Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Понятие наследования)

Содержание:

Введение

Темой моей курсовой работы является наследование по закону. Длительное время принципы и основания наследования было основной формой наследования, но с введением третьей главы Гражданского Кодекса приоритеты поменялись.

На первый план было поставлено наследование по завещанию. Несмотря на это, наследство по закону популярно, особенно для тех граждан, которые хотят оставить свое имущество наследникам первой очереди в равных долях. При такой форме наследования не приходится тратиться на составление завещания, и нет конфликта между ближайшими родственниками.

Гражданским кодексом РФ наследование по закону регулируется главой 63, согласно которой наследование происходит в порядке очередности, предусмотренной законом.

Наследование осуществляется по закону, если:

  • завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);
  • завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону;
  • завещание является недействительным;
  • наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;
  • завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать, либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не назначен, то происходит наследство по закону;
  • содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).

Целью моей курсовой работы является рассмотрение прав и свобод гражданина в применении норм наследственного права как одного из инструментов регулирования общественных отношений.

Наследование (наследственное правопреемство) – это переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам его наследникам в силу завещания или закона.

Наследник это лицо, к которому непосредственно переходит имущество умершего гражданина.

Наследодатель это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам по основаниям, предусмотренным законом[1].

Завещание это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Моя курсовая работа состоит из введения, глав и последовательно раскрывающих их параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. В конце каждой главы сделаны краткие обобщающие выводы, использованные источники и литература представлены нормативными актами, специальной литературой, в работе на них имеются ссылки.

I. Понятие наследования

Конституция РФ гарантирует право наследования. Понятие наследование является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.

По общему пониманию наследование – это переход имущества умершего к другим лицам; при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства то есть в неизменном виде как единое целое [2]. Это определение, содержащееся в ст.1110 ГК РФ, считается легальным. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

Таким образом можно выделить основные признаки наследования: универсальное правопреемство; переход всего массива (объема) прав и обязанностей; одномоментность перехода и переход в порядке правопреемства.

Наследование как переход совокупности прав и обязанностей являет собой сущность наследственных правоотношений.

Наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.

Открытие наследства - это возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства считаются тот день и час, когда лицо умерло, что подтверждено медицинской справкой, либо момент вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. До этого времени независимо от состояния здоровья наследодателя никаких наследственных правоотношений возникнуть не может. По времени открытия наследства определяются состав наследуемого имущества, сроки принятия или отказа от наследства.

Особую сложность представляет ситуация, когда связанные между собой лица умирают с маленьким промежутком времени, один за другим. Так, супруги попадают в автокатастрофу, где один умирает на месте происшествия, а другой через несколько часов в больнице. Как решить вопрос об имуществе: признать что переживший супруг унаследовал имущество после первого, либо разделить их общее имущество и открыть наследство после каждого из них по отдельности? В соответствии с законодательством лицами, умершими одновременно, считаются граждане, которые умирают в рамках одних календарных суток. Соответственно, наследство открывается после кончины каждого из них в отдельности.

Исходя из приведенного выше можно дать определение наследственного права в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства. Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в общие, предметные и функциональные институты, регулирующую относительно самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному правопреемству. В субъективном смысле наследственное право – это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, принимать от конкретного умершего лица права и обязанности.

2. Становление и историческое развитие наследственного права

Институт наследования является одним из древнейших, так как его зарождение и эволюция проходили одновременно с развитием человеческого общества.

Наследственное право является одним из более старых правовых институтов. Возникновение института принадлежности поставило перед обществом множество вопросов, в том числе и о том, что делать с имуществом после погибели человека, кому оно принадлежит. Не считая этого, и развитие брачно-семейных отношений вызвало острую необходимость урегулирования этих вопросов. Институт наследования имеет длинную и сложную историю собственного развития. Общество было поставлено перед выбором:

- с одной стороны свобода распоряжения собственной собственностью,

- с другой забота общества о близких наследодателя, которые, к примеру, не могли сами себя обеспечить и жили лишь за счет иждивения. До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т. п. Наследственное право развивалось

в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.

Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам, но не братьям.

Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог отвергнуть своего сына, т.е. полностью лишить наследства. Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.[3]

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи. Развитие института наследственного права на серьезном уровне началось в период существования Римской республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского страны - эру империи. Базы наследственного права старого Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья странах Западной Европы. Особых фурроров институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I.[4]

Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.[5]

Наследование возможно было или по завещанию или по закону (если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства).

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам но закону. Еще в 1835 году Эдуард Гиббон в собственном Историческом обозрении римского права писал, что он с недоверчивостью принимается за изображение предмета, глубоко изученного многими учеными, юрисконсультами и наполнившего собой обширные книгохранилища. Но, несмотря на широкомасштабность многовекового процесса, исследование наследия старого Рима, предмет римского права остается актуальным и по сей день.[6]

Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

В истории развития законодательства, регулирующего наследственные правоотношения на территории бывшего Союза ССР, можно выделить несколько этапов развития:

1-й этап - XI век - принятие Русской Правды;

2-й этап - XIV - XVI вв. - принятие Псковской судной грамоты, Судебников 1497, 1589 гг., Соборного уложения 1649 г., Указа Петра I 1714 г., Манифеста Екатерины II 1762 г.;

3-й этап - 1832 - 1833 гг. - принятие ч. 1 Т. X Свода законов Российской империи;

4-й этап - 27 апреля 1918 г. - принятие Декрета ВЦИК «Об отмене наследования»;

5-й этап - 20-е годы XX в. - принятие ГК РСФСР 1922 г., Постановления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 1928 г.;

6-й этап - 14 марта 1945 г. - принятие Указа ПВС СССР «О наследниках по закону и по завещанию»;

7-й этап - 8 декабря 1961 г. - принятие Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, 1 октября 1964 г. - принятие ГК РСФСР[7].

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

В истории советского периода у института наследования были подъемы и падения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет «Об отмене наследования». Отменив право наследования частной собственности, Декрет от 27 апреля 1918 г. установил новый порядок наследования так называемой трудовой собственности. В ст. 9 этого Декрета было предусмотрено, что если имущество умершего не превышает 10 тыс. рублей и состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или в деревне, то оно поступает в управление и распоряжение имеющихся налицо супруга и указанных выше родственников[8].

Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г[9].

По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССР развалился и появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблем связанный с наследованием, в результате чего и потребовалась разработка и рассмотрение части третей нового Гражданского Кодекса, где наследованию посвящена целая глава.

3. Очереди наследников

Рассмотрим основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения. Эти основания есть юридические факты - обстоятельства, с которыми в данном случае закон связывает возникновение, изменение и прекращение наследственного правоотношения. В качестве основания наследования Гражданский кодекс РФ указывает завещание и закон.

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Фактически наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно осуществляться в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части 3 ГК РФ.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. ГК РФ определят наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи. Иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Другими словами, наследство предоставляет собой единство прав и долгов наследодателя на день открытия наследства (наследственная масса).

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизням или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят в состав наследства и личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

По закону очередь наследников состоит из восьми групп (очередей) наследования по закону. Наследники каждой очереди наследуют в равных долях, исключением из этого является наследование по праву представления.

Например: внуки наследуют только если нет в живых их родителей - наследников первой очереди. Причем внуки наследуют ту часть, которая причиталась его умершему родителю. Это же правило распространяется и на племянников наследодателя. Таким образом, наследство по закону строго регулируется законом, и не зависит от воли наследодателя.

Согласно Российскому законодательству наследники первой очереди - это самые близкие наследодателю люди по крови (родители и дети) или закону (супруги). Вторая очередь включает полнородных и неполнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

Для потомков наследодателя предусмотрено наследование по праву представления. Смысл данного положения закона в том, чтобы обеспечить правопреемственность прямых потомков. Право представления возникает тогда, когда нет в живых детей наследодателя, а их долю наследуют внуки. Причем, если и внуков нет в живых, то наследуют их потомки – правнуки, праправнуки наследодателя. Особенность наследования по праву представления заключается в том, что внуки наследодателя наследуют в равных долях именно ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю.

