Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общая правовая характеристика наследования)

Содержание:

Введение

В новых условиях российской государственности определенная роль в преоб­разовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию законодательства о собственности. При этом особое значение приобретает институт наследования, так как, во-первых, данный институт гражданского права в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, и, во-вторых, институт наследования необходим для обеспечения развития частной собственности. И хотя в целом наследственное право - это весьма консервативная под отрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в части третьей Гражданского кодекса РФ, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права.

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса.

В реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Цель курсовой работы – рассмотреть понятие и виды наследования.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- изучить историю института наследования;

- рассмотреть понятие наследования и наследства;

- показать виды наследства.

Глава 1. Общая правовая характеристика наследования

Возникновение и развитие института наследования

Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела, один из способов приобретения права собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. Человеческому обществу нельзя обойтись без наследования, поэтому его значение очень велико. Особенно возросла роль наследственного права в нашей жизни в последние годы. У многих граждан появилась дорогостоящая собственность - прежде всего приватизированные земельные участки и квартиры. Если вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным[1].

Вопросам наследования как одному из институтов частной собственности уделялось огромное внимание во все времена. Юристы, философы, общественные деятели пытались определить природу на­следования, его роль в жизни отдельного индивида, с одной стороны, и значение для всего общества - с другой.

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали разные мнения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

Развитие наследственного права на разных этапах зависело от экономических, политических и других условий жизни общества.

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу.

В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое имущество часто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества (rei hereditariae furtum non fit): пока оно не принято наследником, оно ещё ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество.

По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.

Наследование изначально возникло только как наследование по закону. Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми - законными наследниками. Другим способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника.

Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины, народного собрания (древнеримское testamentum comitiis calatis).

При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так например, в германском обычном праве завещание могло касаться только движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги. Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, унаследованному имуществу[2].

Поскольку наследование ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само право наследования неоднократно подвергалось критике.

Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено[3].

С 1.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.

До распада Союза ССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению Союза ССР и союзных республик. Раздел «Наследственное право» был включен как в Основы гражданского законодательства 1961 г., так и в ГК всех союзных республик. После принятия Гражданского кодекса 1964 г. в разделе VII институт наследования получил достаточно разработанную систему права.

31 мая 1991 г. Верховный Совет Союза ССР принимает Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, в которые включены разделы VI «Наследственное право» и VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров».

В связи с распадом Союза ССР Основы гражданского законодательства 1991 г., которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 г., вступили в действие на территории Российской Федерации лишь 3 августа 1992 г., в части не противоречащей Конституции РФ и законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г.

На сегодняшний день право наследования тесно связано с правом частной собственности, а это значит, что в нашей стране частная собственность и право на ее наследование охраняются государством, т.е. Конституцией РФ.

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).

Нормы, относящиеся к наследованию, включены в части первую и вторую Гражданского кодекса, которые были введены в действие соответственно с 1 января 1995 г. и с 1 марта 1996 г., и соответственно -нормы третьей части Гражданского кодекса, введенной в действие 1 марта 2002 г.

Едва ли не впервые за всю историю развития российского права нормы о наследовании получили столь четкое закрепление. Едва ли не впервые законодатель ответил на большинство вопросов, которые задавались ему со стороны доктрины и правоприменительной практики[4].

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х годов, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Наследование и наследство: понятие и особенности

Исследование общих положений о наследовании необходимо начать с основного понятия «наследование», являющегося основополагающим в наследственном праве. Именно от него происходят такие производные как «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения».

Вообще наследование, являясь традиционным институтом частного права, имеет большое значение в гражданском обороте. Именно поэтому ст. 35 Конституции Российской Федерации[5] декларирует охрану права частной собственности и, как ее составляющую, гарантирует право наследования. Следовательно, имущественные отношения, а также отношения, связанные с наследованием, имеют конституционное закрепление. Правовые гарантии наследственных прав осуществляются не только Конституцией РФ, а также и нормами гражданского, семейного и других отраслей законодательства.

Говоря о понятия наследования в юридической литературе, следует отметить многогранность данной дефиниции. Многие исследователи понимают под наследованием переход имущества или личных прав и обязанностей наследодателя после его смерти к наследникам. Таким образом, большинство сходится во мнении, что наследование представляет собой общее (универсальное) преемство. В науке не усматривается какого-либо противоречия с указанной позицией, поскольку так или иначе все разнообразные вариации данного понятия основываются на преемстве, олицетворяя основные принципы и признаки наследования.

Еще одним ключевым понятием в данной теме наряду с «наследованием» является понятие «наследства».

Действительно, если не было бы наследства, то не существовало бы и самого наследственного правоотношения. При этом необходимо определить данный термин. Понятие наследства подразумевает переход имущества наследодателя после его смерти к наследникам в порядке очередности наследования. Также встречаются такие аналогичные термины как «наслед­ственная масса» и «наследственное имущество». Однако для того, чтобы наследственная масса или наследственное имущество являлись таковыми с точки зрения закона, необходимо, чтобы они удовлетворяли определенные требования.

Во-первых, в состав наследства входят только те права и обязанности, которыми обладал сам наследодатель на момент жизни. Речь идет о том, что если ряд прав возникает вследствие смерти наследника, данные права и обязанности не могут быть признаны наследственной массой и включены и состав наследства. Также по наследству могут переходить не только имеющиеся права и обязанности, но и права, которые наследодатель принял, но не успел оформить своих наследственных прав.

