Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Субъективная сторона наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Последовательность при достижении проводимых в России социально-экономических реформ во многом зависит от обеспечения адекватного правового регулирования права собственности на имущество, оснований и способов его возникновения. Наследование сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан.

Актуальность курсовой работы проявляется в том, что количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом. Однако в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, довольно часто надлежащее оформление прав наследования не производится, что является основной причиной судебной конфликтности данной категории дел. 

На основании выше изложенного объектом курсовой работы являются правоотношения, возникающие в процессе наследования; предметом – действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в области наследственного права, а также научные труды, в которых затрагиваются указанные вопросы и судебная практика.

Цель курсовой работы – рассмотреть основные понятия и виды права наследования.

Задачи, решаемые в курсовой работе:

  • определить понятие и сущность наследования;
  • рассмотрение субъективной и объективной сторон наследования;
  • определить виды наследования;
  • определить порядок наследования;
  • рассмотреть спорные ситуации, возникающие в процессе наследования.

Методологической основой курсовой работы выступает сравнительный анализ нормативно-правовой базы и источников специализированной литературы в области наследования.

В качестве теоретической основы в курсовой работе использованы основные нормативно-правовые источники в области наследственного права, а также научные труды таких авторов, как: А.Я. Бегичев, Ю.А. Беспалов, А.И. Вишнякова, Н.Ю. Волкова, А.О. Горелик, С.С. Гришаев, В.В. Гуреев и другие.

Достижение цели и задач курсовой работы обусловлено ее структурой, которая включает в себя введение, две главы, заключение и списка использованных источников.

1. Теоретические аспекты права наследования

1.1. Понятие и сущность наследования

Наследование – это переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства [8, с.10].

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права [5, с.6].

Под наследственным правом как наукой понимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права [12, с.4].

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания [18, с.3].

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права [14, с.10].

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т.д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в законодательстве было закреплено положение о гарантии наследования [1]. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами) [9, с.12].

Для наследственного права характерен диспозитивный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  • принцип универсального наследственного правопреемства;
  • принцип свободы завещания;
  • принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  • принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  • принцип свободы выбора наследников;
  • принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т.д. [19, с.32]

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона. [9, с.44]

Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др. [9, с.45]

1.2. Субъективная сторона наследования

Наследственные правоотношения имеют свою структуру, включающую три элемента: субъект, объект и содержание (субъективные права и обязанности) [13, с.37].

Субъекты наследственных правоотношений – лица, которые являются участниками этих правоотношений.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке [2, ст.58], а при их ликвидации правопреемства не возникает [2, ч.1 ст.61].

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства [6, с.35].

Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве. Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии, нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во все и всеобщее право его» [16, с.37]. Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству- правопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Гражданский кодекс дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
  • зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
  • лица, указанные в завещании; юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;
  • Российская Федерация – по завещанию;
  • субъекты Российской Федерации – по завещанию;
  • муниципальные образования – по завещанию;
  • иностранные государства – по завещанию;
  • международные организации – по завещанию;
  • Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону [4, ст.1116].

Итак, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию [4, ч.1 ст.1116]. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители [7, с.21].

В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.

Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.

Институт выморочного имущества пришел к нам из римского права. Уже тогда выморочное имущество рассматривалось как наследство без наследника. Со времен Августа исключительное право на выморочное имущество приобретала казна принцепса, которая брала на себя также ответственность за долги наследодателя и легаты (отказы). Этими суммами принцепс распоряжался как своими собственными, ни перед кем не отчитываясь, но при этом используя их для возмещения всех государственных расходов.

Выморочное имущество означало, что:

  • материальной выгодой не мог воспользоваться призванный к наследованию, т.е. оно достается другим или легатариям (отказополучателям), имевшим хотя бы одного ребенка;
  • имущество конфисковано [7, с.30].

Со времен классического римского права институт выморочного имущества существенно изменился. Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если [4, ст.1151]:

  • у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  • наследники не имеют права наследовать;
  • наследники отстранены от наследования;
  • никто из наследников не принял наследства;
  • все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство [15, с.98].

В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие право наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют право наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или про тив осуществления последней воли наследодателя, выраженной 10 в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства [4, п.1 ст.1117]. Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путем обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.

Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым наследодатель завещал свое имущество после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий.

Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства [4, п.1 ст.1117]. В данном случае, родители, лишенные родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя [4, п.2 ст.1117].

Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу недостойного наследника. Здесь можно принести следующий пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным, указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать.

Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве [15, с.79].

Решение вопроса о признании недостойным наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е. после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.

