Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Право интеллектуальной собственности (Основы правового регулирования в области интеллектуальной собственности)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Существование авторского права позволяет человечеству владеть расширенными возможностями с доступом к достижениям в области интеллектуальной творческой деятельности, а вместе с тем и всячески вознаграждать и защищать тех, кто способствует возникновению и распространению данных достижений. Одна общая группа объединяет в себе объекты авторского, смежного и патентного права. Невозможно себе представить существование современного культурного уровня без интеллектуальной собственности, без урегулирования на законодательном уровне связанных с ней общественных отношений, с благотворным воздействием на духовную сторону. Материальное производство сегодня также немыслимо без постоянно растущей потребности в продуктах интеллектуального труда.

Впервые понятие «интеллектуальная собственность» было введено в международные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конференцией, учредившей ВОИС – Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Для нашей современности характерно усиление защиты личных неимущественных (моральных) авторских прав, а вместе с тем и дальнейшая «коммерциализация» имущественных (экономических) прав. Однако, не стоит забывать, что с позиции экономических взглядов права интеллектуальной собственности включает в себя и имущественное правообладание, защищающее авторов, изобретателей и других деятелей от диктатутрных действий партнеров (издателей, продюсеров, работодателей).

Актуальность темы, заключается в том, что данная категория собственности достаточна распространена на современном рынке, и его перспективы увеличиваются с каждым годом.

Предметом работы является интеллектуальная собственность.

В качестве объекта рассматриваются понятие интеллектуальной собственности, правовое регулирование интеллектуальной собственности.

Цель работы состоит в рассмотрении и изучении такого институт гражданского права, как право интеллектуальной собственности.

Задачи:

– изучить понятие интеллектуальной собственности,

– рассмотреть историю развития интеллектуальной собственности и методы ее защиты,

– рассмотреть правовое регулирование интеллектуальной собственности,

– выделить субъекты и объекты авторского права,

Для написания данной работы были использованы нормативные акты, учебная и научная литература, документы судебной практики в сфере интеллектуальной собственности.

ГЛАВА I. Сущность понятия и исторические аспекты развития интеллектуальной собственности

I. 1. Исторические аспекты возникновения и развития интеллектуальной собственности

Существование интеллектуального труда было всегда. Его закрепление, как юридической категории уходит далеко от зарождения правовых норм, и совершенствуется по сей день.

Обычно, происхождение термина «интеллектуальная собственность» связывается с французским законодательством конца 18 в. Изначально, было принято считать, что патент или же исключительное право на использование того или иного произведения представлены в виде договора между обществом и автором (изобретателем), следующим образом, общество перед под защиту правообладателя, с условием гарантированного вознаграждения за обнародование изобретения либо произведения искусства, тем самым соглашаясь обеспечивать его беспрепятственное и монопольное использование в промышленных или коммерческих целях.

Основой для современной системы охраны интеллектуальной собственности послужили два документа. Это «Статут о монополиях короля Якова I» (1624 год), дающий исключительное право для того, кто создаст и применит техническое новшество, в монопольном порядке пользоваться доставляемыми им выгодами и преимуществами в течение 14 лет. Следующим важнейшим этапом в становлении интеллектуальной собственности является статут королевы Анны принятый в 1709 году, содержавший один из важнейших, на сегодняшний день принципов авторского права – принцип "копирайт", предоставляющий право на охрану опубликованного произведения, запрет его тиражирования без согласия автора. Автору предоставлялось исключительные права на публикацию произведения в течение 14 лет с момента его создания. Таким образом, закреплялось личное право на охрану опубликованного произведения.

В становлении интеллектуальной и промышленной собственности в мировом законодательстве, одним из важнейших шагов стала Парижская конвенция 1833 года. Поскольку данная конвенция относится к международным соглашениям ею предусматриваются единые принципы охраны интеллектуальной собственности.

В России первые законы о регулировании авторских отношений, были приняты лишь во второй половине 19 го столетия. При этом первый закон об авторском праве появился в рамках законодательства о цензуре, так называемый «Цензурный устав» в 1828 г. Первым патентом же стал закон «Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», который был подписан 17 июля 1812 года. Данный закон представлял собой комбинированное собрание из наиболее либеральных законов Западной Европы, и без особых изменений существовал до 1870 года. Выдача привилегий, согласно Манифесту, производилась Министерством внутренних дел по Департаменту мануфактур и внутренней торговли с утверждением Государственного совета и оформлялась специальным указом от имени царя.