Во-вторых, не все права и обязанности, принадлежащие наследодателю в течение его жизни, могут являться предметом наследства. Имеются в виду права и обязанности, неотделимые от личности наследодателя. Такие права прекращают свое существование после смерти последнего, что согласуется с положениями ст. 418 ГК РФ, в которой разъяснено, что после смерти наследодателя, являющегося должником, прекращаются те обязательства, выполнение которых требует его личного присутствия или обязательство напрямую связано с должником иным образом. Со смертью кредитора прекращаются те обязательства, исполнение которых предназначено лично для кредитора либо иным образом непосредственно связано с личностью кредитора. При этом, как подчеркивает М. А. Егорова, «правовая сущность данных правил сводится к возможности или невозможности дальнейшего использования субъективных прав и соответствующих им обязанностей в обязательстве, содержание которого они составляют. Если содержание правоспособности умершего находится в неразрывной связи с теми субъективными правами или обязанностями, которыми он обладал в обязательстве до момента смерти, а содержание правоспособности его правопреемников не позволяет им воспользоваться субъективными правами или исполнить субъективные обязанности актора, такое обязательство будет прекращено автоматически»[6].

В-третьих, ряд прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, могут быть исключены из наследства в силу прямого указания в законе. Примером такого порядка является ст. 1183 ГК РФ разъясняющая права на наследование денежных средств, недополученных наследодателем до его смерти, например пенсий, заработной платы, пособий по социальному страхованию, стипендий и алиментов или других сумм, выделенных гражданину в качестве средств к существованию.

В-четвертых, в наследство могут входить права неимущественного характера (право управление делами акционерного общества, при условии наследования акции).

Отдельным вопросом стоит рассмотреть наследование личных неимущественных прав. Его решение осуществляется исходя из определения характера связи таких прав и обязанностей с личностью наследодателя. В науке личные неимущественные права принято делить на две группы: 1) личные неимущественные права, связанные с личностью; 2) личные не­имущественные права, не связанные с личностью. Отсюда следует, что при тесной связи прав и обязанностей с фигурой наследодателя данный комплекс в наследственную массу не включается. Соответственно, при отсутствии такой связи личные неимущественные права и обязанности могут являться частью наследства[7].

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что ГК РФ при определении состава наследственного имущества, установил предельно широкое понимание наследственной массы из всех тех, что разработаны в доктрине. Обычно наследственная масса трактуется как совокупность прав и обязанностей наследодателя. При этом обычно подчеркивается, что права являются активом наследства, а обязанности - составляют его пассив.

Понятие наследственного права широко раскрыто законодательством РФ, оно зафиксировано в Конституции РФ (п. 4 ст. 35), одно это уже говорит о важности и значимости института наследования в правовом государстве. Данный институт, бесспорно широко изучен, но в то же время вызывает много споров в гражданском праве. Наследование - процесс, требующий осо­бого подхода с анализом всех нюансов. Для систематизации и разрешения возможных вопросов служит часть три ГК РФ.

Глава 2. Разновидности наследования

2.1. Наследование по завещанию: понятие и признаки

На сегодняшний день в России законодатель повернулся лицом к частному праву, и на первое место вышла забота о человеке, о предоставлении ему свободы в изложении его воли и предоставлении максимальных полномочий и возможностей распоряжаться как своим имуществом, так и своими умом, физическим и духовным потенциалом.

В данном ракурсе всякой закон должен быть обращен в первую очередь на защиту интересов именно недобросовестных граждан и на ограждение их прав от попыток нарушения со стороны недобросовестных лиц. Как раз, поэтому в ГК РФ изложен ряд требований к завещанию, которые законодатель предъявляет к участникам гражданских правоотношений с целью не допустить нарушения прав и интересов других лиц и предоставить возможность участникам воспользоваться своими правами добросовестно и в рамках закона.

В Российской цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки. Прежде всего, односторонняя сделка направлена на распределение имущества между всеми наследниками, которых устанавливает сам завещатель. Именно по этой причине оно должно быть подписано собственноручно. Если же в силу болезни, физических недостатков или по каким либо другим причинам сам завещатель не может поставить подпись, то по его просьбе это может сделать другой гражданин, но только в присутствии нотариуса или какого-нибудь иного должностного лица. И обязательно следует указать основания, по которым завещание было подписано не самим завещателем[8].

Законом предусматривается обязательная нотариальная форма завещания. Осуществление нотариального удостоверения завещаний производят нотариальные конторы, а в местностях, где они не существуют – органы местной администрации или сама администрация. Лицо, которое удостоверяет завещание, обязано установить дееспособность завещателя. При этом право завещания своего имущества принадлежит только лицам, имеющим полную дееспособность, то есть тем, кто достиг совершеннолетия, либо вступил в брачные отношения до достижения 18 лет, либо был эмансипирован[9].

Исходя из общего положения о завещании, понятие завещание можно сформулировать так: Завещание является односторонней сделкой, в котором содержится личное распоряжение физического лица на случай его смерти, по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследником в установленной законом форме.

Завещание - это сделка, которая носит сугубо личный характер. Право на совершения завещания имеет не только гражданин (как Российской Федерации, так и иностранного государства), но и любые лица без гражданства.