Структура правоотношения включает его содержание, т.е. субъективные права и обязанности участников правоотношения. После призвания к наследству наследник вправе принять наследство или отказаться от него. Отказ от наследства влечет прекращение наследственного правоотношения для данного наследника. При принятии наследства наследник приобретает право на наследство и несет обязанности, связанные с погашением долгов наследодателя, а также исполнением завещательного отказа, завещательного возложения [15, с.80].

1.3. Объективная сторона наследования

Обязательным элементом структуры любого правоотношения является его объект. Объектом наследственных правоотношений является совокупность прав и обязанностей наследодателя, за исключением личных, в отношении которых возможен переход в порядке наследования, т.е. наследственная масса. Поэтому, говоря об объекте наследственных правоотношений, необходимо обратиться к нормам закона, посвященным определению состава наследства.

В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности [4, п.1 ст.1112]. По общему правилу, в 12 собственности граждан может находиться любое имущество без каких-либо количественных и стоимостных ограничений. Поэтому в наследство включаются любые принадлежащие наследодателю движимые и недвижимые вещи (в том числе земельные участки, квартиры, средства транспорта, ценные бумаги и т.д.).

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица приобрели право собственности на имущество, принадлежащее наследодателю [2, п.1 ст.234]. Данное положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении его не имели. Вместе с тем в наследство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях, поэтому самовольно возведенный им дом или гараж не являются объектами права собственности и не могут быть включены в состав наследуемого имущества.

Имущественные требования наследодателя также переходят по наследству. Это могут быть требования из различных договоров (о выплате неполученной наследодателем заработной п латы по трудовому договору, о выплате долга по договору займа) или внедоговорных обязательств (о возмещении ущерба, причиненного имуществу наследодателя). Некоторые имущественные права наследодателя прекращаются с его смертью. Так, например, договор поручения прекращается со смертью доверителя или поверенного [3, п.1 ст.977], договор комиссии – со смертью комиссионера [3, ст.1002], договор безвозмездною пользования — со смертью гражданина-ссудополучателя [3, ст.701].

Отдельную группу в составе наследства занимают имущественные обязанности наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества [4, ст.1175].

Закон определяет круг прав и обязанностей, которые не могут входить в состав наследства, а именно: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и другими законами. Например, такие личные права, как право на имя, право на обнародование произведения, право авторства не переходят в порядке наследования. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае отчуждения исключительных прав на использование произведения [4, ст.1234]. Наследники автора вправе осуществлять защиту прав авторства, права на имя и на защиту репутации автора произведения. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора защиту этих прав осуществляет специально уполномоченный орган России. Личные неимущественные права, принадлежавшие умершему, в случаях и порядке, предусмотренных законом, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя [2, ст.150].

Здесь нет противоречия принципу неотчуждаемости, а также непередаваемости прав: наследники, действуя в своих или чьих-либо иных интересах, осуществляют или защищают уже свои права.

Исключаются из состава наследства имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом (в частности, переход денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя, не полученных им при жизни, соответственно права на эти средства не могут включаться в состав наследстве) [4, ст.1183].

Перечни наследства [4, ст.1112] и объектов гражданских прав [2, ст.128] частично совпадают. Совпадают такие виды объектов, как вещи и имущественные права. Различаются имущественные обязанности. Так, в пункте 1 статьи 1112 наряду с имущественными правами и имущественными обязанностями, которые названы прямо, говорится и об «ином имуществе». Последние слова имеют характер резервной оговорки. В статье 128 об имущественных обязанностях прямо не говорится, но используется формулировка «иное имущество», под которой могут пониматься и имущественные права.

В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам» отмечается, что присужденная истцу компенсация морального вреда, не полученная им в связи со смертью, входит в состав наследственного имущества и может быть получена наследниками.

2. Различия в порядке наследования различного вида

2.1. Порядок наследования по закону

Итак, в законодательстве Российской Федерации указаны два основных типа наследования – по завещанию и по закону [2, ст.63].  

Первый случай достаточно прост (мы его рассмотрим позже) – наследодатель называет в тексте завещания тех, кто унаследует его имущество и в каких пропорциях. Порядок наследования имущества без завещания определяется по очередности наследования.

Бывают такие ситуации, когда наследодатель не составил завещание, либо все перечисленные в нем лица не могут вступить в наследство. В этом случае в силу вступает так называемая очередность наследования. В России их всего семь:

  • первая очередь – только ближайшие родственники: родители, дети, законный супруг; также сюда входят внуки наследодателя и их потомки, но только по праву представления;
  • вторая очередь – прямые родственники: братья и сестры (независимо от того, полнородные они или нет), бабушки и дедушки как по отцовской, так и по материнской линиям; родные племянники и племянницы (опять же, по праву представления);
  • третья очередь – это все двоюродные родственники: дяди, тети; двоюродные братья и сестры (по праву представления);
  • четвертая очередь – родственники в третьем колене: прадедушки, прабабушки;
  • пятая очередь – сюда входят родственники четвертой степени: двоюродные дедушки, бабушки, а также внуки
  • шестая очередь – те, кто принадлежит к пятой степени родства: двоюродные дяди, тети, правнуки, правнучки;
  • седьмая очередь – некровные родственники: отчим, мачеха, пасынки, падчерицы [4, ст.1142-1146].

