Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Заключение договора (Понятие и значение гражданско-правового договора)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Гражданско-правовой договор – это соглашение между физическим лицом (физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юридическим лицом (юридическими лицами), либо между юридическим лицом (юридическими лицами) и другим юридическим лицом (юридическими лицами), определяющее возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Договор является правопорождающим фактом, правовым инструментом, с помощью которого стороны сами устанавливают для себя права и обязанности, борются с недостатками, пробелами законодательства. Заключение договора ведет к установлению юридической связи между сторонами договора. Эта связь становится юридической ввиду того, что государство обеспечивает договор мерами государственного принуждения.

Договор - один из наиболее важных и распространенных элементов гражданского права, который применяется во всех сферах жизни общества и обслуживает разнообразные имущественные связи, как предпринимателей, так и граждан. Именно это и обуславливает актуальность избранной темы.

Значимость выбранной темы исследования находит отражение в широком применении гражданско-правового договора во всех сферах жизнедеятельности человека.

1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, ЕГО ВИДЫ

1.1. Понятие и значение гражданско-правового договора

Гражданско-правовой договор давно известен человечеству.

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

Развитие различных форм общения между людьми выдвинуло потребность в предоставлении им возможности по согласованной сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим создать правовые модели. Такими моделями и стали договоры (контракты).

Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного гражданского права, стала проявляться в последние годы во все возрастающем объеме и в современной России. Эта тенденция в первую очередь связана с признанием частной собственности и постепенным занятием ею командных высот в экономике, сужением до необходимых пределов государственного регулирования хозяйственной сферы, установлением свободы выбора контрагентов. Новый Гражданский Кодекс не только провозгласил «свободу договоров», но и создал необходимые гарантии для ее осуществления.

Гражданский Кодекс Российской Федерации признает договором соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.[1]

Определение договора посредством термина «соглашение» присуще не только российскому гражданскому праву. Законодательство Франции трактует договор как «соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются в отношении одного или нескольких других лиц дать что-либо, сделать что-нибудь или не делать чего-нибудь». Английское право также констатирует, что «большинство договоров вытекает из соглашения».

В русском языке слово «соглашать» означает, в частности, «убедить, уговорить, условиться, обязать условием», термин «соглашение» подразумевает, помимо прочего, «приведение в согласный порядок». Таким образом, соглашение – это приведение чего-либо в согласный порядок. Применительно к договору можно сказать, что соглашение представляет собой приведение в согласный порядок воли обеих сторон.

Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели и определить необходимые действия по их достижению. Следовательно, договор становится эффективным способом организации взаимоотношений его сторон, учитывающим их обоюдные интересы.

Вместе с тем он придает результатам такого согласования общеобя­зательную для сторон юридическую силу, при необходимости обеспечи­вающую его принудительную реализацию.

Гражданско-правовой договор является многопонятийной гражданско-правовой категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин «договор» употребляется в трех различных смыслах:

  1. Договор - как совпадающее волеизъявление (соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой — юридическим фактом, главным основанием возникновения обязательственных правоотношений.[2] Исходя из этого всякая двух- или многосторонняя сделка считается договором, а к самим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме.
  2. Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные правоотношения распространяются общие положения об обязательствах. [3]
  3. Договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) — документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не только как единый документ, подписанный всеми его участниками. [4] Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором.

Рассмотрим понятие гражданско-правового договора в аспекте юридического факта, лежащего в основе обязательственного правоотношения. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей. [5] Данное определение полностью соответствует нормам о двух - или многосторонних сделках. Поскольку договор является двух - или многосторонней сделкой, ибо всякая гражданско-правовая сделка либо устанавливает, либо изменяет, либо прекращает гражданские права и обязанности, к договорам применяются правила о двух - и многосторонних сделках, предусмотренные главой девятой Гражданского Кодекса Российской Федерации. Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие имущественные правоотношения, а также, как и любые сделки, представляют собой волевой акт, обладающий специфическими особенностями, такими как:

- единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю; [6]

- свобода договора. [7]

Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства. Важно отметить, что Гражданский Кодекс не только провозглашает принцип свободы договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о договорах. Свобода договора предполагает следующее: «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством»[8] Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах:

  1. Это свобода в заключении договора и отсутствие принуждения к вступлению в договорные отношения (принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом, например, для публичных договоров в соответствии с пунктом 3 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо добровольно принятым на себя обязательством, например, по предварительному договору в соответствии со статьей 429 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
  2. Свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого договора (субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заключить), более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, одновременно содержащих элементы различных известных разновид­ностей договора;
  3. Свобода договора проявляется в свободе определения его условий (содержания).[9] Стороны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается продукции «естественных монополий»).