Завещатель имеет право не говорить никому о содержании завещания, о его совершении, изменении или отмене. И это не говорит о том, что завещатель не имеет право сообщить эту информацию кому бы то ни было.

В то же время нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели и рукоприкладчик (гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя) до открытия наследства не имеют право разглашать сведения о завещании. Если кто-нибудь из них нарушит это требование закона, то завещатель имеет право потребовать компенсацию морального вреда, нанесенного в результате разглашения личной тайны завещания и нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 150, 1123 ГК РФ).

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Отчего, крайне сомнительным кажется безапелляционный вывод некоторых юристов о том, что «наследодатель не имеет права распорядиться в своем завещании чужим имуществом, т. е. имуществом, которое ему не принадлежит».

Выделяются следующие виды завещаний:

Закрытое завещание. Оно составляется в том случае, когда гражданин не хочет, чтобы содержание завещания было известным не только другим лицам, но и нотариусу. Завещатель лично передает закрытое завещание нотариусу в заклеенном виде, в присутствии двух свидетелей, но только после того как они поставят на конверте свои подписи. После всех процедур, в присутствии тех же свидетелей нотариус запечатывает конверт с завещанием в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе (лице, передавшем конверт), месте и дате принятия закрытого завещания, а также о свидетелях (указываются фамилия, имя, отчество и место жительства каждого из них). Все сведения записываются в соответствии с документами, удостоверяющими личность завещателя и свидетелей[10].

Особое исключительное требование, предъявляемое к закрытому завещанию, заключается в том, что оно, под угрозой недействительности, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. О данном требовании, и также о правах обязательных наследников нотариус предупреждает завещателя и делает об этом соответствующую надпись на втором конверте;

Завещательные распоряжения в банках. Завещательное распоряжение, совершаемое в банке, должно быть выражено в письменной форме с указанием даты его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, который имеет право привести к исполнению распоряжение вкладчика (клиента) в отношении денежных средств, находящихся на его счете. Вклады, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с общими правилами, регулирующими наследственное правопреемство;

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, находящийся в положении, открыто угрожающем его жизни. В силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному порядке, может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в отношение своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Реализуя принцип свободы завещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любое лицо. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами (как входящие, так и не входящие в состав наследников по закону), а также любые посторонние граждане. Имущество может быть завещано не только гражданам, но и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и т.п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям)[11].

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Завещатель может также лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону[12].

Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом (ст. 1122 ГК).

В завещании могут быть указаны любые лица и любое имущество, которым завещатель желает распорядиться на случай своей смерти. В то же время свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. В соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ некоторые наследники имеют право на получение наследства независимо от содержания завещания. К ним относятся:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,

- его нетрудоспособные супруг и родители,

- а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию.

Обязательная доля определяется в размере не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников, имеющих право на обязательную долю, при наследовании по закону.

В содержании завещания наследодатель может не только указать наследников, но и подназначить наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный[13].

2.2. Особенности наследования по закону

Независимо от завещания непосредственно законом призываются к открывающемуся наследству кровные родственники наследодателя, т. е. основанием права законного наследования служит кровное родство. Правда, и другие лица могут непосредственно законом призываться к открывшемуся наследству, например, усыновленный ребенок наследует усыновителю, переживший супруг - умершему супругу, государство наследует имущество выморочное. Иными словами, основанием права законного наследования может являться не только кровное родство.

Существует два основания для принятия наследства: завещание и закон. Также в практике встречаются смежные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по закону, а другая - по завещанию. К примеру, наследодатель завещал не все свое имущество, а только его часть наследнику по закону, оставив прочее наследственное имущество вне завещания. Тогда часть незавещанного имущества распределяется между наследниками по закону, в том числе и тому из них, который был указан в завещании.

В настоящее время в ГК РФ основания для наследования указаны следующим образом: на первом месте стоит наследование по завещанию, а на втором наследование по закону, хотя в нотариальной практике наследование по закону наблюдается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. В наследовании по закону существует определенная очередь наследования, которая зависит от степени родства по отношению к наследодателю. Следовательно, наследники третьей очереди могут получить наследство, только в том случае, если будут отсутствовать наследники предыдущих двух очередей или они откажутся от наследства[14].

Наследование по завещанию устраняет необходимость принятия наследства в порядке очереди, поскольку является прямой волей наследодателя. В отличие от наследования по закону, наследование по завещанию предполагает передачу наследства любому лицу, не зависимо от того, имеет ли наследник родственные связи с наследодателем или нет, кроме того, наследодатель может завещать свое имущество юридическим лицам, государству или государственным и муниципальным образованиям.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при вступлении в наследство по завещанию очередности принятия наследства наследниками не существует и в наследство вступает тот наследник, который указан в завещании. Но нужно иметь в виду, что ГК РФ предусмотрено ограничение свободы волеизъявления, выраженного в завещании, которое выражается в выделе обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ).

К наследникам, которым полагается обязательная доля, относятся: нетрудоспособные наследники первое очереди (дети, родители, супруги), несовершеннолетние дети, нетрудоспособные иждивенцы.

Если с наследованием по завещанию картина более-менее понятна, то вступление в наследство по закону и определение очередности призвания наследников к наследству имеет более сложную форму.