Наследством может быть имущество, которое находилось в собственности наследодателя, а также нематериальные имущественные обязанности и права. По наследству не передаются те обязанности и права, которые не могут осуществляться никем, кроме самого наследодателя. В эту категорию входит, например, выплата алиментов.

Итак, наследоваться могут:

  • квартира;
  • земельный участок;
  • ценные бумаги;
  • ювелирные украшения;
  • мебель, техника;
  • транспортные средства;
  • вклады, валюта, наличность и т.д. [11, с.42]

Порядок наследования по закону предусматривает передачу имущества с учетом очереди наследников всем наследникам одной очереди в равных долях. Другими словами, все наследуемое имущество наследодателя делится на доли (их количество зависит от того, сколько всего человек претендует на получение этих долей), а затем эти части передаются наследникам [20, с.201].

Согласно действующего законодательства Российской Федерации, при наличии хотя бы одного правомочного наследника вышестоящей очереди никто из наследников нижестоящих очередей не может получить какую-либо долю от имущества наследодателя [5, с.240].

Отдельно стоит рассмотреть случай так называемого «смешанного» наследства – когда порядок наследования определяется и по завещанию, и по закону одновременно. Это может произойти, если наследодатель все-таки составил завещание, но оно охватывает не все его потенциальное наследство. Например, он указал, кому передать квартиру, но ни слова не написал про машину.

В этом случае указанное в завещании имущество передается тем, кого в завещании наследодатель назвал наследниками, а оставшееся распределяется согласно очередности [5, с.241].

Стоит уточнить несколько моментов, связанных с наследованием конкретных категорий имущества.

При наследовании приватизированной квартиры, дома или любой другой жилой площади необходимо всего лишь собрать все документы и вступить в свои законные права наследства. Однако есть маленький нюанс: если наследование проходит по закону, а наследников одной очереди несколько, то каждый из них имеет право на одинаковую для всех долю квартиры или дома.

Обычно наследники заключают между собой договор, который позволяет распределить имущество так, чтобы каждый полноправно владел каким-либо объектом имущества. Однако в том случае, если соглашение не достигнуто, ни один из наследников не будет считаться полноправным владельцем квартиры (дома). Это значит, что все решения, связанные с недвижимостью, должны приниматься совместно.

Тот же принцип действует и в отношении земельных участков [10, с.128].

Драгоценности, валюта и наличные средства наследуются следующим образом. Исходя из принципа распределения имущества по долям, деньги и драгоценности распределяются между всеми законными наследниками. При расчете «удельной стоимости» каждой из долей учитывается стоимость драгоценностей, но не их количество.

Что касается акций – они также включаются в наследство. Но именно с этими бумагами возникает больше всего сложностей: необходимо получить выписку из реестра акционерного общества. Ее оригинал выдает само АО либо его реестродержатель [10, с.129].

Существует категория обязательных наследников: это несовершеннолетние дети и те родственники наследодателя, которые являются инвалидами или пенсионерами по возрасту.

Если есть наследники, попадающие в эту категорию, то даже если было составлено завещание, по которому им не достается ничего из наследства, они имеют право на обязательную долю наследства, которая определяется законом либо в судебном порядке [4, ст.1149].

Приведем пример. Гражданин М., последние шесть лет своей жизни проживавший со своим дядей А., не составил завещание. При жизни он изъявлял желание передать свою квартиру А. Однако после смерти М. объявился его совершеннолетний сын В. Квартира будет передана именно ему.

Примечание: завещанием является лишь письменный документ. Если его нет, то порядок наследования определяется очередностью наследования, по которой сын гражданина М. имеет приоритетное право перед гражданином А. Все устные пожелания официально не учитываются.

Еще один пример. После смерти гражданки О. осталось наследство – 6000000 рублей. На него претендуют: ее муж, внучка, мать и две сестры. Муж, мать и внучка гражданки О. получат по два миллиона рублей. Сестры гражданки О. – наследницы второй очереди, а все вышеперечисленные – первой. Поэтому они ничего не наследуют.

Примечание: все то, что входит в наследство, делится в равных долях между людьми, которые являются наследниками одной очереди. Внучка получает наследство в силу права представления, поэтому надо учитывать: если родители этой внучки в состоянии сами вступить в наследство, то она не получит ничего. Однако это уже совершенно другое условие ситуации-примера.

