Возможно установление размера вознаграждения иным способом, если невозможно определить вознаграждение в виде процента от дохода в связи с характером произведения или особенностями его использования.

Если стороны подписали авторский договор, по которому вознаграждение определено "иным образом", ни одна из сторон - ни автор (продавец), ни пользователь (покупатель) - уже не может ссылаться на то, что вознаграждение можно было определить в виде процента от дохода.

В краткосрочных авторских договорах авторское вознаграждение часто определяется как разовое вознаграждение за весь объем использования (общая сумма платежа по этому договору, которая не разбивается на составляющие, т.е. паушальная сумма или же используется фиксированная сумма). В долгосрочных договорах вознаграждение часто указывается в иностранной валюте или минимальных размерах оплаты труда (МРОТ). Иностранная валюта переводится в рубли по официальному курсу обмена валют на день платежа. Этот подходом определения размера авторского вознаграждения продавец страхует себя в условиях инфляции.

Кроме того, авторский договор может предусматривать выплату аванса.

Аванс (франц. Avance –опережение) или предоплата – некоторая денежная сумма или иная материальная  ценность, которую при наличии двух встречных обязательств одна из сторон передаёт другой в исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства. Это любые суммы, выплачиваемые до того, как у покупателя образуется доход от использования произведения.

Аванс выплачивается в обязательном порядке лишь при заключении договора заказа - п. 2 ст. 33 Закона "Об авторском праве и других смежных правах").

Нужно заметить, что разрешаются и встречаются на практике безвозмездные авторские договоры. Но вопрос об авторском вознаграждении (его наличии или отсутствии) подлежит обязательному согласованию в договоре. Поэтому если авторские права по договоренности сторон передаются безвозмездно, об этом должно быть прямо сказано в договоре. В противном случае ввиду презумпции возмездности авторского договора условие о его цене не будет считаться согласованным, так как это будет противоречить с п. 1 ст. 31 Закона "Об авторском праве и других смежных правах", в котором среди существенных условий авторского договора названо условие о «размере вознаграждения и (или) порядке определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядке и сроках его выплаты». [31]

п. 1 ст. 317 ГК РФ обязывает выплачивать гонорар автору в рублях, о чем всегда оговаривается договоре. Но оплата в валюте может быть включена в договор или соглашение, что в условиях экономической нестабильности является важной финансовой гарантией для автора. Так, в разделе соглашения, регламентирующем размер авторского вознаграждения можно предусмотреть, что оно будет выплачиваться в сумме, соответствующей официальному курсу соответствующей иностранной валюты на день оплаты (на день, предшествующий оплате).

Правительство РФ имеет право устанавливать минимальные ставки (размеры) авторского вознаграждения (часть 2 п. 3 ст. 31 Закона.

С момента появления Закона приняты постановления:

  • Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 218 «О

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды

_______________________________________________________

31. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. – М.: Проспект. -1999. – с.261.

использования произведений литературы и искусства»[32]

утверждающее:

1.Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за воспроизведение произведений путем звукозаписи, за сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений (видеофильмов) в прокат согласно приложению №2;

2.Положение о размерах минимальных ставок авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений согласно приложению №1;

3.Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за воспроизведение произведений изобразительного искусства и выпуск в тираж в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства согласно приложению №3.

Предусмотренные приложениями N 1, 2 и 3 к ставки авторского вознаграждения являются минимальными для определенных в них видов использования произведений. Конкретный размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты устанавливаются сторонами при заключении договора между пользователем произведения и его автором, либо правообладателем на это произведение, либо организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе в пределах полученных от них полномочий.

  • Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. N 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)»[33];
  • Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. N 524 «О

минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3

__________________________________________________

32. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. - 4 апреля 1994 г. - №13. - Ст. 994.

33. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20 мая 1996 г. - №21. - Ст. 2529.

августа 1992 года»[34].

Однако, важно отметить, что ставки вознаграждения, предусмотренные этими постановлениями, применяются в лицензионных соглашениях (не в индивидуальных договорах), которые заключаются между пользователем и Российским авторским обществом (РАО). РАО­–организация, осуществляющая коллективное управление авторскими правами. Эти лицензионные соглашения регламентированы п. 3 ст. 45 Закона.

Закон устанавливает индексирование, как  средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен минимальных ставок авторского вознаграждения одновременно с повышением (или понижением) минимальных размеров оплаты труда.

