Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследователя)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Зарождение и основание наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением предназначенных институтов, потребованных уберечь имеющийся порядок, который урегулирует тех, в чьих руках выискиваются рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов сформирует государство, которое всегда осуществляло и осуществляет по отношению к частной собственности и ее нужному атрибуту - наследованию, роль сторожевого пса[1].

В настоящей жизни люди временами совсем не задумываются о том, что настает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а порой и многие проблемы. В особенности жизненно встает вопрос о наследстве, если в родовое имущество вмещаются квартиры, жилые дома и прочая недвижимость. Именно в этой ситуации является максимальное количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становиться врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, нужно знать основополагающие положения наследования.

Значение наследования и заключается в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все купленное в материальных и духовных благах с достающимися на них отягощениями, перейдет соответственно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям[2].

И едва лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, сообразно сложившимся в обществе правовым и моральным принципам то, что относилось наследодателю при жизни, в соответствующей части передастся к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Настойчивое проведение этих начал снабжает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Цель представленной курсовой работы - проанализировать наследование по закону.

В соответствии с установленной целью в данной работе были поставлены и приняты следующие задачи:

- проанализировать понятие наследства;

- освоить виды наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;

- освоить особенности наследования по закону.

Понятие и виды наследования

Наследственное право как подотрасль гражданского права выступает собой совокупность правовых норм, регулирующих социальные отношения по переводу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в системе универсального правопреемства[3].

Наследование - получение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Имеются два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родные умершего наследуют, как правило, в этом случае, если он не сохранил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно - не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Имущество, приобретаемое при наследовании, называют наследством, наследственным имуществом, родовой массой. Наследство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как одно лишь единое и в один и тот же момент. Наследование реализовывается по завещанию и по закону.

Завещание составляется на происшествие смерти и вступает в действие с момента раскрытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя.

Оно выступает собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право оставить в наследство имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямонаправленным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания тянет его недействительность, однако, в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в примитивной письменной форме.

Завещатель в соответствии с убеждением свободы завещания вправе отменить или переменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в каждое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его аннуляции или изменения.

Наследование по закону обладает место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в прочих случаях, определенных настоящим Кодексом.

Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву речи, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, передается по праву представления к его подобающим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву выступления потомки наследника по закону, отнятого наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления правнуки наследника, который умер до раскрытия наследства или в это же время с наследодателем и тот или иной не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

2. Наследование по закону.

2.1. Общие положения

К наследованию возможны, призываться граждане, находящиеся в живых в день раскрытия наследства, а также понесенные при жизни наследодателя и рождавшиеся живыми после открытия наследства.

Подобает учесть при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, почитаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Не располагают права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного несогласия граждане, которые личными умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, сформулированной в завещании, способствовали либо пытались содействовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или стремились способствовать повышению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Потомки таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Надлежит учитывать также, что граждане, которым наследодатель после потери ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) оставил в наследство имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню раскрытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрещение не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отклоняет от наследования по закону граждан, злонамеренно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равноправных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления[4].

Ст. 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления.

В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или в то же время с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п.1 ст.1117 ГК РФ).

Не наследуют по праву суждения потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

2.2. Очереди наследников

Наследники по закону призываются к наследованию в системе очерёдности, предусмотренной ст. 1142 - 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди унаследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отклонены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не приступил наследства, либо все они отказались от наследства[5].

Наследниками первой очереди по закону возникают дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, приближение отношений между детьми и родителями отображает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители имеют отношение к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).[6]

Наследники одной и той же очереди наследуют в равноправных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[7] При этом подобает учитывать также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих вместе и наряду с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют по праву выступления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

При этом доля, причитавшаяся этакому умершему родителю, передается к его соответствующим потомкам и распределяется между ними поровну (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

Вторая очередь подсоединяет полнородных и неполнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполно-родные братья и сестры родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя) (ст.1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону обретают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства обусловливается числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 ГК РФ)[8].