Еще один пример. По завещанию гражданина Р. все его имущество в размере 3000000 рублей наличностью переходит к двоюродной племяннице, Л. При этом у него осталась несовершеннолетняя дочь, с матерью которой он давно уже развелся. И двоюродная племянница Л., и несовершеннолетняя дочь получат по 1500000.

Примечание: те, кто входит в категорию обязательных наследников, имеют право на половину того имущества, которое полагается им по закону. Формально дочь гражданина Р. – наследница первой очереди, следовательно, должна получить 3.000.000. Однако было составлено иное завещание. Поэтому она получает половину от этой суммы – 1500000 рублей.

Таким образом, наследование по закону имеет множество нюансов, которые необходимо учитывать. Однако зная основные принципы, которые изложены в российском законодательстве, можно быть уверены, что ничьи права не будут нарушены.

2.2. Порядок наследования по завещанию

В ГК РФ прописывает общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания [4, ст.1124].

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Удостоверение завещания другими лицами допускается, во-первых, в случае, когда право совершения нотариальных действие предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ. Завещание в данном случае может быть удостоверено вместо нотариуса вышеперечисленными должностными лицами с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания [4, п.7 ст.1125].

Во-вторых, приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

  • завещания граждан, находящихся на излечении в больнице, в стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями, директорами или главврачами домов для престарелых и инвалидов;
  • завещания граждан, находящихся во время плавания на судах под государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
  • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • завещания военнослужащих, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами военных частей;
  • завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы;
  • завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном, к такому завещанию соответственно применяются правила ст.1124 и ст.1125 ГК РФ [4]. Завещание, удостоверенное таким образом должно быть, как только для этого представится возможность, направленно лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

В-третьих, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК РФ [4, ст.1124-1128], может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он предоставляет собой завещание.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещания составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

К нотариально удостоверенным завещаниям предъявляются соответствующие требования [4, ст.1125].

ГК РФ вводит особый порядок нотариального удостоверения – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам возможность ознакомиться с его содержанием [4, ст.1126].

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний [4, ст.1120].

В соответствии с законодательством, завещатель может совершить завещание в пользу одного ил нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону [4, ст.1121].

Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостаточный.

Согласно статье 1128 ГК РФ, права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны, либо в порядке, предусмотренном ст.1124-1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет [4].

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним за исключением расходов на достойные похороны наследодателя [4, п.3 ст.1174].

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке [4, ст.1128], вправе в любое время до истечения 6-ти месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые на его похороны.

В соответствии со ст.1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного ил нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности [4].

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретения для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Как уже было отмечено ранее, любой гражданин может распорядиться своим имуществом (частью имущества) на случай смерти как ему заблагорассудиться. Для этого составляется завещание, которое может быть адресовано как родственникам, так и иным лицам. Завещатель также вправе отрешить от наследства любого из претендующих по закону.

Составление завещания само по себе не является фактом передачи имущества наследникам. Для принятия наследства следует совершить определенные официальные действия.

Обычно наследодатель уведомляет наследника о составленном завещании путем:

  • передачи завещания непосредственно наследнику;
  • указания на место, где оно находится [15, с.109].

Но бывают случаи, когда наследники не знают о содержании завещания и месте его нахождения, либо вовсе о существовании такового. В любом случае этот факт становиться известным при обращении к нотариусу после смерти наследодателя. Это происходит следующим образом:

1. Обращение к любому нотариусу. Заинтересованное лицо (потенциальный наследник), обращается к любому нотариусу по месту жительства завещателя и предъявляет:

  • свидетельство о смерти;
  • свой паспорт;
  • доказательства родства (свидетельство о рождении, о браке и пр.).

Нотариус по информационной базе нотариата проверяет составлялось ли умершим завещание. При подтверждении такого факта сообщает координаты нотариуса, который удостоверял искомое завещание. У этого нотариуса остается второй экземпляр завещания.

2. Обращение к нотариусу, удостоверявшего завещание.

Этот нотариус выдает:

  • дубликат завещания с отметкой о том, что оно не изменялось и не отменялось;
  • если первоначальное завещание изменялось, то дубликаты всех завещаний с отметкой на последнем о его действительной силе.

3. Вступление в наследство.

Следует знать, что к нотариусу для отметки действительности завещания следует обращаться и тем наследникам, у которых завещание было изначально на руках. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в его действенной силе [15, с.110-111].

Как уже было отмечено ранее, по завещанию наследниками могут стать:

  • физические лица;
  • дети, рожденные уже после смерти наследодателя, но им зачатые;
  • организации, как отечественные, так и международные, ведущие деятельность в период, когда наследство открылось;
  • Российская Федерация и ее субъекты, муниципалитет, другие государства.