Только к утвержденным (или будут утверждены) Правительством России минимальным ставкам вознаграждения применяется это правило.

Правило об индексации находит свое применение в тех случаях, когда минимальная ставка авторского вознаграждения определена не в процентом от дохода, а другим образом, например в фиксированной сумме. Правило об индексации не используется относительно размеров и сумм авторского вознаграждения, которые установлены в отдельном авторском договоре (если договор исполняется своевременно).

Так как утвержденные минимальные ставки уже выражены в виде процента, потребности в применении правил об индексации к этим ставкам не появляется.

Часть 3 п. 3 ст.31 Закона "Об авторском праве и других смежных правах" закрепляет правила к тем договорам о воспроизведении произведения, в которых вознаграждение определено в виде фиксированной суммы, т.е. не зависит от изданного количества редакцией книг, журналов. комиксов, дисков и т.п.

__________________________________________________

34. Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1 июня 1998 г. - №22. - Ст. 2476.

В таких договорах указывается наибольшее количество экземпляров, которые покупатель имеет право сделать и распространить.

Сроки выплаты вознаграждения

В договор входят различные сроки выплаты вознаграждения, согласованные сторонами.

Если срок выплаты вознаграждения в договоре не указан, оплата должна производиться незамедлительно после образования дохода у покупателя.

Иные существенные условия

К указанным обязательным условиям в договор также можно добавить и любые другие, которые стороны сочтут необходимыми. Поэтому, при составлении договора каждая из сторон прежде выясняет для себя, какие условия для нее являются существенными и ,что, в действительности, она желает получить от контрагента.

Рассмотрим пример из судебной практики:

«Акционерное общество "Телекомпания" обратилось в арбитражный суд с иском к государственной телерадиокомпании о понуждении к исполнению обязательств по договору в части выпуска в эфир восьми созданных истцом телепрограмм.

Исковые требования мотивировались пунктами на условия договора, согласно которым истец должен подготовить восемь телепрограмм определенного цикла и представить их на определенных материальных носителях, а ответчика - принять и оплатить эти телепрограммы по согласованным ценам.

Ответчик был не согласен с иском, так как истец по условиям авторского договора передал ему исключительные права на использование произведения, в том числе на воспроизведение, на распространение, на передачу в эфир и другие. Обязательство пользователя выпустить телепрограммы в эфир сторонами не указано. Ответчик не имеет возможности выпустить их в эфир по причине связанной с изменением трактовки вещания.

Суд первой инстанции своим решением не принял довод ответчика и обязал его выпустить в эфир указанные телепрограммы. Суд мотивировал тем, что при приобретении исключительных прав на эти произведения телерадиокомпания получила и обязанность использовать их определенным способом.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда по следующим основаниям.

В предметом авторского договора указана передача имущественных прав. При этом стороны могут договориться о передаче как исключительных, так и неисключительных прав статьей 30 Закона "Об авторском праве и других смежных правах".

В статье 31 названного Закона содержатся дополнительные нормы об авторских договорах, основные положения о которых даны в статье 30.

Авторский договор должен в себе содержать: способ использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок, на который передается право; территорию, на которой может осуществляться использование; размер вознаграждения и (или) порядок его определения за каждый способ использования; сроки выплаты вознаграждения; другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора (пункт 1 статьи 31 Закона).

Правообладатель не несет необходимость использовать произведение каким-либо способом, предусмотренным пунктом 2 статьи 16 этого Закона "Об авторском праве и других смежных правах".

Данное условие вносится в договор, если стороны достигли взаимосоглашения и сочли существенным.

Судом установлено, что в авторском договоре между сторонами нет условия об обязанности фактически использовать произведения, исключительные права на которые перешли к телерадиокомпании.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было оснований для удовлетворения искового требования»[35].

___________________________________________________

35. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.

Итак, бывший правообладатель не вправе заставить пользователя фактически использовать полученное произведение, если в авторском договоре о передаче исключительных прав на произведение такие условия не предусмотрены.

Помимо названных условий в авторском договоре важно предусмотреть и возможность дальнейшей переуступки авторских прав, полученных покупателем по авторскому договору.

Дальнейшая уступка прав, полученных по авторскому договору, возможна только с согласия продавца. Такое согласие может быть либо предусмотрено в самом договоре, либо получено путем заключения дополнительного соглашения. Это встречается и других видах гражданских договоров.