Наследование по закону применяется в случаях, когда:

- завещание не составлялось;

- завещание было составлено, но впоследствии отменено;

- завещание составлено на определенную часть принадлежащего наследодателю имущества;

- завещание признано недействительным в отдельной части или полностью;

- существуют наследники, претендующие на обязательную долю;

- завещание неосуществимо так как, никто из наследников по завещанию не принял наследство;

- в завещании наследодателем отражено лишение наследства наследников по закону или ограничивается завещательным возложением, либо завещательным отказом.

Включение лица в список наследников по закону опирается на следующие юридические факты:

- родственные отношения с наследодателем предусмотренной законом степени;

- нахождение на иждивении у наследодателя;

- брак с наследодателем;

- усыновление наследодателя;

- усыновление ребенка наследодателем либо родственником наследодателя.

Наследование по закону характеризуется тем, что законом предусмотрен порядок призвания к наследованию. ГК РФ установлено восемь очередей наследников.

Наследниками первой очереди признаны: дети, родители и супруги наследодателя. Дети наследодателя вступают в наследство по закону, не зависимо от того, собственные они или усыновленные. Также на наследство имеют право дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Родители принимают наследство при условиях, если на момент открытия наследственного дела они не лишены родительских прав или решение отменено, или если их родительские права восстановлены. Также усыновители наследодателя имеют право на наследство.

Супруг наследодателя признается наследником только в том случае, если брак с наследодателем не расторгнут на момент открытия наследства.

При отсутствии наследников первой очереди, наследство принимают наследники второй очереди.

К наследникам второй очереди относятся бабушки и дедушки со стороны матери и отца, а также полнородные братья и сестры наследодателя. Также в ГК РФ установлено, что во вторую очередь входят неполнородные братья и сестры, которые имеют родство с наследодателем только со стороны одного из родителей (ст. 1143 ГК РФ).

В качестве наследников третьей очереди признаны тети и дяди наследодателя, они имею право на наследство, если отсутствуют наследники по праву представления и наследники предыдущих очередей.

Наследники следующих очередей рассматриваются в ГК РФ в ст. 1145 ГК РФ. В статье вводится понятие «степень родства», она обусловливается числом рождений.

К наследникам четвертой очереди относят прабабушек и прадедушек наследодателя, которые являются родственниками третьей степени родства по восходящей линии.

Наследниками пятой очереди являются дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внучки и внуки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки), имеющие четвертую степень родства.

В законодательстве установлен предел призвания наследников к наследованию, и заканчивается он пятой степенью родства. Двоюродные тети и дяди, двоюродные правнучки и правнуки и двоюродные племянницы и племянники наследодателя, являются родственниками пятой степени родства и признаются наследниками шестой очереди.

К седьмой очереди наследования относятся мачеха, отчим, падчерицы и пасынки наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ).

В отдельную восьмую очередь определены нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Для вступления их в наследство, необходимо соблюдение четырех условий: 1) принадлежность к первым семи очередям наследования, 2) нахождение не менее одного года до смерти наследодателя на его иждивении; 3) нетрудоспособность иждивенца; 4) совместное проживание иждивенца с наследодателем не менее одного года до смерти наследодателя. Существует две группы нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на наследство.

К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые являются родственниками наследодателя (ст. 1142­1145 ГК РФ), либо иждивенцы, отношения которых приравнены к родственным. Во вторую группу входят нетрудоспособные иждивенцы, которые не относятся к наследникам по закону.

Для вступления в наследство нетрудоспособным иждивенцам первой группы, кроме документов, которые подтверждают их принадлежность к одной из очередей, необходимо доказать нетрудоспособность и свое нахождение на иждивении наследодателя. Немаловажным является то, что положения о вступлении в наследство нетрудоспособных иждивенцев применяется лишь в тех случаях, если наследство принимается по закону, на наследование по завещанию это не распространяется[15].

Из выше изложенного можно сделать вывод, что наследники по закону вступают в наследство в порядке очередности установленной законом. Принятия наследства наследниками второй и далее очередей наступает лишь в том случае, если отсутствуют наследники предшествующих очередей, а именно: не находятся в живых, заявили об отказе от наследства, не приняли наследство в установленный законом срок, являются недостойными наследниками (1117 ГК РФ)[16].

К недостойным наследникам могут относиться следующие категории лиц претендующих на наследство:

- лица, перечисленные в. 1 п. 1. ст. 1117 ГК РФ, которые не имею права наследовать ни по закону, ни по завещанию;

- граждане, не обладающие правом наследования только по закону - это граждане, уклонявшиеся от выполнения обязанностей (с гл. 13-15 Семейного кодекса РФ), а также родители, лишенные родительских прав.

В законодательстве существуют три группы действий, которые являются причиной для отстранения от наследства:

- умышленные противоправные действия, направленные против наследодателя (противоправное поведение может быть выражено не только в действии, но и в бездействии);

- умышленные противоправные действия, направленные против наследников;

- умышленные противоправные действия, направленные против исполнения последней воли наследодателя, описанной в завещании.

Кроме того, для признания наследника недостойным, его противоправные действия должны быть подтверждены судебным решением.

Особенности наследование выморочного имущества

В новейшем законодательстве отчетливо просматривается тенденция свести к минимуму случаи перехода наследственного имущества как выморочного в собственность государства. Этим в известной мере можно объяснить увеличение очередей наследников по закону с двух до восьми. Тем не менее, выморочность имущества все же имеет место, а потому нуждается в правовом урегулировании, дабы предотвратить порчу, уничтожение и растаскивание наследственного имущества и т.д. К тому же указанное имущество нередко представляет большую ценность, а потому государство в лице соответствующих органов может извлечь из него немалый доход (например, организуя за рубежом выставки картин или других раритетов, перешедших к государству в порядке наследования, в том числе и как выморочных)[17].