В то же время свобода договора не является безграничной. В соответствии со статьей 422 Гражданского Кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Свобода договора в соответствии с законом ограничивается в случаях, когда:

1) заключение договора является обязательным для одной из сторон;

2) тем или иным субъектам запрещено заключение договоров определенных видов;

3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности участвовать в выработке условий договора.

В случае заключения договора, противоречащего требованиям закона или иных правовых актов, он является недействительной (ничтожной) сделкой и не влечет правовых последствий.

Договор является одним из центральных институтов гражданского права, ядром всей системы частно-правовых отношений. Договоры, будучи наиболее многочисленными в ряду разнообразных юридических фактов, играют особо важную роль в экономической жизни общества. Поскольку договор является продуктом взаимного согласия субъектов гражданского оборота, его следует рассматривать в качестве инструмента саморегулирования в экономическом обмене, основанном на равенстве и независимости участников товарообмена. Договоры оптимизируют сложнейшие экономические процессы, осуществляемые как в рамках производственно-хозяйственной, так и распределительной деятельности.

С помощью договора у граждан и юридических лиц формируется уверенность в том, что их предпринимательская деятельность будет обеспечена всеми необходимыми материальными предпосылками, а результаты предпринимательской деятельности найдут признание у потребителей и будут реализованы. Такая уверенность, в свою очередь, способствует развитию производственной сферы.

С помощью договора совершенствуется и процесс распределения произведенных в обществе материальных благ, поскольку договор позволяет доставить произведенный продукт тому, кто в нем нуждается.

Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными материальными благами в случае изменения потребностей участников экономического оборота. Наконец, договор предоставляет возможность потреблять существующие в обществе материальные ценности не только их собственниками (обладателями иных вещных прав), но и другими участниками экономического оборота, испытывающими потребности в данных материальных ценностях.

Значение договоров столь велико, что законодатель придает им обязательную силу, то есть обеспечивает их исполнение принудительной силой государства. В случае если лицо не исполняет договорные обязательства, его контрагенты вправе прибегнуть к мерам государственного принуждения через институты судебной системы и понудить нарушителя к соблюдению договора.

Уровень добровольного исполнения договора его участниками является индикатором зрелости гражданского общества, основанного на принципах рыночной экономики.

Таким образом, любой гражданско-правовой договор - это не только юридический факт, сделка или правоотношение. Данные черты раскрывают лишь часть сущности договора, причем далеко не главную. Основное в этой конструкции - то, что она выступает причиной обязательства, регулятором и организатором отношений сторон, действующих для достижения определенного правового результата. Следует добавить, что стороны договора обладают известной мерой свободы в организации своих эквивалентно-возмездных отношений, а исполнение предусмотренной договором программы обеспечивается государственно-организационным воздействием. С учетом сказанного предлагаю определить договор как свободный регулятор, организатор и координатор эквивалентно-возмездных отношений, имеющий целью достижение правового результата и возможности применения государственно-организационного воздействия. Думается, что подобная трактовка могла бы быть учтена в новой редакции статьи 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.2. Классификация договоров в гражданском праве

С понятием договора тесным образом связана классификация договоров. В литературе освещены различные точки зрения авторов на критерий классификации гражданско-правовых договоров.

Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости и свободы договора - не исключает возможность их классификации.

Классификация договоров позволяет решать ряд важных задач. Договоры классифицируются по различным основаниям. Существующие классификации важны в практической деятельности при выборе оптимального вида договора. Это обусловлено тем, что ряд обязательных требований к договору установлен в законе не только по отношению к одному виду договора, но и применительно к целой группе договоров, включающей в себя договоры различных видов. Такой выбор можно сделать правильнее, лишь принимая во внимание целый ряд факторов, в том числе и место данного вида договора в системе договоров. Выявление общих типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятельности, создает возможность на научной основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность нормативных актов.

При всем многообразии видов договоров необходимо констатировать, что вне зависимости от субъектного состава, содержания, сферы применения или иного основания классификации сущность договора как гражданско-правового института и разновидности гражданско-правовой сделки не меняется.