В этой связи призываются к наследованию:

- в особенности наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;

- в особенности наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в особенности наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

- если нет наследников предыдущих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей[9].

Усыновленный и его потомство не унаследовать по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по генезису не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель, и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по генезису (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель - женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены взаимоотношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые постановлением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. При установлении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.[10] (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

К нетрудоспособным традиционно относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся - 18 лет. Некоторые авторы, учитывая крайне тяжелое положение молодежи в настоящее время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет - до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.[11]

Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Отсюда подобает вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения.

При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное - установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного.

Рассмотрим порядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди.

ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 - 1145 ГК, т.е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК). Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законом и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Иными словами, эти лица наследуют вне своей очереди, т.е. вне очереди.

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142 - 1145 ГК. Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий — нетрудоспособности и состояния на иждивении, - но также и дополнительного условия - совместного проживания с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, перечисленных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 ГК). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.

К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица, заключающиеся на иждивении умершего (наследодателя).

Согласно ст. 1148 Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Но и граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам. [12]

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Следует отметить, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Взгляд свободы завещания разрешает завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника, безусловно, любое лицо, не считаясь при этом с заинтересованностями ближайших родственников. Но гражданское законодательство России распространяется из того, что интересы некоторых из них обязаны быть защищены от его самоволия, а поэтому ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право кое-каких лиц на непременную долю в наследстве.

Настолько, согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию унаследовать независимо от содержания завещания не более половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так именуемая обязательная доля). Право на неизбежную долю в наследстве ублаготворяется из оставшейся незавещанной части фамильного имущества, даже если это приводить к уменьшению прав иных наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при избыточности незавещанной части имущества для реализации права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.[13]

Сущность права на непременную долю в наследстве содержится в том, что самостоятельно от содержания завещания сориентированные лица будут наследовать имущество наследодателя даже наперекор его воле. Завещатель обязан знать об этом, и поэтому нотариус при документе завещания обязан объяснить ему содержание этого утверждения наследственного права РФ. Правило об отклонении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, располагающих право на обязательную долю в наследстве.

Руководствуется подметить, что в непременную долю наследства засчитывается все, что наследник, обладающий право на эту долю, приобретает из наследства по какому-либо причине, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на непременную долю в наследстве влечет за собой невозможность представить наследнику по завещанию имущество, которым наследник, обладающий право на непременную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или употреблял в качестве генерального источника получения средств к наличию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может быть с учетом имущественного утверждения наследников, обладающих право на непременную долю, уменьшить размер непременной доли или отказать в ее присуждении.[14]

В том случае, если для наследника, обладающего право на обязательную долю в наследстве, в завещании поставлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, в частности, установлено возложение, то они действительны, лишь в отношении той части передающегося к нему имущества по наследству, которая превосходит его обязательную долю наследства.

2.5. Права супруга при наследовании

Согласно ст. 1150 ГК РФ относящееся ощутившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право унаследовать не умаляет его права на часть имущества, прожитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом часть умершего супруга в этом собственности входит в состав наследства и передается к наследникам.

Руководствуется отметить, что сформировавшаяся нотариальная практика, объединенная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в пору брака, не всегда отвечает запросам законодательства. Так, в частности, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в сообща нажитом имуществе выступает лишь по требованию этого супруга. Если испытавший супруг не изъявил желания приобрести свидетельство о праве собственности, то доля его в вместе нажитом имуществе подсоединяется в наследственную массу. Этаким образом, предметом наследования делается не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безотносительно, нарушает права и правовые интересы пережившего супруга.

Нередко нотариусы считают, что приобретение свидетельства о праве собственности - это право, а не долг пережившего супруга. Действительно, приобретение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, показывается правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно совершать подмену двух понятий: присутствия самого права и документального оформления этого права.

На основании ст. 256 ГК РФ имущество, прожитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен прочий режим этого имущества.