Не могут получить наследство:

  • недостойные наследники, то есть лица, совершившие преступления против наследодателя, других наследников, наперекор последней воле умершего (факты должны быть установлены судебным решением либо приговором) с целью незаконно получить наследственное имущество или увеличить свою долю;
  • лица, не указанные в завещании, даже если они являются наследниками по закону, не считая обязательной доли. Исключением являются случаи, когда завещание составлено на часть имущества. На остальную могут претендовать все наследники по закону, в том числе и получающие имущество по завещанию.

Приведем пример. У наследодателя была квартира, автомашина и земельный участок. Автомашина была завещана сыну. Квартиру и земельный участок в равных долях будут делить между собой остальные наследники по закону: супруга, дочь, а также сын. А теперь та же ситуация, когда машина по завещанию была передана другу наследодателя. Оставшееся наследство будет делиться между супругой, дочерью и сыном без участия друга (наследника по завещанию).

Перед тем как вступить в наследство необходимо его открыть. Открывается наследство путем заведения нотариусом наследственного дела. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу:

  • по последнему месту жительства умершего;
  • если это не известно, то по месту нахождения наследственного имущества.

Приведем пример. Наследодатель не имел прописки и жил то у сына, то у дочери в разных городах. В черте города Ангарска у умершего был дачный участок. Наследство можно открыть у любого нотариуса города Ангарска. Нотариусу представляют:

  • завещание с отметкой о его действительной силе;
  • свидетельство о смерти;
  • справку о прописке;
  • документы о месте нахождения имущества завещателя, если не известно место его последнего проживания (свидетельство о праве собственности на недвижимость, членская книжка пайщика дачного кооператива и пр.).

Наследство считается открытым с момента:

  • физической смерти гражданина;
  • при признании судом гражданина умершим – со дня вступления в силу судебного акта;
  • если в решении суда назван день гибели гражданина, то с этого дня.

Таким образом, наследование по завещанию имеет более простую форму – какой наследник указан в завещании, такой наследство и получает. Однако данный вид наследования также имеет свои подводные камни.

2.3. Спорные ситуации, возникающие в процессе наследования

Наследство нередко становится предметом многолетних судебных тяжб. Но их можно избежать, главное – вовремя заявить свои права на имущество и знать кое-какие нюансы. Разберемся в них на примере конкретных ситуаций.

Ситуация первая.

У гражданина А. есть свое имущество, но он полагает, что еще молод, чтобы думать о завещании. Однако жена настаивает, чтобы он уже сейчас составил этот документ, чтобы наверняка обезопасить себя от притязаний других наследников.

Если у человека несколько потенциальных наследников, а он хочет оставить свое имущество только одному из них или как-то по-особенному распределить доли в наследстве, то, безусловно, надо составлять завещание, не дожидаясь старости. Ведь если человек не успеет составить завещание, то наследование будет проходить по закону, а он никак не учитывает волю усопшего. Однако если после составления завещания у завещателя появилось новое имущество, и он хочет вписать его в документ, то надо заново его оформлять и снова за это платить. Это не очень удобно, но дело того стоит.

Чтобы составить завещание, необходимо обратиться к любому нотариусу. Прежде чем заверить завещание, нотариус может проверить дееспособность завещателя, убедиться, что в момент составления завещания он пребывает в здравом уме. Если у нотариуса возникнут сомнения, он вправе отказать.

Составление и удостоверение завещания стоит везде по-разному, но в среднем 1500 руб.

Необходимо помнить, что оставлять завещание можно сколько угодно раз, при этом каждое новое завещание автоматически аннулирует предыдущие. Завещатель не обязан уведомлять кого бы то ни было о том, что он составил новое завещание.

Ситуация вторая.

Человек умер, не оставив завещания, и наследники не могут понять, кому что достанется и куда обращаться, чтобы вступить в наследство.

В этом случае наследство делится по закону. Очередь наследования мы рассмотрели выше.

Наследство делится в равных долях на всех наследников первой очереди. Если все до единого наследники этой очереди отсутствуют, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследство, либо они отказались от него, то право передается наследникам второй очереди.

Наследство делится в равных долях между наследниками второй очереди и т. д.

Чтобы вступить в наследство без завещания, нужно обратиться в нотариальную контору по месту жительства наследодателя. И очень важно оформить все не позже чем через полгода с момента смерти наследодателя. В реальности это делается так: в течение этих шести месяцев (в любой момент) наследник приходит к нотариусу, показывает ему свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, и тот, отсчитав ровно полгода от даты смерти, назначает человеку день, когда он должен прийти и вступить в наследство. Если человек не заявит свои права в указанный срок, считается, что он отказался от наследства, и его доля наследства распределяется между оставшимися наследниками.