Важное обстоятельство – наследники первой очереди, при отсутствии завещания наследуют в равных долях, то есть доли в наследстве для наследников одной очереди равны. Например, у наследодателя остались наследники: супруга, двое детей и оба родителя, следовательно, каждый наследник получит свою долю в наследственном имуществе, которая будет равна в данном примере 1/5, если не будет отказа от наследства кого-то из наследников.

4. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Согласно ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону приравниваются кровным родственникам:

усыновитель и его родственники – в отношении усыновленного и его потомков.

усыновленный и его потомки (дети, правнуки) в отношении усыновителя и его родственников.

В то же время усыновленный и его потомство не являются наследниками своих кровных родителей (других родственников по происхождению), и наоборот – кровные родители не могут претендовать на его наследство.

Иногда усыновленный (в соответствии с решением суда) сохраняет отношения:

    1. с одним из своих кровных родителей
    2. с иными родственниками по происхождению (например с бабушкой)

В таких случаях наследования между кровными родственниками допускается. Например, если родитель (с которым усыновленный сохранил отношения) умирает, то усыновленный призывается к наследованию по закону согласно п. 1 ст 1142 ГК РФ.

Таким образом в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника)

Важное правило действует в отношении наследников, которые к ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными. К наследникам, какой бы очереди они ни относились, эти лица призываются наследованию по закону:

      1. на равнее с наследниками той очереди, которая реально наследует. Так если наследуют дети (т.е наследники первой очереди) наследователя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то оно призывается к наследованию наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними;
      2. если находились на иждивении наследователя не менее года до его смерти ст. 1148 ГК РФ

Нетрудоспособными иждивенцами считаются:

- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

- отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины 55 лет) либо являются инвалидами;

- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца - наследователя, которые не достигли 14 лет и не работают;

- дедушка и бабушка – при отсутствии лиц которые по закону обязаны их содержать;

- любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследователя.

Таким образом в ст. 1148 ГК РФ речь идет о нетрудоспособных, которые находились на его полном содержании наследователя или получали от него помощь которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывших супруг, родственник пятой степени родства) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.

Не имеет значение (для призвания к наследованию), проживали ли совместно с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Если будет установлено что фактически лицо находилось на иждивении наследования то такой иждивенец может наследовать в порядке предусмотренном в ст. 1148 ГК РФ.

Помимо этого к наследованию призываются нетрудоспособные лица которые не входят в число наследников по закону. Однако они в отличие от наследников по закону должны не только находится на иждивении наследования не менее 1 календарного года до дня смерти, но и проживать совместно с ним.

Если других наследников по закону нет, эти лица наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. При наличии же других наследников вместе и наравне с наследниками той очереди которая призывается к наследованию.

4.1. Право на обязательную долю в наследстве

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруги и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании ст 1149 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая приходилась бы каждому из них при наследовании по закону.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется за счет не завещанной части наследства (если ее размер позволяет удовлетворить право на обязательную долю в наследстве в полном объеме); за счет завещанного имущества. Это возможно когда размера не завещанной части недостаточно, чтобы получить обязательную долю, либо когда наследство завещано полностью.

Удовлетворение права на обязательную долю из не завещанной части имущества всегда уменьшает права других наследников по законную Однако законодатель подчеркнул: уменьшение этих прав не может служить препятствием к передаче обязательной доли в наследстве лицам, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ.

В состав обязательной доли входит:

- вся доля в наследстве, которую получает наследник имеющий право на обязательную долю в наследстве. В конкретном случае может сложиться ситуация когда: размер обязательной доли больше, чем все то, что получено из наследства. В этом случае право на обязательную долю в наследстве не считается удовлетворенным в полном объеме;

Обязательная доля равна (или меньше) той части наследства, которая досталась данному лицу из наследства по одному из оснований наследования или сразу по обоим основаниям. В этом случае право на обязательную долю в наследстве считается удовлетворенным;

- стоимость установленного наследодателем завещательного отказа. Последний может, например, состоять в том, что в пользу лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, наследник должен исполнить обязанность имущественного характера. Таким образом, стоимость завещательного отказа не увеличивает размер обязательной доли, а включается в ее состав.