В соответствии с принципом свободы договора стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Государство обеспечивает силой государственного принуждения также договоры, сконструированные самими сторонами и не известные действующему законодательству. Главное, чтобы условия этих договоров не противоречили законодательству.

Закон допускает заключение договоров, в которых содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. При этом практически не имеет значения то, как стороны назовут данный договор, важно, что он представляет, по сути. В соответствии с его природой к нему будут применяться правила тех или иных договоров, предусмотренных законодательством.[10]

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими свойствами, так и определенными различиями, позволяющими отграничивать их друг от друга. Для того чтобы правильно ориентироваться во всей массе многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление на отдельные виды:

  1. По содержанию регулируемой договорами деятельности выделяют два основных типа договоров: имущественные и организационные.
  2. В зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных благ различают возмездные и безвозмездные договоры.
  3. По своей юридической природе, по моменту возникновения прав и обязанностей договоры могут быть консенсуальными и реальными.
  4. В зависимости от того, кто может требовать исполнения договора: договоры в пользу участников договора (право требования исполнения принадлежит только участникам договора) и договоры в пользу лиц, не принимавших участия в заключении договора, но имеющих право требования исполнения договора;
  5. В зависимости от юридической направленности: основные договоры и предварительные договоры.
  6. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками: взаимные и односторонние договоры.
  7. В зависимости от способа заключения договора: взаимосогласованные договоры; договоры присоединения.
  8. В зависимости от основания заключения договора: свободные и обязательные договоры, основным видом которых является публичный договор.

Рассмотрим каждую классификацию подробнее.

  1. Имущественные и организационные договоры.

К числу имущественных относятся договоры, направленные на регулирование деятельности лиц по поводу определенного блага. Спецификой организационных договоров является то, что они предназначены создать предпосылки, предусмотреть возможности для последующей предпринимательской или иной деятельности. Внутри каждого типа могут быть выделены виды договоров, характеризуемые устойчивыми существенными признаками.[11] Так, среди имущественных договоров выделяют три основных вида: а) на передачу имущества; б) выполнение работ; в) оказание услуг. При этом указанные виды, в свою очередь, подразделяются на подвиды (например, купля - продажа, подряд, комиссия и др.).

Организационный договор - это взаимное соглашение двух или более сторон, направленное на организацию, упорядочивание взаимоотношений и создание предпосылок, необходимых и достаточных для вступления его участников в иные общественные отношения имущественного характера. На основании организационного договора возникает гражданско-правовое обязательство. По организационному договору стороны обязуются выполнить определенные договором совместные действия, направленные на возникновение иного гражданского обязательства между теми же или иными лицами и (или) на его исполнение в соответствие с условиями организационного договора. Среди организационных договоров можно выделить три основных вида:

- учредительные договоры (например, об образовании юридических лиц);

- договоры - соглашения (например, между юридическими лицами и органами местного самоуправления);

- генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных договорах).

Организационными договорами являются, в частности, предварительный договор и договор простого товарищества. В судебной практике предварительный договор и договор простого товарищества также относят к числу организационных договоров.

  1. Возмездные и безвозмездные договоры.

Возмездность договора означает, что имущественному предоставлению со стороны контрагента, исполняющего свою обязанность, соответствует встречное имущественное предоставление другого контрагента. Наиболее типичным случаем такого предоставления является плата в виде определенного денежного возмещения. Например, по договору аренды арендодатель обязан передать арендатору во временное владение и пользование имущество, за что арендатор обязан уплатить вознаграждение - арендную плату. При предоставлении каждой стороной равноценного имущества возмездность приобретает характер эквивалентности.

В современных условиях подавляющая часть договоров является возмездной. Это обусловливается ролью гражданского права как важнейшего регулятора товарно-денежных и иных отношений при переходе к рыночной экономике.

При заключении безвозмездного договора одна сторона обязуется совершить или совершает какое-либо действие в пользу другой, не получая от нее денежного вознаграждения или иного встречного предоставления (например, по договорам дарения или безвозмездного пользования).

Существование безвозмездных договоров в принципе не противоречит основным чертам складывающихся в настоящее время экономических отношений. Важное социальное значение придается, в частности, деятельности таких некоммерческих организаций, как благотворительные, культурные, образовательные и иные фонды. Преследующие общеполезные цели добровольные имущественные взносы (пожертвования) граждан и организаций рассматриваются как особая разновидность дарения.

Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездными, так и возмездными (заем, поручение, хранение). Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, а также содержания или существа договора не следует иное. По легальному определению договора займа он презюмируется безвозмездным. Однако статья 809 Гражданского Кодекса Российской Федерации (если иное не предусмотрено законом или договором займа) допускает взимание с заемщика процентов. Договоры поручения по ГК также являются безвозмездными. Но доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. [12]

3. Консенсуальные и реальные договоры.

Консенсуальными являются договоры, в которых права и обязанности сторон возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об установлении прав и обязанностей. Классическим примером консенсуального договора является договор купли-продажи. Так, права и обязанности, по общему правилу, возникают у сторон, когда они договорились о предмете купли-продажи.

Договор считается реальным, если права и обязанности сторон возникают после достижения соглашения и передачи вещи (договор доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов). Классическим примером реального договора является договор займа. В реальном договоре одного только факта достижения договорного согласия недостаточно. Требуется также передача займодавцем суммы займа заемщику. Если займодавец, подписав договор, отказывается передавать деньги заемщику, у последнего никаких юридических мер воздействия на займодавца не возникает так как сам договор в силу еще не вступил, следовательно, прав и обязанностей у сторон не возникло. Таким образом, этот фактор – к какому виду относится тот или иной договор – имеет весьма важное практическое значение, поскольку именно от этого зависит возможность возбуждения каких-либо юридических процедур на основании именно договора.

  1. Договоры в интересах сторон и договоры в интересах третьих лиц.

Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам. Также встречаются договоры в пользу третьих лиц, т.е. такие, в которых стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному им третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнение обязательства в свою пользу.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.[13] Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица, которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на использование того права, которое оно получило по договору, заключенному в его пользу. Поскольку изменение или расторжение договора, заключенного в пользу третьего лица, может поставить в затруднительное положение третье лицо, решившее воспользоваться предоставленным ему правом, действующее законодательство перекрывает возможность прекращения или изменения содержания этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое намерение воспользоваться этим правом. Примером договора в интересах третьих лиц является договор доверительного управления предприятием, где управление осуществляется в пользу третьего лица – выгодоприобретателя.

  1. Основные и предварительные договоры.

Основной договор - это обычный договор, в котором стороны окончательно определили свои права и обязанности имущественного характера. Основной договор порождает права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, указанием услуг и т.д.

Предварительный договор - это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а так же другие существенные условия основного договора. В этом договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. В случаях, когда сторона предварительного договора, уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона может требовать принудительного заключения договора в порядке, установленном пунктом четвертым статьи 445 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Предварительный договор относят к договорам организационным, поскольку в нем отсутствует имущественное содержание. Такой договор всегда безвозмездный, так как заключается с целью разрешить вопрос о существенных условиях и о сроке заключения будущего имущественного договора, то есть в нем отсутствует взаимное предоставление.

Большинство договоров - это основные договоры, предварительные договоры встречаются значительно реже.[14]

6. Двусторонние и односторонние договоры. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками все договоры делятся на взаимные и односторонние.

В двусторонних договорах каждая сторона имеет и права, и обязанности. Например, по договору купли-продажи продавец приобретает право требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает право требовать передачи ему проданной вещи и одновременно обязан заплатить продавцу покупную цену.

В односторонних договорах один из участников обладает только правами, а другой - обязанностями (договор поручения, дарения, займа). Например, договор займа является односторонним, так как заимодавец наделяется по этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Заемщик, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и несет только обязанность по возврату долга.

Большинство договоров носит двусторонний характер.

  1. Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.

При заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре.

Сущность договора присоединения состоит в том, что к предложенному одной стороной договору со стандартными условиями вторая сторона просто присоединяется, не влияя на его содержание (условия). Однако в этом случае не нарушается принцип свободы договора, так как на усмотрение присоединяющейся стороны остается принятие решения: заключать договор или нет. Из этого вытекает, что одним из условий использования договора присоединения, как правило, должна быть возможность выбора контрагента из числа тех, кто предлагает договор, присоединения. Примером догово­ров присоединения могут служить договоры перевозки, заключаемые железной дорогой с клиентами.

  1. Свободные и обязательные.