В п. 1 ст. 1151 ГК РФ определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным. Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, в том числе когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо в силу ст. 1117 Гражданского кодекса РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (недостойные наследники), либо никто из наследников не принял наследства (ст.ст. 1153, 1154 ГК РФ), либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.ст. 1157-1159 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.

Российское государство имеет сложную, двухуровневую структуру, включающую в себя Российскую Федерацию и ее субъектов. Согласно пункту 2 ст. 1151 ГК РФ право наследования по закону признается только за Российской Федерацией. Субъекты РФ, а также муниципальные образования могут наследовать по завещанию. Из этого следует, что унаследовать наследственное имущество как выморочное может только Российская Федерация, которая, оформив свои права на это имущество в установленном законом порядке, может передать его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.

Наконец, поскольку часть третья ГК РФ закрепила правовой режим выморочного имущества, но недостаточно полно регламентировала порядок его наследования, было бы целесообразным принятие соответствующего Федерального закона, определяющего порядок наследования такого имущества.

В этом законе следовало бы предусмотреть порядок передачи выморочного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям; определить статус и полномочия федерального органа, который должен принимать в свое владение объекты выморочного имущества; предусмотреть основания и порядок предъявления требований о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления, которые могут быть предъявлены к Российской Федерации, и решать иные процедурные вопросы наследственных правоотношений относительно выморочного имущества.

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ В ОБЛАСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

3.1. Жалобы на нотариальные действия

Наследственные правоотношения обычно достаточно сложные. Существует много проблем осуществления наследства и поэтому количество наследственных дел в судах занимает большое место. Вступивший в действие V раздел третьей части ГК РФ «Наследственное право» существенно изменил многие положения, устранил многие пробелы в законодательстве. В тоже время дела данной категории усложняются, т.к. появилось несколько новых форм завещаний: закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах, завещание с обязательным присутствием свидетелей. Усложнилась очередность – восемь очередей наследников. Все эти и другие изменения так же влияют на возникновение спора между наследниками, а значит появилось еще больше проблем. Таким образом: проблемы были и остались.

Защитить свои имущественные права и законные интересы в судебном порядке можно несколькими способами:

 в порядке искового производства

 в порядке особого производства

 суд может признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал об этом или пропустил этот срок. В случаях восстановления срока обязательно есть спор о праве, иначе наследник бы и не обращался в суд. (ст. 1155 ГК РФ)

 в случае спора между наследниками о порядке пользования неделимой вещью. Этот вопрос решается судом (ст. 1122 ГК РФ)

 суд может признать наследника отказавшимся от наследства по истечении срока на отказ, если найдет причины этого пропуска уважительными. (ст. 1157 ГК РФ)

 для признания наследника недостойным (противозаконные действия, злостное уклонение от обязанности и др.) должны быть подтверждены в судебном порядке (ст. 1117 ГК РФ).

 в случае неправильного нотариального действия или отказа наследники вправе обжаловать действия нотариуса в судебном порядке. (ст. 49 «Основы законодательства Российской федерации о нотариате»)

Для получения свидетельства о наследстве необходимо обратиться к нотариусу. Если заинтересованное лицо считает неправильным совершенное нотариальное действие или отказ, в его совершении подается в суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы или местного органа исполнительной власти, когда законом ему предоставлено право совершить отдельные нотариальные действия.

Совершение нотариальных действий или отказ в их совершении частным нотариусом обжалуются по месту его назначения на должность. Данные жалобы рассматриваются в порядке особого производства судьей единолично. Объектом обжалования являются нотариальные действия или отказ в их совершении, указанные в ст. ст. 35, 37, 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. Указанный порядок предусмотрен для обжалования действий (или отказа в их совершении), составляющих компетенцию нотариата. Такие действия нотариуса, как медлительность, грубость и т.п., обжалуются в учреждения юстиции (территориальные отделы, управления Министерства юстиции РФ и министерства юстиции отдельных регионов).

Жалобы на неправильное удостоверение завещаний и доверенностей или на отказ в их удостоверении должностными лицами больницы, санатория, госпиталя, экспедиции, воинской части, военно-учебного заведения, в местах лишения свободы и т.п. подаются в суд по месту нахождения соответствующего учреждения. Жалобы на неправильное удостоверение завещания или на отказ в его удостоверении капитаном морского судна или судна внутреннего плавания, плавающего под флагом РФ, подаются в суд по месту приписки судна. Жалоба подается в десятидневный срок, который исчисляется с момента, когда заявителю стало известно о неправильно совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.

Субъектом обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении являются заинтересованные лица, которые выступают в процессуальной роли заявителя (ст. 271 ГПК). Закон не содержит перечня заинтересованных лиц, в судебной же практике заинтересованными в обжаловании нотариальных действий или в отказе от их совершения признают лиц, участвующих в нотариальном действии, или лиц, на имя которых должно быть совершено нотариальное действие.