В первые годы правления советской власти было создано всего несколько правовых актов, непосредственно касающихся института интеллектуальной собственности:

– Декрет СНК РСФСР «Об изобретениях» от 30 июня 1919;

– Общая инструкция от 14 декабря 1919 года Комитета по делам изобретений;

– Декрет «О рабочем контроле».

Сформировался новый подход к интеллектуальной собственности. «Всякое изобретение, признанное полезным, может быть объявлено достоянием РСФСР». Т.к. считалось, что являясь собственником, только государство может распоряжаться продуктами научно-технического творчества.

В последующие годы (1931-1941, 1959, 1973 гг.) все изобретения признавались государственными и при оформлении авторского свидетельства изобретение автоматически переходило в собственность государству по акту дарения. Автору предоставлялись права на вознаграждение (премия) и другие, кроме прав продажи лицензии и промышленной эксплуатации. Таким образом, механизм регулирования изобретательской деятельности нарушался.

Прежде чем, с 1 января 1995 г. в России вступила в силу первая часть ГК РФ, с 1994 г. начался подготовительный процесс законодательства об интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность, созданная при поддержке государственного финансирования, в 1998 году указом президента РФ №556 была объявлена федеральной государственной собственностью.

В 2000 году постановлением Правительства РФ №761 был утвержден порядок поступлений денежных средств, от использования принадлежащих государству результатов научно-исследовательских работ военного, специального и двойного назначения в доход федерального бюджета. В 2005 году началась работа над четвертой частью проекта ГК РФ, заключающейся в объединении всех норм, отвечающих за права интеллектуальной деятельности. На сегодняшний день идут активные разработки на создание законов, обеспечивающих охрану интеллектуальной собственности. Поскольку перспектива вступления России в ВТО предполагает достаточно жесткие требования к охране прав на интеллектуальную собственность, в 2002-2008 гг. в российском законодательстве появился целый ряд законов, которые регулируют правовой статус элементов интеллектуальной собственности, таких как: патентное право, авторское право, смежные права, право на средства индивидуализации и т.д. Данные права регулируются отдельными федеральными законами и частью 4 ГК от 18.12.2006 и поправками, вступившими в действие с 1 января 2008 года и утверждающие на территории РФ общемировые нормы, касаемо интеллектуальной собственности.

На протяжении последних трех столетий историю законодательства об интеллектуальной собственности можно рассматривать как, процесс направленный на поиск универсального баланса интересов между автором и обществом, попытки сбалансированного соответствия потребностям общества в целом потоке идей, знаний информации с заинтересованностью авторов и изобретателей в достойном вознаграждении за их творческий труд.

I.2. Сущность и законодательная основа термина «интеллектуальная собственность»

Понятие интеллектуальный продукт, в широком смысле, включает в себя совокупность интеллектуальных ценностей, знаний, инноваций, произведений искусств а также всевозможные формы информации, обучения и развлечения, полученные как традиционным путем так и при помощи электронной техники и современных информационных технологий.

Вопросы интеллектуальной и информационной собственности являются очень важными, как для теории, так и для практики. В развитых странах мира уже во второй половине 20 в. Началось формирование и интенсивное развитие рынка интеллектуальных продуктов, в России же дынный процесс наблюдается с начала 90-х годов. На сегодняшний день индустрия авторских прав, а также направление так называемой промышленной собственности (патентов, товарных знаков) за рубежом приносит до 15% внутреннего национального продукта (ВНП).

Специалисты, работающие в области рынка интеллектуальных продуктов, предлагают понимание интеллектуальной собственности, как совокупной категории прав на объективно представленный результат интеллектуальной деятельности. Подобная интерпретация позволяет более упрощенно обосновывать особенности правового регулирования.

Интеллектуальная собственность всегда рассматривалась, как некое обобщенное родовое понятие, однако при этом часто предпринимались попытки, для ограничения ее несколькими видами (такими как, «литературно-художественная» собственность и промышленная собственность) или же представление о ней свести к особым правам и способам защиты. Вследствие чего обычно к объектам промышленной собственности относили научно-технические изобретения, а к объектам авторского права – произведения искусства. Ограниченность подобного подхода является очевидной. Зачастую, интеллектуальную собственность трактуют настолько широко, относя к ней не только все предметы духовной культуры в самых разнообразных ее проявлениях, но и практически любую информацию.

В ГК РФ было установлено следующее определение интеллектуальной собственности: «Интеллектуальная собственность – это исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции выполнения работы или услуг (фирменное наименование и т.п.)» (ст. 138 ГК РФ (Утратила силу с 1 января 2008 года).