Из повергнутой нормы следует, что коллективная собственность супругов начинается в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили супружеский договор, то имущество, купленное ими в период брака на общие средства, поступает в их общую собственность, при этом доли супругов сознаются равными. Подобным образом, собственность пережившего супруга беспристрастно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергать сомнению.

Введение доли в праве совместной собственности на имущество, принадлежащей испытавшему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с совета пережившего супруга, не может быть распознано законным. В предоставленном случае начинается полная аналогия с отказом от права собственности. Совместно с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности, на которую собственник отрекся, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется в наличии и еще один аргумент, свидетельствующий приведенную позицию. Несогласие от права собственности в пользу кого-либо (в данном происшествии переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по сути, выступает собой дарение имущества. Для документа же договора дарения доли в праве общей собственности эта доля обязана быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право надлежит быть, к тому же, зарегистрировано.

Из изложенного можно выработать вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в вместе нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не намеренно в ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства помещается только доля умершего супруга в этом имуществе.

2.6. Наследование выморочного имущества

Выморочным возникает наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 - 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в происшествиях, когда никто из наследников не владеет правом наследовать или все наследники освобождены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); кто-нибудь из наследников не принял наследства либо все наследники отступились от наследства и при этом кто-нибудь из них не указал, что отворачивается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В российском гражданском законодательстве перевод выморочного имущества к государству устраивается как специализированный вид наследования по закону. В законодательстве отдельных других государств такой переход рассматривается как усвоение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).

По воздействующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такого потенциала лишены. При усвоении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выдвигается муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Наследование располагает приобретение наследственного имущества в комплексе, охватывая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество намеревается возникновение соответствующего права в отношении совместной вещи. Причем в подвластности от вида бесхозяйного имущества и причин его обнаружения имеется многообразный механизм приобретения на него права собственности.

Бесхозяйным же может быть опознано имущество, не имеющее собственника, собственник которого безызвестен, а также, если собственник от своего права отступился. При наличии законодательной презумпции нельзя сообщать о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным делается все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Тем не менее, вероятны ситуации, когда выморочной делается только часть имущества наследодателя. К примеру, если определенное имущество было отписано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не выработано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Доля имущества также будет почитаться выморочной, если имущество разделено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отступился принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству располагает ряд особенностей по сравнению с типичным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3. Приобретение наследства

3.1. Принятие наследства

Получение наследственного имущества - потребное действие в цепи наследственных отношений. Порядок получения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ, чтобы взять наследственное имущество, лицам, вызываемым к наследованию, нужно его принять. Принятия наследства не требуется в происшествии получения выморочного имущества.

Наследник, приобретая часть наследственного имущества, автоматически получает все наследство. Он не вправе при утверждении наследства определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых наследство будет считаться принятым, либо прочим образом ставить факт принятия наследства в зависимость от каких-либо обстоятельств. В то же время наследник, приступивший наследство, вправе в дальнейшем от него отказаться в порядке, предусмотренном ГК РФ (п.2 ст.1157 ГК РФ).

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всеми основаниям.

Принятое наследство признается относящимся наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от обстоятельства государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Свое вожделение принять наследство наследники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 1153 ГК РФ регламентирует способы принятия наследства.

Во-первых, установление наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство официальному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Во-вторых, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вошел во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- совершил за свой счет расходы на содержание наследственного имущества

- заплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В случае пропуска установленного срока для принятия наследства, суд по заявлению наследника может возобновить этот срок и признать наследника приступившим наследство, но только в том случае, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства, либо пропустил срок по другим уважительным причинам. В частности, уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства может являться болезнь наследника, препятствующая своевременному принятию наследства.

Что иметь отношение пропуска срока для принятия наследства, то суд будет рассматривать заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в том случае, если оно подано не позднее шести месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследства, отпали. В противном случае суд откажет в рассмотрении заявления. При этом ГК РФ не предусматривает возможности восстановления срока для обращения в суд с указанным заявлением. В то же время существует возможность для наследника принять наследство и по истечении этого срока без обращения в суд при условии письменного согласия всех остальных наследников (п.2 ст.1155 ГК РФ), принявших наследство.