Жалоба рассматривается судьей в открытом судебном заседании. В рассмотрении жалоб участвуют заявитель, государственный или частный нотариус либо должностное лицо, совершившее обжалуемое нотариальное действие или отказавшее в совершении нотариального действия. Поскольку действия нотариусов могут затрагивать интересы граждан или юридических лиц, закон предусматривает возможность их участия в рассмотрении жалобы в качестве заинтересованных лиц (ст. 246 ГПК).

Неявка надлежаще извещенных о дне рассмотрения жалобы участвующих в деле лиц не препятствует разрешению жалобы. Если между заинтересованными лицами возникает спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии и подведомственный судам, суд оставляет жалобу без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они могут разрешить свой спор в порядке искового производства. При обоснованности жалобы суд выносит решение, которым отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает совершить такое действие.

3.2. Судебная защита нарушенных прав в области наследственного права

Начнем с самого начала, а именно с наследственных исков. Наследственные иски – это проблемы, связанные с наследственными правоотношениями. Иском о наследстве является предъявление в суд для рассмотрения и разрешения требования наследника к лицу, ошибочно считающим себя наследником, вытекающее из спора о правах и вещах, входящих в наследственную массу. Чаще всего наследственные иски бывают исками о присуждении ответчику наследства или части его.

К наследственным искам о признании относятся иски о признании принятия наследства. Если есть спор о праве, если нет спора – такие дела рассматриваются в порядке особого производства. Кроме деления исков по процессуальному признаку их можно классифицировать по материально-правовому, т.е. по характеру спорного правоотношения, из которых вытекают исковые требования.

О материальный признак можно выделить следующие группы исков - дела по спорам, вытекающим из гражданских, жилищных, трудовых, семейных правоотношений и др. В каждой группе иски можно разделить на подгруппы. Так, в группе исков из гражданских правоотношений можно выделить дела, вытекающие из нарушения прав собственности, из нарушения авторского права, из нарушения наследственного права, из причинения вреда. Можно выделить четыре группы исков о наследстве:

Первую группу проблемных споров составляют споры между наследниками по закону (сюда относятся споры о разделе имущества, споры о признании наследниками, о выделении доли, споры о лишении наследственных прав, о продлении срока на принятие наследства).

Ко второй группе относятся споры между наследниками по закону и по завещанию (эти проблемы возникают при рассмотрении вопроса о недействительности завещания полностью – тогда встает вопрос о наследовании по закону). Например, о выдаче обязательной доли наследства.

К третьей группе этих проблем относятся споры между наследниками по завещанию (по разным завещаниям. В первом случае спор может быть о разделе имущества или о том, что завещатель указал долю наследнику меньше, чем ½ его доли. Во втором случае спор представляет собой требование о признании недействительным позднее составление завещания).

К четвертой группе относятся споры между наследниками и государством (т.к. государство также является наследником либо по закону, либо по завещанию, то, учитывая особенности этого вида споров, следует выделить эти споры в отдельную группу. В спорах с участием государства существуют следующие особенности: освобождение от уплаты госпошлины сторона - финансовый орган - государство, иск может предъявить и прокурор). С вступлением в действие третьей части ГК РФ эта группа споров уменьшится, т.к. увеличен круг наследников по закону и передача наследства государству будет редка.

Теперь обсудим условия права на обращение в суд и возбуждение наследственных дел.

Право на обращение в суд за защитой – важнейшее право граждан в области правосудия. В соответствии со ст. 4 ГПК РФ суд приступает к рассмотрению дела по заявлению лица, обратившегося за защитой.

Возбуждение дела в суде – первая стадия гражданского судопроизводства. Дела, связанные с наследственными правоотношениями могут возбуждать в суде наследники по закону или по завещанию. Для защиты своих наследственных прав необходимо соблюдать условия, предусмотренные законом, называемые предпосылками права на обращение в суд. Предпосылки обращения в суд – это процессуальные юридические факты. Необходимыми предпосылками для обращения в суд являются:

 подведомственность дела суду

 отсутствие вступившего в законную силу решения суда по спору;

 отсутствия определения суда о принятии отказа истца от иска или утверждение мирового соглашения межу сторонами;

 отсутствие в производстве суда дела по спору между сторонами.

Подведомственность. Первая предпосылка на обращение в суд – это соблюдение подведомственности. Существуют различные учреждения, наделенные юридическими полномочиями, но каждое из них вправе рассмотреть лишь те дела, которые законом отнесены к их ведению, т.е. подведомственное ему.

Как правило, наследственные проблемы прежде чем стать предметом судебного разбирательства, сначала являются предметом нотариального производства. Если же возник спор о наследстве, то дело рассматривается в суде. Таким образом, в основе разграничения подведомственности наследственных исков суду и нотариальным органам лежит наличие спора. Если между лицами спора о наследстве нет, наследственные права оформляются в нотариальной конторе. Иначе обстоит дело в особом производстве, поскольку здесь рассматриваются бесспорные дела. В этом случае нотариальной конторе требуется установление факта лишь тогда, когда гражданин получит решение суда. Спор о праве необходимо отличать от таких ситуаций, когда право никем не оспаривается, но не может быть реализовано без юрисдикционного органа.

Суду подведомственны дела по спорам, если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин. Конституции РФ установили, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод и их непременными участниками выступают граждане, поэтому споры, связанные с наследственными правоотношениями подведомственны суду.

Тождество. Так же необходимо выяснить, нет ли в производстве данного или другого дела по тождественному спору. Если такое имеется, право на суд считается реализованным и вторичный спор к судебному делу принят быть не может.