Наряду с понятием «результат интеллектуальной деятельности» в ст. 1225 ГК РФ используется синонимичный термин «интеллектуальная собственность». Все виды результатов интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации объединены в определенную систему и разделены на следующие группы, на основании общих признаков:

– объекты, охраняемые авторским и примыкающими к нему смежными правами. В данную группу входят традиционные объекты авторско-правовой охраны: литературные, научные, художественные произведения. Российское законодательство относит сюда также программы для ЭВМ и базы данных;

– объекты, относящиеся к промышленной собственности (результаты творческой деятельности, используемые в производстве, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау));

– средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров);

– нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем).

На результаты, полученные в результате интеллектуальной деятельности а также приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, включающие исключительное право, которое является имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).

Интеллектуальная собственность включает только те результаты деятельности, на которые могут быть установлены и защищены исключительные права. Следовательно, существует строго определенная система институтов, относящихся либо к патентоспособным и регистрируемым в особом порядке объектам промышленной собственности, либо к нерегистрируемым объектам, но охраняемым от незаконного копирования или присвоения (авторские произведения, секреты производства и др.).

Таким образом, интеллектуальная собственность представляет собой вид информации, которая может принадлежать какому-либо лицу (или группе лиц) и быть использована с целью получения экономической выгоды.

Поскольку результаты интеллектуальной деятельности, носят немаловажный характер для развития общества в целом государство не могло самоустраниться от участия в их правовой охране. Такое участие осуществляется по нескольким направлениям. Так например, в случаях, предусмотренных законом, правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности предоставляется только после их государственной регистрации. Регистрация осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В случае осуществления коллективного управления авторскими и смежными правами авторы, исполнители, изготовители фонограмм и прочие обладатели авторских и смежных прав в тех случаях, когда при осуществлении их прав в индивидуальном порядке возникают затруднения или же Кодексом допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, в соответствии с полномочиями на которые, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе). Деятельность данных организаций подлежит государственному контролю.

С целью защиты некоторых видов объектов интеллектуальной собственности формируются дополнительные условия. Так например, товарный знак может быть взят под охрану только при наличии обладания «различительной способностью». Однако, лишь тот, достигнутый автором творческий результат может считаться изобретением, который воплощает некий «творческий шаг», а не суть которого заключается в определении технических средств решения какой-либо задачи.

Пункт 1 ст. 4 Патентного закона РФ гласит: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники».

В первую очередь, уровень техники служит для определения новизны изобретения и включает любые сведения, являющиеся общедоступными до даты получения приоритета на изобретения, все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) с учетом более раннего их приоритета, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Существующий критерий «изобретательский уровень» служит средством, выделяющим технические новшества более высокого уровня из общей их массы.

Поэтому, лишь объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности могут принимать участие в экономическом обороте и представлять собой специфический товар, называемый интеллектуальной собственностью.

ГЛАВА II. Основы правового регулирования в области интеллектуальной собственности

II.1. Правовые основы регулирования интеллектуальной собственности

Основные источники авторского прав РФ представлены следующими документами:

– Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., ст. 44 гласящая, что интеллектуальная собственность охраняется законом гарантирующим свободу научного, литературного, художественного, и других видов творчества;

– Гражданский кодекс РФ, часть первая (от 21 октября 1994 г.) и часть вторая (от 14 ноября 2001 г.), признающий право граждан на интеллектуальную собственность (ст. 138);

– Гражданский кодекс РФ №230-ФЗ (часть четвертая) от 18. 12.2006

– отдельные правовые нормы об авторском праве, содержащиеся в Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 г., с измен. и доп. от 11 марта 2004 г. (ст. 146); в Кодексе РФ об административных правонарушениях от 26 декабря 2001 г. (п. 1 ст. 7.12);

– нормативные акты исполнительной власти: постановление Правительства РФ №218 от 21 марта 1994 г. «О минимальных ставках авторского вознаграждения». Данным постановлением утверждены некоторые виды использования произведений литературы и искусства и минимальные ставки авторского вознаграждения;

– постановление Правительства РФ №1224 от 3 ноября 1994 г. «О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 г. и Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 г.;

– Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав».

Конституционным законодательством РФ гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества за счет широкого раскрытия научных исследований, изобретательской и рационализаторской работы, развития в области литературы и искусства. В Конституции РФ закреплены следующие пункты:

– Каждому предоставляется гарантия свободы научного, технического, литературного, и других видов творчества, в т.ч. преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

– Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользованием учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям.