Заключение свободных договоров зависит только от усмотрения сторон. Обязательные же договоры носят всецело обязательный характер для одной или обеих сторон договора. Несмотря на то, что в большинстве своем договоры носят свободный характер, на практике и в законодательных положениях встречаются и обязательные договоры. Например, действующим российским законодательством предусмотрено обязательное заключение договора страхования от несчастных случаев при перевозках пассажиров, заключение договора банковского счета становится обязательным как для банковского учреждения, так и для созданного юридического лица.[15]

Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры. В законодательстве Российской Федерации публичный договор предусмотрен статьей 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.[16]

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не является публичным и рассматривается как свободный договор.

Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопределила то, что большинство охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними, возмездными и консенсуальными.

Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и однозначно. Так, в виде исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных условиях оказаться в разных группах. Это означает, что под единым наименованием выступают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение могут быть в зависимости от достигнутого сторонами соглашения как возмездным, так и безвозмездным договором, а дарение, финансирование под уступку требований, безвозмездное пользование, хранение - как реальным, так и консенсуальным договором. Точно так же поручение - в принципе односторонний и безвозмездный договор - может в случае, указанном в статье 975 Гражданского Кодекса Российской Федерации оказаться двусторонним, а иногда и возмездным.

2. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

​​​​​​​2.1. Содержание договора и порядок его заключения

Любой договор состоит из определенной совокупности условий, в которой закреплены права и обязанности сторон. Содержание договора составляют условия, на которых достигнуто соглашение сторон. По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия. Поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора являются существенными. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного договора. Для того чтобы определить принадлежность того или иного условия к числу существенных, необходимо руководствоваться статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая считает существенными такие условия, относительно которых по заявлению любой из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенные условия договора могут подразделяться на предписываемые и инициативные. Такое деление важно с точки зрения организации и техники заключения договоров, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Условия, необходимые для заключения договоров данного вида, например условия о предмете договора, считаются предписываемыми законом. Условия, которые сами по себе не требуются для заключения договора, но включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются в качестве инициативных. Таковыми, в частности, могут быть условия, конкретизирующие срок исполнения договора (графики отгрузок товара, сроки и этапы сдачи работ и т. д.); условия, направленные на дополнительное улучшение качества предмета исполнения или повышение его сохранности (о таре или упаковке, порядке приемки товара или результата работ и т. п.); условия об особенностях ответственности за нарушение его условий и др.

В инициативных условиях наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора, и учитываются особенности конкретной экономической ситуации, в которой находятся и которую своими действиями создают или изменяют его участники. Отсутствие в конкретном договоре таких условий обычно свидетельствует о формальном подходе сторон к его заключению, непонимании и неумении использовать его регулятивные возможности, что почти всегда неблагоприятно сказывается на интересах самих участников.

В соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации существенными условиями договора являются:

1. условия о предмете договора;

2. условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;

3. условия, которые необходимы для договоров данного вида;

4. условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.[17]

Рассмотрим подробнее виды существенных условий договора.

1. Предметом договора является обязательство, вытекающее из договора. Обязательство представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения). Договор не может быть заключен без определения того, что является предметом договора.

Например, предметом договора перевозки являются действия заказчика по передаче товара для перевозки исполнителю и уплате за перевозку установленной денежной суммы и действия исполнителя по доставке этого товара по адресу, определенному заказчиком и в установленный заказчиком срок.

При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным.

2. К числу существенных условий относятся те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные. Например, в статье 942 Гражданского Кодекса Российской Федерации прямо указаны существенные условия договора страхования. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования, о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), о размере страховой суммы, о сроке действия договора. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: о застрахованном лице, о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая), о размере страховой суммы, о сроке действия договора.[18] В статье 1016 Гражданского Кодекса Российской Федерации перечислены существенные условия договора доверительного управления имуществом: состав имущества, передаваемого в доверительное управление, наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя), размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором, срок действия договора. [19]Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада каждого из участников полного товарищества должно содержаться в учредительном договоре такого товарищества в силу статьи 70 Гражданского Кодекса, а в договоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы, предполагающей соединение вкладов участников. В обоих случаях речь идет о существенном условии.

3. Существенными признаются те условия, которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. Такие условия обычно содержатся в самом определении понятия соответствующего вида договора. Например, договор страхования невозможен без определения страхового случая и др.