Продавец может дать согласие на уступку покупателем всех полученных им прав либо лишь части их. В этих пределах покупатель и вправе переуступать полученные им права.

Если в договоре по которому покупатель приобрел исключительные права не зафиксировано право их дальнейшей переуступки, то ни продавец, ни покупатель по отдельности не могут дать разрешение третьим лицам использовать это произведение.

Отметим, что обычно правам и обязанностям, не связанным с переходом права на использование произведения, не отводится должного максимального места в авторском договоре. Однако не соответствует действительности категоричное высказывание Юрченко А. О том, что в договоре на издание отсутствуют обязанности автора[36]. Автор должен содействовать переходу соответствующих прав и возможности их использования. В которых случаях он обязуется принять активное участие в реализации произведения. Также и у приобретателя возникают дополнительные обязанности: согласование с автором окончательного вида произведения, доводимого до общественности, предоставление необходимой документации для проверки (при уплате процентных платежей) и т.п.[37]

______________________________________________________________

36. Юрченко А.К. Издательский договор. – Л.: 1988. – с.47.

37. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Норма-инфора-М. – 2000. - с.159.

Глава III. Правовая охрана баз данных

3.1. Охрана IT решений

При создании программного продукта, в нем выделяют несколько объектов, которые могут юридически охраняться:

  • исходный код, который пишут программисты;
  • алгоритмы, которые заложены в программе;
  • базы данных, которые может содержать сама программа;
  • программно-аппаратный комплекс;
  • интерфейс, как внешний вид программы и как способ взаимодействия с пользователем (например, slide-to-unlock в iOS).

К примеру возьмем программу Skype. Она способствует осуществлению общения по интернету, а также провождению видеоконференций.

Исходный код и объектный код –это объекты авторского права. Список контактов, переписка, которая хранится на сервере – это базы данных, которые охраняются как нормами авторского права, так и нормами специальных прав (право на базы данных). В основе программы лежат определенные алгоритмы. Они позволяют, например, измерять качество видео в зависимости от скорости интернета, производить групповые вызовы. В Skype было очень много алгоритмов, и Microsoft купила Skype в первую очередь из-за большого патентного портфолио на алгоритмы. Интерфейс (внешний вид программы) под охраной, например, патентами на промышленные образцы. Аппаратный комплекс –это устройство, которое может реализовывать какие-то дополнительные эффекты в сочетании с заложенным в нем программным продуктом. Он тоже под защитой законодательства.

Отличия авторского права от патентного заключаются не только в объектах, охраняемых этими правами, но и в сроках и территории действия, нормативных требованиях к их регистрации. Далее представлены характерные особенности авторского права.

Объектами авторского права являются исходный код, базы данных и объектный код.

  1. Авторское право охраняет форму, но не содержание. Например, если в своем блоге кто-то написал рецепт производства пончиков, то картинки, которые он выложил, и текст, который он написал, будут охраняться нормами авторского права, условно говоря, от копирования. Но при этом автор никому не может запретить выпускать пончики.
  2. Авторское право не требует обязательной регистрации, то есть действует с момента создания объекта. Когда разработчики (программисты) создают программу, она автоматически начинает охраняться нормами авторского права.
  3. Авторское право действует на территории всего мира, в отличие от патентного права.
  4. Авторское право действует при жизни автора и 70 лет после его смерти. В разных странах эти сроки могут отличаться.

3.2. База данных как объект авторского права

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (ч.2 ст.1260 ГК РФ).

Базы данных охраняются:

  • отдельным правом на базы данных;
  • нормами авторского права.

Авторское право будет охранять систематизацию, отбор и представление данных; право на базы данных – вклад, сделанный при составлении базы данных. Право на базы данных по ГК РФ будет действовать, если в базе данных более 10 тысяч записей, то есть был сделан существенный вклад по наполнению этой базы. Право на базы данных действует только в некоторых странах: РФ, Европа, Англия (свое законодательство, отличное от Европы), Австралия, Бразилия и др. Срок действия в РФ – 15 лет[38].

______________________________________________________________

38. http://www.estimatica.info/assessment/intellectual-property/142-patentovanie-zaschita-i-ohrana-it-proektov

Заключение

В своей курсовой работе на тему «Объекты авторского права» я попыталась наиболее полно отразить одну из самых не развитых отраслей Российского законодательства - отрасль авторского права. Основным документом, регулирующим в Российской Федерации авторские права, является Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I"Об авторском праве и смежных правах", им регулируются две большие группы отношений: отношения, зарождающиеся в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства, которые и составляют предмет регулирования авторского права. Вторая группа–это отношения, связанные с созданием и использованием фонограмм, постановок, организации телерадиовещания, так называемые “смежные” права.