– Каждый обязан заботиться о сохранности исторического и культурного наследия. Беречь памятники истории и культуры.

Необходимо отметить роль судебной практики в отношении конкретных дел по авторским делам, которые рассматриваются Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ. Судебные решения принятые данными органами не являются источниками авторского права. Их целью является ориентирование нижестоящих судов и всех заинтересованных лиц, применяющих авторское законодательство, при разрешении отдельных вопросов авторского права.

На сегодняшний день РФ является участницей целого ряда договоров и соглашений в области авторского права, которые относятся к таким же источникам, как и национальное законодательство.

– Всемирной конвенции об авторском праве (в ред. 1952 г.) - с 27 мая 1973 г. (как правопреемник СССР);

– Всемирной Конвенции об авторском праве (в ред. 1971 г.) и протокола 1 и 2 к конвенции - с 9 марта 1995 г.;

– Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.) - с 13 марта 1995 г.;

– РФ участник Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав стран СНГ от 24 сентября 1993 г. и ряда двусторонних соглашений в этой области; в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), к которой СССР присоединился еще в 1968 г.;

– К Конвенции «Об охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и организаций телерадиовещаний 1968 г.» (Римской) Россия присоединилась 20 декабря 2002 г. Также РФ является участницей и иных конвенций в отношении смежных прав.

В п. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью его правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Данный пункт предоставляет абсолютный приоритет международных договоров в РФ (при участии в них) по сравнению с национальным законодательством.

II.2. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности

При субъективном рассмотрении авторского права, его можно интерпретировать, как субъективное правообладание созданным им произведением, при объективном же понимании оно представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию изобретений в области науки, произведений, литературы и искусства.

Как субъективно, так и объективно результатом творческой деятельности может являться новое произведение. В субъективном понимании новое произведение дает результат творческой деятельности, являющийся новым конкретного для него, а в объективном, может быть уже известным. С объективной точки зрения, новое произведение характеризует именно качественную новизну результата творческой деятельности, отвечающую общественным духовным потребностям и одновременно является субъективно новым для самого автора произведением. Но прежде чем стать объектом охраны, научное изобретение, произведение литературы и искусства необходимо быть доступным для восприятия человеком, а значит оно должно существовать в какой-либо объективной форме.

На уровне действующего законодательства, не предъявляется особых требований к возможности воспроизведения с целью получения признания произведения объектом авторского права. Из чего следует, что под охраной находятся даже те объекты, которые совершенно невоспроизводимы в связи с отсутствием необходимого технического оснащения.

Субъекты авторских прав можно подразделить на первоначальные и производные. К субъектам производных прав относятся лица, получившие исключительные права на произведение в результате правопреемства, в то время как, первоначальными субъектами авторского права могут быть только те физические лица, чьим творческим трудом было создано произведение. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре данного произведения, считается его автором, если не доказано обратное.

Под объектами авторских прав рассматриваются изобретения науки, произведения литературы и искусства в независимости от их достоинств и назначения, а также от способа его выражения при условии, что данные результаты творчества выражены в объективной форме, и допускают возможность их восприятия. Под авторские права попадают как на обнародованные, так и необнародованные изобретения, произведения, выраженные в какой-либо объективной форме (изображения, звуко- или видеозаписи, объемно-пространственная форма). Следовательно, в качестве объектов авторского права выступают сами изобретения науки, произведения литературы и искусства.

Чтобы стать объектом защиты авторских прав, им необходимо обладать тремя признаками: творческим характером, объективной формой выражения, которая подразумевает форму, позволяющую другим лицам ознакомиться с данным произведением, возможностью воспроизведения тем или иным способом, при котором возможно их восприятие. На идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты авторские права не распространяются. Тем самым, авторское право охраняет саму форму произведения, изобретения, а не его содержание.

В п. 3 ст. 1259 ГК РФ указано, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, изобретения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко - или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В соответствии с п. 6 ст. 1259 объектами авторских прав не являются:

– официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе и законы, другие нормативные акты, судебные решения, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

– государственные символы и знаки, а также символы и знаки муниципальных образований;

– произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

– сообщения о событиях и фактах, носящие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и т.д.).

Права на использование произведения могут быть переданы другим лицам по договору об отчуждении исключительного правообладания, или же по лицензионному договору. По договору об отчуждении исключительного правообладания на произведение в соответствии со ст. 1285 ГК РФ автор либо иной правообладатель передает или же обязуется передать принадлежащие ему исключительные права на произведение приобретателю права, в полном объеме.