4. Существенными считаются и все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон в договоре существенным становится и такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым актом и которое не выражает природу этого договора. Эта группа условий имеет правовое значение лишь на стадии заключения договора, полностью утрачивается с момента, когда договор считается заключенным.

Обычные условия - это условия, которые на практике включаются в содержание данного договора, однако, их отсутствие не влияет на его действительность. Обычные условия договора предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора. К их числу также относят и примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, и те обычаи делового оборота, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой.[20] Как и другие условия договора, обычные условия основываются на соглашении сторон. Только в данном случае соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, содержащимся в нормативных актах, выражается в самом факте заключения договора данного вида. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре.

К обычным условиям возмездных договоров согласно статьи 424 Гражданского Кодекса относится цена, если иное не указано в законодательстве. Если в договоре не определена цена его исполнения, в предусмотренных законом случаях применяются цены, регулируемые или устанавливаемые уполномоченными государственными органами. При заключении, например, договора аренды автоматически вступает в действие условие, предусмотренное статьей 211 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, т.е. арендодатель. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия.[21]

Случайные - это условия, которые не характерны для данного договора, однако, если стороны согласились на их включение в договор, они становятся юридически значимыми. Случайными называют условия, изменяющие либо дополняющие обычные условия. Они приобретают юридическую силу, если включаются в договор.

В отличие от существенного, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В противном случае договор считается заключенным и без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным.

Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из сторон (волеизъявление) и ее совпадение.

Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает, что договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор одной из сторон) и ее акцепта - принятия предложения другой стороной.[22] Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и заключить договор, необходимо, чтобы одна из них сделала предложение о заключении договора, а другая – приняла это предложение. Поэтому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая – акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор, именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, – акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта. Соответственно можно выделить следующие стадии заключения договора:

1) преддоговорные контакты сторон (переговоры);

2) оферта;

3) рассмотрение оферты;

4) акцепт оферты.

При этом две стадии: оферта и акцепт оферты – являются обязательными для всех случаев заключения договора. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора). Порядок и срок рассмотрения оферты предусмотрен законодательством в отношении тех договоров, заключение которых является обязательным для одной из сторон. Примерами договора, обязательного для одной из сторон является договор оператора мобильной связи с любым обратившимся за услугой физическим лицом, договор на оказание медицинских услуг, договор банковского счета и др.

Однако не всякое предложение приобретает силу оферты. Под офертой понимается предложение заключить договор. Такое предложение должно отвечать следующим обязательным требованиям:

1) быть адресованным конкретному лицу (лицам);

2) быть достаточно определенным;

3) выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение;

4) содержать указание на существенные условия, на которых предлагается заключить договор.[23]

При отсутствии любого из названных требований предложение может рассматриваться только как приглашение делать оферту которое ни к чему не обязывает того, кто его сделал.. Так, реклама и иные подобные предложения товаров, работ и услуг не являются офертой. Реклама адресована неопределенному кругу лиц и, как правило, не бывает достаточно определенной для заключения договора. Цель рекламы – показать свойства товаров, выгодно отличающие их от аналогичных. Однако она не преследует цели сообщения потенциальному контрагенту существенных условий будущего договора. Поэтому реклама и подобные предложения товаров, работ и услуг квалифицируются лишь как приглашение лицам, ознакомившимся с информацией, содержащейся в рекламе, самим обращаться к рекламодателю с просьбой о продаже товара, выполнении работ, оказании услуг и с предложением о заключении соответствующего договора (приглашение делать оферту)., Так, полученное по почте предложение от торговой фирмы посетить ее магазин и приобрести имеющиеся в наличии товары не является офертой, поскольку в данном предложении отсутствуют существенные условия договора купли-продажи.

Таким образом, оферта представляет собой сообщение о желании заключить договор, из условий которого вытекает, что сообщение будет связывать оферента, как только лицо, которому оферта адресована, примет его путем вполне определенного действия, воздержания от действия или встречным обязательством. Юридическое действие оферты зависит от того, получена она ее адресатом или нет. До получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента и он вправе ее отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. Если предложение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной. Наоборот, с момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает оферента. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была сделана.[24] Оферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом.