Письменное согласие всех наследников на принятие наследства наследником, пропустившим срок, вероятно, быть удостоверено нотариально.

Оформление прав собственности на наследственное имущество осуществляется после выдачи нотариусом, иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, консулом), свидетельства о праве на наследство, которое выступает на основании заявления наследника по месту открытия наследства.

Свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока в том случае, если есть достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

3.2. Срок принятия наследства

Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства.

Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии наследства наследником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наслеником, либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.

В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика сформирована на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

Заключение

Отечественное родовое право определялось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попробовать выработать сравнение с каким-нибудь естественным явлением, то на ум приходит горная изгибистая река, которая постигает свой путь, первоначально обходя скалы, затем затормаживая собственное течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле.

Распространяясь из выше изложенного, необходимо сделать следующие выводы:

Во-первых, утверждение долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации весьма своевременно. Сориентированный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новоиспеченном, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сформировавшиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, потребен тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», содержащий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «излишне подкованы» в правовых вопросах, благоразумно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических типичных специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только использование на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных установке вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, употребленных в предоставленном нормативном правовом акте, например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Список литературы:

1. Бехбах Р.В., Путинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие / Редактор Р.В. Бехбах. - М.: Юрайт, 2015 - 909 с.

2. Власов Ю.Р., Калинин Е.В. Наследственное право: курс лекций. - М.: Юрайт, 2014 - 73-85 с.

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации, А. Юркнига, 2016г – 380 с.

4. Гражданское право России: Курс лекций для студентов вузов./Под редакцией О.И. Садукова. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016 – 342 с.

5. Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под редакцией А.Г. Каплина, А.И. Масляева, 2017. - 486 с.

6. Гражданское право: Учебник/Под редакцией П.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2017. -с.535

7. Гражданское право: Учебник для ВУЗов./Под редакцией Т.И. Илларионовой — М. Юрайт. - 2016. – 335 с.

8. Гражданское право: Учебник для высших учебных заведений. / Под редакцией Ф.И. Цибуленко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 310 с.

9. Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой, О.М. Гонгало, В.А. Плетнева. — М. Юрайт, 2016. - 385 с.

10. Гражданское право: Учебник, издание шестое дополненное / Под редакцией А.Р. Сергеева, О.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2017. - 232 с.

11. Гущин Р.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2015. – 7-42 с.

12. Данилов О.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. 2-е дополненное издание. — М.: Право и Закон, 2015.

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Ответственный редактор О.Н. Садиков.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2017- 198 с.

14. Калинин А.В, Власов Ю.Р., Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2014. – 455 с.

15. Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей под редакцией А.И. Висцина. Издание восьмое, с исправлениями и дополнениями А.Х. Гольмстена. — СПб., 2015.

16. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2015 г. N66 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

17. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам/Сост. Л.П. Рыжаков. 2015. – 572 с.

18. Сагалова Д. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 2016. - № 3 – 95 с.

19. Суханов П.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 2016.

20. Толстой А.К. Наследственное право. — М.: Проспект, 2015.

  1.  Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2015. – 9-46 с.

  2. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2015. 33-55 с.

  3. Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2015, № 4, 5 – 17 с.

  4. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2017 года N 146-ФЗ

  5. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 1, от 26 ноября 2016 года N 146-ФЗ

  6. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. — 2017. — № 3. — 55 с.

  7. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2016 года N 146-ФЗ

  8. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1145, пункт 1, от 26 ноября 2016 года N 146-ФЗ

  9. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2015. – 355 с.

  10. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2016. — 562 с.

  11. Например: Толстой Ю.К. Наследственное право. — М.: Проспект, 2015. — 53 с.

  12.   Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой — М. Юрайт. — 2016. — 305 с.

  13. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1149, от 26 ноября 2015 года N 146-ФЗ

  14. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2017. — 555 с.