Договором о передаче исключительных прав допускается использование произведения только тем лицом, которому эти права передаются, с предоставлением данному лицу прав, запрещающих использование произведения другими лицами. Заключение лицензионного договора осуществляется в письменной форме. Заключение договоров о предоставлении права на использование программы для ЭВМ или базы данных, допускается при условии заключения договора присоединения, каждым пользователем с соответствующим правообладателем.

II.3. Правонарушения и судебная защита в сфере интеллектуальной собственности

Защита авторских прав включает в себя совокупность необходимых мер, которые направлены на защиту интересов их обладателей и признание либо восстановление авторских прав. В соответствии с законодательством РФ, лица нарушающие авторские права, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Субъектами, обладающими правомочиями на защиту, являются авторы, их наследники, иные правоприемники, организации по управлению коллективными правами, работодатели авторов в случае создания ими служебных произведений.

Существует две формы защиты авторских прав: в судебном (подача иска в суд общей юрисдикции, арбитражный суд) и в административном порядке, т.е. в виде обращения в вышестоящие организации по отношению к организации-нарушителю, а также в соответствующие правоохранительные органы с требованием о применении мер административного воздействия к нарушителю.

Перейдем к рассмотрению гражданско-правовых способов защиты авторских прав.

1) Способ признания прав можно отнести к личным неимущественным правам авторов и исполнителей или же к неимущественным правам. Данная процедура возможна в сопровождении публичного заявления о существовании определенного права, которое делается нарушителем либо за его счет. Эта мера защиты актуальна при возникновении нарушения личных неимущественных прав автора.

2) Процедура восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий в отношении нарушения прав или создающих угрозу его нарушения. Такие пресечения могут выражаться, например, в прекращении подготовки к выпуску в свет бездоговорного издания или информационного носителя или запрете рекламы. Исполнение обязанностей подразумевает реальное выполнение нарушителем в отношении потерпевшей стороны действий, указанных в обязательствах, связывающих стороны.

3) Возмещение убытков, в т.ч. упущенную выгоду, считается наиболее действенным способом для защиты авторских прав. Обладатель авторских и смежных прав, выдвигая требование о возмещении убытков, должен доказать факт их наличия, их документальное подтверждение, а также размер и то, что убытки были причинены действиями нарушителя. Такой способ восстановления нарушенных прав на практике затруднителен. Как правило, в сфере авторского права и смежных прав убытки проявляются в форме упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ), т.е. суммы, которую правообладатель мог получить, если бы нарушитель заключил договор с правообладателем и использовал произведение или иной охраняемый объект возмездно.

Следует иметь в виду, что при подаче искового заявления о выплате компенсации убытков, причиненных нарушением авторских прав, должна быть определена цена иска и уплачена государственная пошлина, установленная для исков имущественного характера.

Наряду с гражданско-правовой защитой авторских прав в РФ, за их нарушения действует административная и уголовная ответственность. Привлечение нарушителей авторских прав к административной ответственности считается результативным методом их защиты, особенно при наличии фактов, свидетельствующих о распространении и использования контрафактной продукции без признаков преступления.

В сфере авторских прав, основой состава административного правонарушения является ст. 7.12 КоАП. Помимо тех случаев, когда административная ответственность наступает, когда нарушение заключается в распространении и изготовлении контрафактных экземпляров и фонограмм, также и при введении в заблуждение и потребителей данных товаров. Усложняющими факторами борьбы с интеллектуальным пиратством, являются ложные данные о происхождении материальных, электронных носителей произведений , и их правообладателе.

Административный штраф налагается в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей за незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца (кроме случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП), разглашение сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца, без согласия автора или заявителя до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Положительная сторона административных санкций состоит в простоте и быстроте их реализации, однако, несмотря на это, на практике возникают определенные проблемы, потому как, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов самостоятельно не могут выявить контрафактную продукцию, из-за отсутствия у них нет специальной подготовки.

Другим способом борьбы с нарушителями авторских прав является уголовная ответственность и уголовное преследование. В силу несовершенства уголовного законодательства и слабой работы правоохранительных органов уровень правонарушений является высоким. Поэтому, в ст. 146 Уголовного кодекса РФ были внесены поправки, за счет чего качество расследования по пресечению соответствующих преступлений повысилось.

В тех случаях, когда заявлена группа изобретений, федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327 (Административный Регламент), проводится проверка патентоспособности в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Только при патентоспособности всей группы изобретений может быть признана их патентоспособность.