Бывает ситуация когда удовлетворение права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество которым он (в отличии от наследника имеющего права на обязательную долю) пользовался для проживания которое он использовал в качестве основного источника средств к существованию орудия труда, творческая мастерская и тп.) .

В таких случаясь ст. 1149 ГК РФ предоставляет суду право уменьшить размер обязательной доли либо отказать в ее присуждении.

Необходимо также учитывать:

- право на обязательную долю в наследстве к наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит ст. 1156 ГК РФ;

- отказ от обязательной доли в пользу других наследников закон не допускает ст. 1158 ГК РФ;

- наследник, имеющий право на обязательную долю исполняет завещательный отказ лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества если завещательный отказ превышает размер причитающейся к такому наследнику обязательной доли ст. 1138 ГК РФ;

- при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи Гражданского кодекса о праве на обязательную долю в наследстве.

То же касается случаев, когда совершается закрытое завещание – нотариус также обязан разъяснить содержание ст. 1126 ГК РФ.

4.2. Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом[10].

Доля умершего супруга в этом имуществе определяется в соответствии со статьей 256 ГК РФ (общая собственность супругов), входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.

4.3. Наследование выморочного имущества

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158), имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ).

Выморочное имущество поступает государству. Если же наследство было завещано юридическому лицу, либо государству, либо муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного имущества оснований нет.

Нужно иметь в виду что:

1. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к Российской Федерации (а не к ее субъектам и к не муниципальным образованиям).

Однако это общее правило законом может быть предусмотрено иное.

  1. Иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано)
  2. Применяя правило о переходе выморочного имущества в собственность РФ, необходимо руководствоваться действующей инструкцией о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозного имущества, просто имущества, перешедшего по праву наследования к государству и кладов.

- документом подтверждающим право государства на наследство является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом, или судебное решение вынесенное по иску прокурора или налогового органа.

- выморочное имущество передается налоговым органам, которые принимают меры к его охране и оценке. Они же контролируют своевременность передачи им наследственного имущества.

- нотариальный орган направляет налоговому органу опись этого имущества за подписью государственного нотариуса и другими лицами принимающими участие в этой описи.

Применяя правила нужно обратить внимание на то, что порядок наследования и учета выморочного имущества будет определяться федеральным законом. Тем же законом будет установлен порядок передачи выморочного имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям.

5. Приобретение наследства

5.1. Порядок и срок принятия наследства

Для приобретения наследства наследник должен его принять ст. 1152 ГК РФ. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всеми основаниям.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Свое желание принять наследство наследники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 1153 ГК РФ регламентирует способы принятия наследства.

Во-первых, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Во-вторых, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Ст. 1154 ГК РФ устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства. Наследство может быть принято в течение 6-ти месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина п. 1 ст. 1114 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Срок исчисляется по общим правилам исчисления сроков ст. 190-194 ГК РФ.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (недостойные наследники), такие лица могут принять наследство в течение 6-ти месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могу принять наследство в течение 3-х месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрату права наследования.

Однако ст. 1155 ГК РФ предусматривает принятие наследства по истечение установленного срока.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и призвать наследника принять наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6-ти месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшем наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства п. 3 ст. 1156 ГК РФ.

Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в случае, указанном в п. 2 ст. 1155 ГК РФ, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Подписи наследников на документах, содержащих такое согласие, должны быть засвидетельствованы в соответствующем порядке (то есть нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности). Согласие наследников является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства.

Продление в нотариальном порядке срока для принятия наследства путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства осуществляется от имени:

1) наследника, пропустившего срок, с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве на наследство;

2) всех наследников, принявших наследство, о их согласии на выдачу указанного свидетельства.