Итак, регулируют авторское право отношения, которые возникают в процессе создания и использования произведений науки, литературы и искусства. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Прежде всего, необходимо выделить институт авторского права прав. Он обеспечивает выполнение функций авторского права, среди которых чаще всего называют две:

  • создание условий для широкого использования произведений в интересах общества.
  • стимулирование деятельности по созданию произведений науки, искусства, литературы. В этих целях авторское право оказывает содействие созданию условий для занятий творческим трудом, обеспечивает правовое признание и защиту достигнутых творческих результатов, закрепляет за авторами права, на использование созданных ими произведений, получение доходов и др.

К объектам авторского права относятся драматические, сценарные или аудиовизуальные произведения, литературные, произведения декоративного и прикладного искусства, сборники и другие декоративные произведения.

Авторский договор является важнейшим, хотя и не единственно возможным способом передачи прав на использование творческого произведения. Сторонами такого договора являются автор и пользователь.

Содержанием любого авторского договора является передача имущественных прав, предмет этого договора - имущественные авторские права. Авторский договор может передавать как исключительные права, когда дается разрешение использовать произведение только одному пользователю, определенным способом и в оговоренных произведениях, так и права неисключительные предусматривающие возможность автора сохранить за собой права на использование произведения по своему наставничеству.

В рамки обязательных условий авторского договора включаются: способы использования воспроизведения; срок и территория на которые передается право, размер и порядок выплаты авторского вознаграждения.

Роль авторского права в формировании культуры несомненна. Люди всегда что-нибудь изобретали, и, безусловно, авторское право будет изменяться, но самое главное это осознание, что его надо охранять. Принимаются новые нормативно- правовые акты, в старые вносятся изменения и дополнения. Законодательство старается не отставать от времени, в котором оно существует.

Список литературы

  1. Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – М., Юристъ. 2012
  2. Гражданское право: В 2 т. Том I Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 1998. -816с.
  3. Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 2007.
  4. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу в 1968 г.
  5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);
  6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.);
  7. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);
  8. Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу в 2003 г.).
  9. Сергеев А.П. Авторское право России. -- СПб, 2007. С.37
  10. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). -- М., 2004. С.256.
  11. " Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. -- Петроград,2006. С.109
  12. Гордон М.В. Советское авторское право. -- М.: Изд. юрид.литература, 1995. С.59
  13. Иоффе О.С. Основы авторского права. -- М.: изд-во "Знание", 2008С.15.
  14. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. -- М.: Изд-во академии наук СССР, 1956. С.32
  15. Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -- М.: ПРОСПЕКТ,2007.
  16. Гражданское право том I Учебник 2-е издание, переработанное и дополненное Ответственный редактор - доктор юридических наук, профессор Е.А. СУХАНОВ 2006г
  17. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС", АО "Консультант Плюс"
  18. http://www.consultant.ru/"Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС", подготовленное специалистами АО "Консультант Плюс"
  19. Постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-П
  20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. "Некᴏᴛᴏᴩые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда".
  21.  Учебник гражданского права - ред. Т.И. Илларионова.2015г.
  22. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017
  23. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. – М.: Юридическая литература. – 1984. – с.37.
  24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.
  25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.
  26. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.
  27. Н.В. Макагонова. “Авторское право”. С. 164. “Юридическая литература”. М. 1999.
  28. Постатейный комментарий к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" / Под ред. Гаврилова Э.П. – М.: Фонд «Правовая культура». – 1999. – с.68.
  29. Раев Д. Рекомендации к составлению авторского договора о передаче прав на литературное произведение
  30. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.
  31. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. – М.: Проспект. -1999. – с.261.
  32. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. - 4 апреля 1994 г. - №13. - Ст. 994.
  33. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20 мая 1996 г. - №21. - Ст. 2529.
  34. Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1 июня 1998 г. - №22. - Ст. 2476.
  35. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г. - N 11.
  36. Юрченко А.К. Издательский договор. – Л.: 1988. – с.47.
  37. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Норма-инфора-М. – 2000. - с.159.
  38. http://www.estimatica.info/assessment/intellectual-property/142-patentovanie-zaschita-i-ohrana-it-proektov