Важно, что очередность соблюдается, когда нет завещания. Если оно есть, то наследство достается только тому, кто указан в завещании, и не важно, кто он по родству.

Ситуация третья.

У гражданина И. умер дедушка, завещания не оставил. По закону наследницей первой очереди является мать И., но она в положенный срок не вступила в наследство, и гражданин И. не знает, где ее искать. Женщина несколько лет назад ушла из дома, где проживает сын, и судьбой сына и своего отца не интересуется. И. хочет вступить в наследство в обход своей матери как наследник первой очереди по праву представления.

К сожалению, этого сделать нельзя. Если бы мать И. умерла раньше своего отца или одновременно с ним, то И. был бы признан наследником первой очереди по праву представления. Сейчас он является обычным наследником, но только на имущество своей матери, и может вступить в права наследника после смерти матери.

Чтобы получить возможность претендовать на имущество деда, молодой человек должен объявить мать в розыск. Если женщину не найдут и выяснится, что о ней нет никаких сведений более 5 лет, то можно подать в суд, чтобы ее признали умершей. Тогда И. сможет вступить в наследство. Но если мать найдут живой и невредимой, сын не сможет принять наследство. В этом случае остается надеяться, что мать примет наследство и откажется от него в пользу своего сына. Кстати, некоторые считают, что в такой ситуации можно попытаться через суд лишить непутевую мать наследства (признать ее недостойным наследником), и тогда все достанется ее ребенку. Однако, по закону потомки недостойных наследников не могут претендовать на наследство по праву представления.

Ситуация четвертая.

За своим наследством гражданка Е. обратилась к нотариусу не через шесть месяцев, как положено, а через восемь. Нотариус говорит, что она опоздала и теперь все вопросы нужно решать через суд.

В этом случае можно обойтись и без суда, если остальные наследники, которые уже распределили наследство между собой, согласятся поделиться с забывчивым родственником и подтвердят свое согласие в письменной форме. Однако бывает такое редко, а значит, нужно все-таки готовиться к суду.

При этом суд встанет на сторону нового наследника (гражданки Е.) лишь в том случае, если неявка в срок была по уважительным причинам. Перечня уважительных причин для такого случая в законодательстве нет, но, как правило, к ним относятся:

  • тяжелая болезнь;
  • длительная командировка;
  • если наследник не знал о смерти наследодателя по причине того, что наследник и наследодатель в течение какого-то времени не общались (но эта причина не будет уважительной, если выяснится, что наследник прекратил общение, уклоняясь от обязанности помогать наследодателю);
  • если наследник не знал о том, что есть наследство (например, спустя значительное время после смерти человека родственники нашли его сберкнижку с накоплениями).

Любую причину придется доказывать, например, подтвердив документами о командировке или справкой из больницы.

Важно знать, что «забывчивый» наследник должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали. Например, если документ о командировке подтверждает, что наследник не мог явиться к нотариусу до 1 февраля 2015 года, то он обязательно должен заявить о своих правах через суд с 1 февраля 2015 года до 1 августа 2015 года (в течение шести месяцев).

Ситуация пятая.

Гражданин С. – инвалид, ему 47 лет. Со своим родным отцом не общался уже лет 10, так как у того появилась другая семья. Отца не стало, в свое завещание он не включил сына. Но С. узнал, что у инвалидов есть в любом случае право на наследство.

И действительно, есть категории граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не указаны в завещании. Причем таким гражданам положено не меньше половины той доли, которая причиталась бы каждому из наследников, если бы они вступали в наследство по закону (без завещания). Кстати, суд может присудить и полную положенную долю.

На получение обязательной доли в наследстве не всегда претендуют малоимущие и нуждающиеся в защите люди. И в этом случае суд имеет право уменьшить обязательную долю в наследстве либо вообще отказать в ней.

Ситуация шестая.

У гражданки М. умер муж, который имел долю в квартире родителей. Гражданка М. и ее ребенок унаследовали эту долю, но реально получить ее не могут, потому что родители не хотят менять квартиру.

В этом случае есть два пути:

1. Договориться с родителями мужа, чтобы они выплатили долю снохи и внука реальными деньгами. Только сначала нужно провести независимую оценку этой доли, чтобы не продешевить.

2. Если родители не согласны на такой маневр, сноха вправе продать долю, которая принадлежит ей и ребенку. Конечно, если доля очень мала, найти покупателя будет непросто. И еще нужно быть готовой к тому, что доля стоит всегда меньше, чем, например, та же комната. Стоит иметь ввиду, что сначала нужно предложить свою долю остальным собственникам квартиры. И только получив письменный отказ, можно выставлять ее на продажу.