Непринятие наследником наследства по общему правилу влечет те же последствия, что и его отказ от наследства без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства.

5.2. Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства в течение 6 месяцев со дня его открытия ст. 1157 ГК РФ. Если он не указывает, в пользу кого осуществляет такой отказ, то наступают те же последствия, что и для неприятия наследства:

- доля отказавшегося поступает к наследникам по закону (по завещанию, если имеет место наследование по завещанию) и распределяется между ними в равных долях;

Упомянутая доля поступает к подназначенному наследнику (если подназначение имело место). Последний обладает преимуществом перед наследниками и по закону, и по завещанию.

Если единственный наследник не объявил в пользу кого он отказывается от наследства, то имущество переходит к государству. Аналогичные последствия наступают в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу граждан, которые не имеют права наследовать либо лишены этого права завещанием.

Однако ст. 1157 ГК РФ не допускает отказа от наследства при наследовании выморочного имущества: государство в любом случае обязано его принять. Впоследствии государство может передать уже принятое наследство субъекту РФ или Муниципальному образованию.

Отказ от наследства возможен и после истечения этого срока при наличии следующих обстоятельств:

1. наследник принял наследство не путем подачи соответствующего заявления нотариусу, а совершив действия, свидетельствующих о фактическом принятии наследства;

2. наследник (фактический принявший наследство) обратился в суд с заявлением о признании его отказавшимся от принятия наследства, хотя сроки для отказа уже истекли;

3. суд признал причины пропуска сроков уважительными.

Следует иметь в виду, что отказ от наследства должен быть абсолютным. Иначе говоря, наследник раз изъявив свою волю впоследствии не вправе ее изменить.

Кроме того необходимо (чтобы отказ от наследства считался правомерной сделкой) предварительное разрешение органа опеки и попечительства, если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный.

Разрешение органа опеки и попечительства должно быть изложено в документе за подписью руководителя этого органа, скрепленной печатью.

Наследник по своему усмотрению решает вопрос об отказе от наследства. При этом он вправе отказаться в пользу других лиц, но только входящих в состав наследников по закону или по завещанию. Если лицо не входит в их состав или оно лишено права наследовать, то в его пользу от наследства отказаться нельзя.

Можно отказаться от наследства в пользу лиц, которые призваны к наследству: по праву представления (по этому праву наследуют, например внуки наследодателя и их потомки); в порядке наследственной трансмиссии. Статья 1158 ГК РФ однозначно запрещает отказ в пользу кого бы то нибыло:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Однако если хотя бы часть наследства не завещана, то данное ограничение неприменимо;

- от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть безусловным и окончательным, причем впоследствии он не может быть ни изменен, ни отменен.

По общему правилу отказ от части наследства также не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям, то отказ от принятия наследства по одному из них возможен. Данное право возникает, например когда наследник призывается к наследованию по закону и одновременно ему завещана часть наследства; когда лицо является наследником по завещанию и одновременно с этим наследует в порядке наследственной трансмиссии.

Отказ от части наследства осуществляется в том же порядке, что и отказ от всего наследства. Отказ от наследства совершается путем подачи об этом письменного заявления по месту открытия наследства. Упомянутое заявление подается нотариусу, который уполномочен выдавать свидетельство о праве на наследство, лично, через другое лицо или по почте. Если это заявление подается через другое лицо, то подпись наследника должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

От наследства можно отказаться и через представителя. В ст. 1160 ГК РФ впервые четко и однозначно предусмотрено что и отказополучатель имеет право на отказ. Его не следует путать с отказом от наследства. Это различие я покажу в таблице.

Продолжение таблицы на странице 29

Различие отказа от наследства от получения завещательного отказа

Отказ от наследства

Отказ от получения завещательного отказа

1. От наследства могут отказаться лишь наследники, но не любые иные лица

1. Отказополучателем может быть не только наследник, но и другое лицо. В связи с этим от завещательного отказа может отказаться любое лицо.

2. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других наследников

2. Нельзя отказаться от завещательного отказа в пользу другого лица.