Условия на осуществления права на судебную защиту. Кроме предпосылок на обращение в суд за защитой необходимо еще соблюсти ряд условий:

 дело должно быть подсудно тому суду, в который подается заявление

 заявление должно быть подано дееспособным лицом;

 лицо, действующее от имени другого лица, должно иметь полномочия, подтвержденные документально.

Процессуальным последствием несоблюдения этих условий так же будет отказ в приеме заявления. Однако он не препятствует вторичному обращению в суд, если допущенное нарушение устранено.

В исковом заявлении должно быть указанно:

 Наименование суда, в который подается заявление

 Наименование истца, адрес;

 Наименование ответчика, его местожительство;

 Обстоятельства, на которых истец основывает свое требование;

 Требование истца;

 Цена иска;

 Перечень документов прилагаемых;

При подаче искового заявления необходимо обратить внимание на соблюдение материально-правовых сроков. Если сроки пропущены, то следует подумать о целесообразности такого иска, который повлечет затраты на госпошлину и потерю времени, но не приведет к желаемому результату.

Исковая давность – это срок для осуществления судебной защиты. Важно отметить, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны о споре, сделанному до вынесения судом решения. В соответствии с п1 ст. 200 ГК РФ срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В соответствии со ст. 196 ГК РФ срок исковой давности по таким требованиям установлен в три года. Истица должна была узнать о нарушении своих прав, срок исковой давности пропущен – в иске отказано.

Предмет доказывания – особый процессуальный институт, в который входят лишь те факты, которые имеют материально-правовое значение. Факты, без выяснения которых нельзя правильно разрешить дело.

Применение норм права. Определяя нормы права, следует иметь ввиду, что круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследуемого имущества определяется законодательством

Состав лиц. При подготовке дела к судебному разбирательству судья должен известить заинтересованных лиц о производящемся деле, времени и месте судебного разбирательства. Такими лицами могут являться как граждане, так и юридические лица. Наследственные дела часто являются сложными и, как правило, рассматриваются с участием представителей. Участие органа опеки и попечительства будет способствовать охране законных интересов несовершеннолетних наследников. Так же может участвовать прокурор в защиту прав несовершеннолетних и недееспособных лиц. Часто в наследственных делах принимают участие финансовые органы защищающие государство.

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство должно быть принято в срок, если нет, то переходит государству.

Теперь поговорим о доказательствах и их видах. Предоставление необходимых доказательств целиком зависит от воли сторон. Суд только оказывает содействие в этом.

По спорам между наследниками о признании права на наследственное имущество и его разделе необходимы следующие документы:

 копии свидетельства о смерти наследодателя

 документы, подтверждающие последнее место жительства;

 доказательства подтверждающие принятие наследства в срок;

 документы о праве на наследство по закону, по завещанию;

 все копии завещаний, если они были оставлены наследодателем;

 документы, подтверждающие наличие или отсутствие других наследников;

 документы, свидетельствующие о принадлежности имущества (на свои средства, имущество супругов).

Также возможен запрос следующих документ:

 по спорам, связанным с восстановлением срока

 по спорам о выделении доли наследственного имущества в натуре;

 по спорам о признании завещания недействительным;

 по спорам о выделении обязательной доли;

 экспертиза. Кроме документов требуется проведение экспертизы (по некоторым делам);

Выполнив все задачи подготовки наследственного дела, судья выносит определение о назначении его к судебному разбирательству.

Также поговорим о судебном разбирательстве. Для рассмотрения дела необходимо правильно установить обстоятельства, имеющие значение для дела, и рассматривать все доказательства спора. Несоблюдение приводит к отмене решения. Если обстоятельства препятствуют продолжению дела, то производство по делу не оканчивается, а приостанавливается.

Суд обязан приостановить производство в случаях:

 смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство или юридического лица, являвшихся стороной в деле

 утраты стороной дееспособности;

 пребывание ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ;

 невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого лица рассматриваемого в гражданском уголовном или административном порядке;

Кроме обязательного приостановления может по заявлению или по ходатайству лиц в таких случаях:

 пребывание стороны на военной службе или привлечения на какой-либо государственной обязанности;

 нахождение стороны в длительной служебной командировке;

 нахождения стороны в лечебном учреждении;

 розыска ответчика;

 назначении судом экспертизы.

Мировое соглашение

Судебное разбирательство дел о наследовании не всегда заканчивается вынесением судебного решения. Довольно часто стороны заключают мировое соглашение. В соответствии со ст. 173 ГПК РФ об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым прекращает производство по делу.

Также разберем защиту наследственных прав в порядке особого производства.

Особое производство – это вид гражданского судопроизводства в порядке которого рассматриваются бесспорные гражданские дела в целях создания условий для осуществлений гражданами их личных и имущественных прав. В особом производстве допускается соединение в одно производство несколько заявлений. Они могут быть объединены и рассмотрены в одном производстве.

Дела особого производства рассматривающиеся по общим правилам и принципам гражданского процесса. Некоторые ограничения имеют принцип состязательности, т.к. нет спора о праве, то соответственно отсутствует противоположная сторона.