По форме оферта может быть самой различной: письмо, телеграмма, факс и т. д. Офертой может служить и разработанный стороной, предлагающей заключить договор, проект такого договора. Например, лицо, направившее определенному адресату предложение о заключении договора купли-продажи имеющегося у него товара, не лишено возможности направить такое же предложение и другим потенциальным покупателям. Но в результате в случае акцепта оферты сразу несколькими покупателями может возникнуть ситуация, когда один и тот же товар явится предметом различных договоров купли-продажи. Причем покупатели по всем таким договорам приобретут право требовать от продавца передачи товара, а в случае неисполнения этой обязанности – и возмещения причиненных убытков.[25]

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту. Под публичной офертой понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. В этом случае предложение заключить договор обращено к любому и каждому. Поэтому первый, кто отзовется на публичную оферту, акцептует ее и тем самым снимает предложение (такси, стоящее на стоянке с включенным зеленым огоньком; автоматы по продаже прохладительных напитков; размещенные на прилавке магазина товары и т.п.). Юридические последствия признания предложения публичной офертой заключаются в том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от лица, сделавшего такое предложение, исполнения договорных обязательств.

В оферте выражена воля лишь одной стороны, а договор, как известно, заключается по волеизъявлению обеих сторон. Поэтому решающее значение в оформлении договорных отношений имеет ответ лица, получившего оферту, о согласии заключить договор.

. Изменение и расторжение гражданско-правового договора

Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных обязанностей, формулируются по-новому, по сравнению с тем, как это было зафиксировано первоначально при заключении договора.

Расторжение договора всегда приводит к досрочному его прекращению.

Нельзя допускать, чтобы заключенный договор, который реально исполняется сторонами или хотя бы одной из них, в связи с чем уже понесены определенные затраты, вдруг по воле одной из сторон прекращал свое действие. В связи с этим в Гражданском Кодексе четко установлены правила, регулирующие изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.

Изменение или расторжение договора возможно только по взаимному соглашению сторон. Так, стороны по договору аренды, заключенному на пять лет, могут по соглашению между собой прекратить его действие, не дожидаясь истечения пятилетнего срока. Исключения из этого правила могут быть установлены законом или договором. Например, в соответствии со статьей 87 Жилищного Кодекса Российской Федерации договор найма жилого помещения может быть изменен по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью.[26] В соответствии же со статьей 89 Жилищного Кодекса наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи в любое время расторгнуть договор найма.[27] В договоре об оказании юридических услуг предприниматели могут предусмотреть, что любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц до расторжения договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым или измененным. Решение суда в этих случаях не требуется.

В соответствии с пунктом вторым статьи 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. Значение этого правила трудно переоценить в условиях инфляции. Гражданский Кодекс устанавливает правило, допускающее возможность предусмотреть в договоре случаи и условия, при которых допускается изменение цены. Так, при заключении договора подряда стороны могут установить, что обозначенная в договоре цена подлежит изменению пропорционально изменению рыночных цен на оборудование, материалы и работы. Изменение цены допускается и в случаях, предусмотренных законом или в установленном законом порядке.

В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение, договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон только по решению суда и только в следующих случаях:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора;

3) в иных случаях, предусмотренных законом или договором.[28]

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.[29] Например, если между акционерным обществом и аудиторской фирмой заключен договор на оказание аудиторских услуг, а после проведенной аудиторской проверки налоговая инспекция обнаружила нарушения в области налогового законодательства, на которые не обратила внимания аудиторская фирма, акционерное общество вправе по суду требовать расторжения договора на оказание аудиторских услуг.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, только в том случае является основанием для изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Например, из существа договора страхования вытекает, что он заключен на случай наступления вероятных, но непредвиденных событий, составляющих страховой случай. Поэтому даже если такие события стали возникать в массовом порядке, это не является основанием для расторжения или изменения договора страхования по требованию страховщика. Так, если в договоре аренды имущества предусмотрено, что он не подлежит изменению или расторжению даже в том случае, если условия пользования арендованным имуществом существенно ухудшились, то ухудшение условий не является основанием для расторжения договора. В остальных случаях существенное изменение обстоятельств является основанием для изменения или расторжения договора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследована классификация гражданско-правовых договоров, рассмотрен принцип свободы договора как основополагающего начала для построения договорных отношений.

Рассмотрена тема содержания, порядка заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора, описаны основные условия необходимые для его заключения, изменения или расторжения.

Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт заключения договора, его изменения и расторжения, изучение литературы, позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему.

Назначение договора состоит в том, что он служит самостоятельным основанием возникновения обязательства. Вместе с тем договорные обязательства иногда действуют параллельно с вне договорными, защищая его или иным образом обеспечивая его цели.

Стороны гражданско-правового договора свободны в заключении договора, они обладают свободой воли, имущественной независимостью и самостоятельностью. В совокупности эти признаки образуют один из фундаментальных принципов гражданского права – принцип свободы договора. Принцип свободы договора имеет огромное значение для предпринимательской деятельности. Но может ли быть договорная свобода неограниченной? Конечно же, нет! Более того, установление пределов в этой сфере имеет огромное теоретическое и практическое значение. Свобода договора, провозглашенная как принцип, не может восприниматься как беспредельная. Думается, что необходимо дополнить статью 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации положением о пределах свободы договора.

Договор не может противоречить законам и иным правовым актам, действующим в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий иные правила, чем те, которые действовали при его заключении, условия заключенного договора сохраняют силу, за исключением случаев, когда в законе установлено, что его действия распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Деление договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребностям.

Представляется, что единственный выход состоит в использовании многоступенчатой классификации договоров. При этом имеется в виду, что договоры, объединенные в определенные группы, на каждой последующей ступени отражают особенности предшествующих.

Предлагается при классификации гражданско-правовых договоров использовать так называемый принцип «результата» («направленности результата»). На основании указанного принципа, гражданские договоры, выделенные в Гражданском Кодексе, можно разделить на четыре группы: направленные, во-первых, на передачу имущества, во-вторых, на выполнение работ, в-третьих, на оказание услуг и, в-четвертых, на учреждение различных образований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

  1. Гражданское право. В трех томах. Т.1 7-ое изд. Под ред. Ю.К.Толстого. – М. «Проспект», 2009, 765с.
  2. Гражданское право. В трех томах. Т.2 7-ое изд. Под ред. Ю.К.Толстого. – М. «Проспект», 2009, 848с.
  3. Гражданское право. В трех томах. Т.3 7-ое изд. Под ред. Ю.К.Толстого. – М. «Проспект», 2009, 784с.
  4. Российское гражданское право. В двух томах. Под ред. Е.А.Суханова. – М. «Статут», 2010, 1208с.
  1. Пункт 1 статьи 420 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. В редакции от 02.11.2013г.

  2. Пункт 2 статьи 307 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1 в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ

  3. Пункт 3 статьи 420 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. В редакции от 02.11.2013г.

  4. Статьи 158, 434 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. В редакции от 02.11.2013г. в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ

  5. Там же.

  6. Пункт 3 статьи 154 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. (В ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

  7. Статья 421 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. (В редакции от 30.06.2014г. правовая система Консультант Плюс)

  8. Там же.

  9. Пункт 2 и пункт 4 статьи 421 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. (В редакции от 30.06.2014г. правовая система Консультант Плюс)

  10. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения, 2-е Изд. «Статут», 2011г.

  11. Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие, Под ред.
    Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. Изд. «Юнити-Дана», 2009г.

  12. "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический комментарий", постатейный, под ред. А.П. Сергеева, "Проспект", 2010

  13. Пункт 2 статьи 430 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. В ред. от 14.11.2013г. правовая система Консультант Плюс

  14. Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие, Изд. «Юнити-Дана», 2009г.

  15. Пункт 2, статьи 846 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) № 14-ФЗ от 26.01.1996г. Часть2. В ред. Федерального закона от 28.12.2013г. № 416-ФЗ

  16. Пункт 1 статьи 426 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1. В ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ

  17. Статья 432 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  18. Статья 942 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Часть 2

  19. Статья 1016 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Часть 2.

  20. Пункт 5 статьи 421 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  21. Статья 427 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  22. Статья 432 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  23. Статья 435 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  24. Статья 436 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  25. "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический комментарий" (постатейный) (под ред. А.П. Сергеева) ("Проспект", 2010)

  26. Статья 87 Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ, с изменениями Федерального закона от 28.12.2013 N 417-ФЗ

  27. Статья 89 Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 17.12.2009№ 316-ФЗ, от 30.11.2010 №328-ФЗ)

  28. Статьи 450, 451 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.

  29. Статья 450 Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) №51-ФЗ от30.11.1994г. Часть 1.