3. От наследства можно отказаться в течение срока, установленного для принятия наследства.

3. От завещательного отказа можно отказаться в пределах 3 лет со дня открытия наследства.

Если наследник и отказополучатель одно и тоже лицо: право отказаться от завещательного отказа не зависит от его права принять или не принять наследство;

Отказ от завещательного отказа оформляется самостоятельно.

В процессе принятия наследства возникает ситуация «приращения наследственных долей».

Приращение наследственных долей имеет место, поскольку наследник:

1. не принял наследство;

2. не указал, в пользу какого наследника отказывается.

3. не имеет права наследовать в т. ч. отстранен от наследства судом.

Приращение наследственных долей наступает и в случаях, когда завещание недействительно. Сущность такого приращения состоит в том, что часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к другим наследникам по закону пропорционально их наследственным долям.

Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, часть имущества, которая причиталась наследнику, отказавшемуся от наследства, либо отпавшему по иным основаниям, указанным выше, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям. Но это общее правило: оно применяется, если в завещании не предусмотрено иное распределение части наследства, которая причиталась отпавшему наследнику. В случае отказа наследника от завещанной ему части наследства, вся часть наследства причитающаяся такому лицу, переходит к подназначенному наследнику.

5.3. Раздел наследства

Согласно ст. 1164 ГК РФ если наследников по закону более одного, то наследство поступает в их общую долевую собственность. При этом нужно учитывать, что доли в общей собственности наследников признаются равными, за исключением долей наследников, наследующих по праву представления.

С другой стороны, при наследовании по завещанию, если наследников два и более, наследственное имущество поступает в их общую долевую собственность:

1. если завещатель не указал, какое конкретно имущество переходит каждому наследнику. Если имущество прямо завещано конкретному наследнику, то говорить о возникновении общей долевой собственности оснований нет.

2. в тех долях, которые прямо указаны в завещании. Если эти доли не определены, то они считаются равными. Нужно также учитывать, что указание завещателя на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, означает, что вещь переходит к ним в долях, соответствующих стоимости этих частей. В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны доли наследников и порядок пользования неделимой вещью (при согласии наследников). В случае спора между наследниками этот вопрос решается судом.

Статья 1164 ГК РФ устанавливает специальные правила для раздела наследственного имущества, когда некоторые из наследников имеют преимущественное право на получение той или иной части наследственного имущества. Это право действует в течение 3 лет со дня открытия наследства. Если наследники не воспользуются своим преимущественным правом в указанный срок, оно утрачивается.

Наследство находящееся в общей долевой собственности может быть разделено по соглашению между наследниками. Если в состав наследства входит недвижимость, а также при выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, соглашение о разделе наследства заключается только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

В связи с этим государственная регистрация прав наследников на недвижимость осуществляется на основании:

1 свидетельства о праве на наследство, выданного в соответствии со ст. 1162, 1163 ГК РФ и соглашения о разделе наследства;

2. только соглашения о разделе наследства, если государственная регистрация прав наследника на недвижимость фактически была осуществлена до их заключения.

В целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных наследников соглашение о разделе наследства заключают их законные представители; например, родители малолетнего, опекуны и попечители. О соглашении должен быть письменно уведомлен орган опеки и попечительства.

Кроме того если спор о разделе наследства рассматривается в суде и при этом среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица то:

- их интересы в суде представляют законные представители, опекуны и попечители,

- суд уведомляет о рассмотрении спора органы опеки и попечительства.

При разделе наследства преимущественное право на получение в счет наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода имеет наследник, проживающий на день открытия наследства с наследодателем.

Говоря о разделе наследства, нужно обратить внимание на ст. 1170 ГК РФ. Эта статья регламентирует ситуацию когда в процессе такого раздела наследства возникла несоразмерность наследственного имущества вследствие того, что наследник заявил о своем преимущественном праве на получение в счет своей наследственной доли: неделимой вещи либо жилого помещения, предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Статья 1170 ГК РФ предусматривает два способа устранения такой несоразмерности:

- передачу остальным наследникам другого имущества, которое заявившему преимущественное право;

- предоставление иной компенсации. Размер компенсации определяется исходя из рыночных ценю, а если установлены регулируемые государством цены – исходя из таких цен.