Заключение

Исследовав данную тему можно прийти к следующим выводам:

1.Под основанием наследования по закону следует понимать такую систему перераспределения имущества наследодателя, которая соответствует сложившейся в обществе экономической системе, основанной на отношениях собственности. Основным признаком этой системы, наиболее наглядно проявляющимся в наследственных отношениях господствующего экономического строя, является граница выморочности, определяющая очередность получения государством выморочного имущества в отсутствие других наследников.

2. Законодательство о наследовании - система правовых актов, регулирующих отношения, возникшие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Законодательство о наследовании содержит не только нормы гражданского права, но и нормы иной отраслевой принадлежности (финансового, земельного, процессуального и пр.).

3. Наследование - переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в соответствии с нормами наследственного права. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается законодательством либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (ст. 1110 ГК). Это означает, что к наследникам переходит лишь имущество, т.е. вещи и имущественные права. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, а также права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя, не могут быть переданы по наследству.

4. Различают право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле содержание термина «право наследования» совпадает с содержанием термина «наследственное право». В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также правомочия лица после принятия наследства. Право наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст.35). Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Хотя основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является ГК, весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также другими законами.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании) от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7- ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; 2009. 21 января. № 7.
  2. Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах //СПС «Гарант» (электронный ресурс)
  3. Блинов А.Б. Очерки по истории законодательства о наследовании //Нотариус. – 2013. - №1. – С. 59-63.
  4. Вавилин Е.В. Развитие законодательства в сфере осуществления наследственных прав //Наследственное право. – 2011. - №3. – С. 16-26.
  5. Гаврилов В.Н. Формальный способ принятия наследства по российскому законодательству //Нотариус. – 2011. - № 4. – С. 32.
  6. Гаврилов В.Н. Неприятие и отказ от наследства //Право и государство. – 2012. - №4. – С. 47-50.
  7. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. //СПС «Гарант»
  8. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве //Юрист. – 2012. - №8. – С. 22-25.
  9. Егорова М.А. Прекращение обязательств смертью гражданина //Законодательство. - 2011. - № 3.
  10. Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и закону в гражданском праве России //Российская юстиция. – 2006. - №10.
  11. Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ //Российская юстиция. - 2008. - №3.
  12. Лиманский Г.С. Наследственные правоотношения: теоретико-методические и практические проблемы: монография. - М., 2006. С. 15.
  13. Лисицына Е.А. К вопросу об особенностях правового регулирования наследования в условиях новой экономической политики //Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2014. - № 1. С. 16-20.
  14. Михалева Т.Н. Наследование по завещанию, по закону, отдельных видов имущества. - М.: Гросс Медиа, 2005.
  15. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Проспект, 2014.
  16. Рашидова А.И. История развития института наследования //Нотариус. – 2009. - №6. – С. 17-19.
  17. Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей части Гражданского кодекса РФ //Журнал российского права. -2006. - №3.
  18. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - М.: Ось-89, 2013.
  19. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). - М.: Проспект. - 2013.
  20. Черемных Г.Г. Наследственное право. – М.: Эксмо, 2011. – С. 143.
  21. Шахбазян А.А. Правовая природа свидетельства о праве на наследство //Наследственное право. – 2011. - №4. – С. 34-35.
  22. Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону //Законодательство. – 2006. - №7.
  23. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. - М., 2006.
  24. Шукшина Ж.А. Конституционное регулирование права наследования //Современное право. – 2011. - №10. – С. 92-96.
  25. Эрделевский A.M. Приобретение наследства. - М., 2008.
  26. Ярошенко К. Наследование по завещанию //Закон. – 2013. - №4. – С. 20-24.
  1. Рашидова А.И. История развития института наследования //Нотариус. – 2009. - №6. – С. 17-19.

  2. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Проспект, 2014. С. 12

  3. Лисицына Е.А. К вопросу об особенностях правового регулирования наследования в условиях новой экономической политики //Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2014. - № 1. С. 16-20.

  4. Лиманский Г.С. Наследственные правоотношения: теоретико-методические и практические проблемы : монография. - М., 2006. С. 15.

  5. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании) от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7- ФКЗ) //Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; 2009. 21 января. № 7.

  6. Егорова М.А. Прекращение обязательств смертью гражданина //Законодательство. - 2011. - № 3.

  7. Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах //СПС «Гарант» (электронный ресурс).

  8. Блинов А.Б. Очерки по истории законодательства о наследовании //Нотариус. – 2013. - №1. – С. 59-63.

  9. Гаврилов В.Н. Формальный способ принятия наследства по российскому законодательству //Нотариус. – 2011. - № 4. – С. 32.

  10. Димитриев М. А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве //Юрист. – 2012. - №8. – С. 22-25.

  11. Черемных Г.Г. Наследственное право. – М.: Эксмо, 2011. – С. 143.

  12. Ярошенко К. Наследование по завещанию //Закон. – 2013. - №4. – С. 20-24.

  13. Вавилин Е.В. Развитие законодательства в сфере осуществления наследственных прав //Наследственное право. – 2011. - №3. – С. 16-26.

  14. Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и закону в гражданском праве России //Российская юстиция. – 2014. - №10. С. 33.

  15. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - М.: Ось-89, 2013. С. 102.

  16. Гаврилов В.Н. Неприятие и отказ от наследства //Право и государство. – 2012. - №4. – С. 47-50.

  17. Шахбазян А.А. Правовая природа свидетельства о праве на наследство //Наследственное право. – 2011. - №4. – С. 34-35.