Ситуация седьмая.

Гражданка Ю. не может принять наследство от матери из-за ошибки паспортистки. Когда-то она приписала девушке в паспорте лишние точки над буквой «е», и она из Парусевой стала Парусёвой. Теперь юридически она вроде как не дочь своей матери.

Такие казусы случаются часто. Две точки над буквой «е» или значок над буквой «и» (или наоборот – вместо «Ё» или «Й» стоит буква «Е» или «И») могут создать массу проблем при вступлении в наследство. Поэтому каждый раз, когда гражданин получает паспорт или другие документы (особенно на собственность), необходимо тщательно проверять каждую букву. Заметив неточность, как можно скорее необходимо поменять документы на правильные. Если откажут, то необходимо сделать это через суд. Потому что, если ошибка всплывет уже во время открытия наследного дела, нотариус его просто не откроет, пока ошибка не будет исправлена.

Ситуация восьмая.

У гражданина Ф. от первого брака есть дочь, с которой он никогда не общался. Свое имущество он хочет оставить сыну, рожденному во втором браке. Но как это сделать, чтобы потом ребенок от первого брака не смог через суд претендовать на наследство?

В этом случае можно составить завещание на имя того, кому наследодатель хочет передать свое имущество. Но завещание можно оспорить. И даже если истец (в данном случае – ребенок от первого брака) не добьется передела имущества, то нервы наследнику он точно подпортит.

Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше передать все не по завещанию, а по договору дарения. Оспорить эту сделку гораздо сложнее. Это возможно, во-первых, только в течение трех лет после подписания договора дарения и, во-вторых, только после смерти дарителя (при жизни человек сам вправе распоряжаться своим имуществом). А эти два фактора, как правило, не совпадают.

Иногда выгоднее передать наследникам имущество по завещанию, а иногда – по договору дарения. Если наследодатель передает имущество близкому родственнику, то оба варианта хороши. При дарении ему не придется платить налог, потому что с близких он не взимается, а при вступлении в наследство налог вообще не берется. Что же касается госпошлины, то при дарении ее нужно платить лишь в случае с передачей недвижимости. А вот при вступлении в наследство она платится всегда. Только для близких родственников пошлина составляет 0,3% от цены имущества, а для иных – 0,6%.

Ситуация девятая.

Гражданке Е. и ее брату в наследство достались не только дом и машина умершего отца, но и несколько довольно крупных непогашенных кредитов. Отдавать долги за усопшего никто не желает, но и от машины с домом наследники отказываться не хотят.

Вступая в наследство, наследники автоматически принимают не только нажитое человеком имущество, но и его долги, то есть наследник обязан платить по долгам усопшего. Однако в некоторых случаях этого можно избежать:

1. Если по кредиту жизнь заемщика была застрахована и его смерть признается страховым случаем в соответствии с договором страхования, то обязательства по погашению займа должны быть возложены на страховую компанию.

2. Если кредит обеспечен залогом, например, при автокредите залогом является машина, ее заберут в счет погашения задолженности.

З. Если кредит оформлен под поручительство, то обязательства по погашению займа переходят к поручителю (но только если в договоре прописано, что в случае смерти заемщика поручитель должен отдавать кредит вместо наследника). В иных ситуациях придется платить наследнику.

Есть еще вариант – отказаться от наследства, в этом случае никакой долг за другого отдавать не придется.

Следует отметить, что:

  • наследник отвечает по долгам наследодателя только в рамках унаследованного имущества;
  • если человек получает только долю в наследстве, он будет выплачивать унаследованный долг пропорционально своей части в имуществе;
  • штрафы и пени по кредитной задолженности начисляются до дня смерти заемщика. Если банк накрутил больше, наследник обязан оплатить только сумму, набежавшую ко дню смерти наследодателя.

Ситуация десятая.

После смерти матери гражданка Ю. и ее брат М. скрывают завещание от своего родного брата Г., который живет в Германии. Они надеются, что Г. не успеет в срок заявить о своих правах на наследство, и оно будет делиться только на двоих.

Однако Ю. и М. зря стараются. Г. не нужно иметь на руках копию завещания, чтобы претендовать на наследство. Достаточно в течение 6 месяцев со дня смерти родителя подать заявление в нотариальную контору по последнему месту жительства матери. Наследное дело открывается именно здесь, а не там, где было оформлено завещание, как думают многие. И именно этот нотариус будет принимать заявления от других наследников.