Компенсация осуществляется по соглашению между наследниками. Если стороны не смогли заключить такое соглашение, вопрос решается в судебном порядке.

Заключение

Подводя итог моей курсовой работы, еще раз отмечу, что наследственное право как подотрасль гражданского права, представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель.

Наследодателем могут быть любые граждане. Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя, в качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений.

Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности ст. 1141 ГК РФ.

Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довел число этих очередей до восьми.

В принятой новой части 3 ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов действующего законодательства РФ, регулирующего наследственные правоотношения.

Это имеет позитивное значение для правоприменительной практики, т.к. сложившийся порядок реализации прав граждан в сфере наследования может быть органично включен в содержание нормативных предписаний нового наследственного законодательства.

Нормативное закрепление ряда теоретических положений российского гражданского права и наследственного права необходимо для единообразного понимания, толкования и применения законодательства.

Итак, завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. По юридической природе завещание - односторонняя сделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Оно непосредственно связано с личностью завещателя и не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности или на основании закона. Удостоверение одного завещания от имени нескольких лиц не допускается.

Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выражение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права ее наследования; во-вторых, в современном гражданском законодательстве и в частности в нормах части третей ГК РФ о завещании.

С принятием и вступлением в силу части 3 ГК РФ наследование по завещанию приобрело новое значение – теперь наследники по завещанию получают преимущественные права. Действующее законодательство ставит наследование по завещанию перед наследованием по закону, чем подчеркивает прерогативу первого и право человека распорядиться имуществом после своей смерти так, как он считает нужным.

С целью передать личное имущество родственникам или определенным составляются завещания, в которых указывается круг наследников, а также само наследуемое имущество. Именно путем составления завещания человек может определить лиц, которым хотел бы завещать свое имущество, самостоятельно.

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество изменений: необходимо отметить расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство; уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. Действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может подназначаться другой наследник. В отличие от действовавшего прежде  законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. Снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание. Также новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал. Необходимо констатировать становление «частного» завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика.

Цель моей работы достигнут путем поэтапного решения поставленных задач, я отметила уровень изученности поднимаемого вопроса в современной теории и практике, охарактеризованы основные аспекты процедуры наследования, дан анализ законодательства относительно вопросов завещания и наследования по завещанию, процедура наследования по завещанию рассмотрена с точки зрения одного из видов наследования

Список используемой литературы

  1. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный анализ. // Наследственное право, 2008.
  2. Власов Ю. Н., Калинин В.В. Наследственное право. М., изд.: Омега-Л 2007.
  3. Гражданский кодекс РФ N 146-ФЗ
  4. Гуев А.Н Гражданское право: учебник в 3 т. Т.3 – М- 2003.
  5. Толстой Ю. К. Наследственное право. М.: «Проспект», 2002.
  6. Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. – 2001.
  7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7.
  8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46.
  9. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964). // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24. – ст. 407.
  10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 (ред. от 04.05.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 16.
  11. О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4553.
  1. Карпычев М.В., Хужин А.М. Гражданское право. –М.: ФОРУМ, 2010. - С.336.

  2. Гражданский кодекс РФ - часть 3 ст. 1110

  3. Батыр К.И., Поликарпова Е.В. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: К.И.Батыр, Е.В. Поликарпова. М.1996. Т. 2. с.26.

  4. Крюков Р.В. Наследственное право. – М.: А-ПРИОР, 2010. – С. 29.

  5. Немков А. М. Очерки истории наследственного права

  6. Черниловский З.М. Всеобщая история страны и права.

  7. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. – 2011. – № 3. – С. 23 - 27.

  8. Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права // Нотариус. – 2010. – № 6. – С. 18 - 24.

  9. Немков А. М. Очерки истории наследственного права

  10. Гражданский кодекс РФ N 146-ФЗ - Часть 3 ст. 1150