Ст. №1375 п.1 ГК РФ предусматривает, что заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой и образующих единый изобретательский замысел.

Если же относительно предоставления правовой охраны одного из группы изобретений признаны обоснованные возражения, данный патент признается полностью недействительным.

Таким образом, в ходе проведенного анализа взаимоотношений в сфере использования объектов авторского права и предметной судебной практики можно предложить короткую схему для защиты авторских прав:

– при создании и использования служебных произведений: фиксированный перечень должностных обязанностей сотрудников, постоянный или периодический учет и регистрация создаваемого ими программного обеспечения и баз данных, используя различные способы индивидуализации объектов;

– при получении прав на объекты авторского права: определение целей будущего использования объектов и закрепление их в соответствующих соглашениях, учитывая требуемые объемы и характер передаваемых прав, индивидуализация передаваемых объектов;

– контроль за оборотом авторских прав принадлежащих лицу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в современных условиях развития нашей страны, помимо экономической и политической сферы немаловажное место занимают процессы развития и в интеллектуальной сфере. Интеллектуальная сфера является одним из главнейших государственных ресурсов, научно-техническим потенциалом, определяющим судьбу преобразований происходящих в стране. На определение и установление стоимости интеллектуального продукта оказывают влияние факторы, способствующие обозначению тех лиц, которые являются правообладателями и могут распоряжаться и использовать данный продукт в необходимых целях. Значительным шагом в развитии общества стало восприятие интеллектуального продукта как вида собственности, введение ее специального обозначения в мировой практике как промышленной собственности, понимание необходимости ее охраны и защиты, что в свою очередь позволило на законодательном уровне регулировать правоотношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием интеллектуальных продуктов.

Защита интеллектуальной собственности в рамках гражданско-правовой системы обеспечивается на уровне национального и международного законодательства. Защита авторских прав, подразумевает установление общего правового режима по использованию объектов интеллектуальной собственности и правомочий субъектов (авторов и иных лиц), связанных. Все способы защиты авторских прав в национальном законодательстве полностью устанавливаются следующими документами : ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ.

В завершении вышесказанного, можно сделать вывод, что, в том случае если защита интеллектуальной собственности является целесообразным процессом, способствующим успешному развитию страны, то чем более усиленной и тщательной будет данная защита, то тем выше будет положительный результат воздействия на общество, способствующий укреплению и развитию научного, технического, культурного, и других потенциалов страны.

Список литературы

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 02.04.2014, с изм. от 08.04.2014). Ст. 7.12, п. 2. / «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). Ст. 1226. / «Российская газета», №289, 22.12.2006.

3. Указ Президента РФ от 07.10.1993 №1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав». / «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 11.10.1993, №41, ст. 3920.

4. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 №218 (с изм. от 18.06.2012) «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства». / «Российские вести», №56, 30.03.1994.

5. Зубарев, Л.В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров /Л.В. Зубарев // Государство и право –1998г. №1. с. 66–79.

6. Абрамян, А. А. Интеллектуальная собственность: управление на всех этапах жизненного цикла / А. А. Абрамян, Г. И. Андреев, В. А. Солодовников, В. А. Тихомиров –М. : Магистр–Пресс, 2007. – 357 с.

7. Консультант Плюс: Правовые новости. Специальный выпуск «Изменения положений Гражданского кодекса о правах на результаты интеллектуальной деятельности (Федеральный закон от 12.03.2014 №35–ФЗ)

8. Баутин, В.М. Права на результаты интеллектуальной деятельности автора и патентообладателя: состояние и перспективы / В.М. Баутин –2–е изд. –М.: РГАУ – МСХА ИМ. К.А. Тимирязева, 2012. –189 с.

9. Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав эпоху развития высоких технологий // Современное право. –2011. – №5. – С. 99–104.

10. Гулидов П. Ноу–хау: специфика регулирования в ГК РФ. // Арсенал предпринимател. –2013. – №3. – С. 9–11.

11. Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов. / под общ. ред. С.В. Мальцевой; Высш. шк. экономики. – М.: Юрайт, 2011. – 387 с.

12. Силенок, М.А. Авторское право / М.А. Силенок – М.: Юстицинформ, 2009. – 239 с.

13. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. / А. П. Сергеев Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. — 752с.

14. Козырев, А.Н.Оценка интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев Экспертное Бюро–М, 2008 . – 280с.

15. Рузакова, О.А. Право интеллектуальной собственности/ О.А. Рузакова Учебно-практическое пособие для ВУЗов М.: МФПА, 2004. — 308 с.