Дело в том, что у какого бы нотариуса не было бы оформлено завещание, потом он все равно передает этот документ в нотариальную контору по месту жительства завещателя. И уже здесь наследникам сообщают о том, что им причитается согласно завещанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С давних времен наследственное дело играло ключевую роль в жизни человека. Необходимость сохранить нажитое имущество и передать его своим потомкам являлось основной его задачей. В древней Руси, Риме и других древних государствах появлялись первые законы по условиям наследования. Со временем они развивались и расширялись. Но первые ключевые правила наследования, разработанные нашими предками, сохранились по сей день.

Наследовать имущество умершего можно двумя способами – по закону и по завещанию.

Наследование по закону – это переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам при отсутствии завещания, на основании очередности в порядке, предусмотренном законом.

Наследование по завещанию – один из видов наследования, которое имеет место, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении своего имущества на случай наступления своей смерти. 

Составление завещания – это односторонняя сделка, так как в нем выражена воля одного лица – составителя. Сделка эта условная, так как распоряжение вступит в силу лишь в случае наступления смерти его составителя. Поскольку моментом вступления ее в силу будет момент смерти составителя, сделку эту следует считать «условной, совершенной под отлагательным условием».

Выбор наследников и принципа распределения имущества между наследниками – прерогатива только наследодателя. В этом проявляется «свобода завещания». Она ограничена правилами об обязательной доле в наследстве, которая должна быть не меньше половины доли, которая бы причиталась лицу при наследовании им по закону.

Завещание может быть оформлено следующим образом:

  • удостоверено нотариусом;
  • удостоверено должностным лицом, указанным в законе;
  • составлено в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей при чрезвычайных обстоятельствах и передано нотариусу в заклеенном конверте, такое завещание называется закрытым.

Тайна составления и содержания завещания охраняется законом. Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как всякая сделка может быть признана недействительной как в целом, так и в части. На недействительные завещания и последствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. Завещание может быть изменено и отменено завещателем при жизни. Исправления в нем не допускаются.

В наши дни наследственное законодательство постоянно меняется. В него вносятся новые статьи и разрабатываются современные условия для оформления завещания.

Например, для «живущих в интернете» людей корпорация Google несколько лет назад внедрила сервис под названием «Электронное завещание». Оно позволяет самим пользователям решить, что станет с их электронными данными в случаи смерти или длительного отсутствия в онлайне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 1993. – № 25. – Ст.201
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 2. – Ст.259
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 2001. - № 42. – Ст.1047

Учебно-методическая литература:

  1. Абраменков М.Д. Наследственное право: учебник / М.Д. Абраменков, П.Я. Чугунов. – М.: Юрайт, 2014. – 432 с.
  2. Бегичев А.Я. Наследственное право России: учебник / А.Я. Бегичев. – М.: Логос, 2015. – 168 с.
  3. Беспалов Ю.А. Наследственное право: учебник / Ю.А. Беспалов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 128 с.
  4. Вишнякова А.И. Семейное и наследственное право: учебник / А.И. Вишнякова. – М.: Контракт, 2012. – 374 с.
  5. Волкова Н.Ю. Наследственное право: учебник / Н.Ю. Волкова, О.Л. Ильина, А.Р. Кузбагаров. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 288 с.
  6. Горелик А.О. Наследственное право: учебник / А.О. Горелик. – М.: МОДЭК, МПСИ, 2014. – 456 с.
  7. Гришаев С.С. Наследственное право: учебник / С.С. Гришаев. – М.: Проспект, 2014. – 182 с.
  8. Гуреев В.В. Наследственное право России: учебник / В.В. Гуреев, В.С. Гущин. – М.: Юрайт, 2013. – 480 с.
  9. Желонкин С.Л. Наследственное право: учебное пособие / С.Л. Желонкин, Д.М. Ивашин. – М.: Юстицинформ, 2014. – 134 с.
  10. Закиров Р.А. Наследственное право: учебник / Р.А. Закиров, М.Р. Махмутова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 288 с.
  11. Ильина О.Т. Наследственное право: учебное пособие / О.Т. Ильина, А.Т. Кузбагаров. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 256 с.
  12. Калинин В.М. Наследственное право: учебник / В.М. Калинин. – М.: Инфра-М, 2015. – 192 с.
  13. Оршанский И.Г. Исследование по русскому праву семейному и наследственному: учебное пособие / И.Г. Оршанский. – М.: Книга по требованию, 2013. – 84 с.
  14. Смоленский М.Э. Наследственное право: учебник / М.Э. Смоленский, Е.Н. Тонков. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2014. – 256 с.
  15. Химицаева Ю.П. Наследственное право: краткий курс лекций / Ю.П. Химицаева. – М.: Юрайт, 2015. – 160 с.
  16. Черемных Г.А. Наследственное право России: учебник / Г.А. Черемных. – М.: Юрайт, 2013. – 516 с.