Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Соотношение институтов наследования по закону и по завещанию)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК). Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1 ст. 1110 и ст. 1111 ГК). Наследование, таким образом, - правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).

Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы и воля наследодателя, и согласие наследника на передачу и принятие наследства), не касаясь сейчас вопроса о критериях деления оснований возникновения права на первоначальные и производные (как и самого этого деления, в котором иногда сомневаются), наследование - основание производного приобретения права. Поскольку наследование - правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с его участием (за исключением прижизненных отношений по составлению, отмене и изменению завещания, «связанных с подготовкой гражданина к смерти»)[1]. И как верно то, что сходное наследственному правопреемству правопреемство при прекращении (реорганизации) юридических лиц регулируется отдельно (ст. 57, 58 ГК), в свою очередь, государство и муниципальные образования, будучи постоянно действующими субъектами, вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах, не всякое правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, как будет показано далее, является наследованием.

Институт наследования имеет огромное значение в правовой системе РФ, потому что любой человек может стать наследником и/или наследодателем. Конституция РФ устанавливает основу наследственных отношений, закрепляя в своих положениях правило о том, право наследования гарантируется государством. Гражданский кодекс Российской Федерации также закрепляет право наследования за всеми гражданами и устанавливает основные принципы регулирования наследственных отношений.

В настоящее время вопросы, связанные с проблемой наследования приобретают всё большую актуальность. Это связано с тем, что в результате развития экономических отношений, закрепления за гражданами права частной собственности круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства по закону или в порядке завещания, значительно расширился.

Наиболее актуальным вопросом в настоящее время является – какие именно действия необходимо предпринять для того, чтобы наследник полностью законно вступил в свои права. Ведь зачастую в настоящее время люди не знают, что нужно делать, и ничего не предпринимая, через определенное количество лет возникают юридические проблемы, либо появляется кто-то, кто начинает оспаривать наследство, а никаких документов о принятии наследства на руках нет, и приходится зачастую решать данный вопрос в суде.

Под процессуальными действиями относительно наследства понимаются те действия, которые должны быть выполнены для получения полагающегося гражданину наследства.

Объектом нашего исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере наследования.

Предметом данной работы является законодательство Российской Федерации о наследовании, теоретические труды ученых, изучающих проблемы наследования, а также судебная практика.

Цель работы – выявить и проанализировать особенности понятия наследования и его видов. Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

- определить понятие наследования по российскому праву

- рассмотреть виды наследования и их особенности.

Теоретическую базу исследования составили труды следующих специалистов в области наследственного права: Суханова Е.А., Егорова А.Г., Зайцевой Т.И.. Судаковой С.В. и других.

В процессе написания работы использовались следующие нормативно-правовые акты: Гражданский Кодекс РФ, Гражданско-процессуальный Кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I и другие.

Решение поставленных задач производилось с применением широкого спектра научных методов: логико-аналитического, сравнитель­но-правового, системно-структурного.

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

    1. Понятие наследования по российскому праву

Конституция Российской Федерации выделяет право наследования (ч. 4 ст. 35). Как представляется, это можно объяснить тем, что здесь имеет место конституционное обеспечение наиболее существенного интереса индивида - передать своим потомкам либо каким-либо другим выбранным им лицам свое имущество. Роль интереса для определения сути субъективного права подвергалось в правовой доктрине значительной критике относительно различных позиций[2]. Так, С.Ф. Кечекьян отмечал то, что понятие интереса достаточно неопределенно[3]. Оно может значить некоторое стремление получить известное благо, определенного рода психическое состояние индивида; под интересом следует понимать то благо, к которому стремится индивид, которым он хочет овладеть. Но и в том и в другом понимании интерес может исчезнуть и даже отсутствовать с самого начала, а право, несмотря на это, сохраняется. Можно иметь права на предметы, которые не представляют особого интереса для уполномоченного лица, бесполезные для него или даже вредные, и это обстоятельство безразлично для прав индивида. Так, В.С. Соловьев, критикуя формулу Р. Иеринга "право есть охраненный интерес", отмечал на тавтологичность указанного определения: "Ведь не о всяком интересе говорится и не о всяком охранении... В указанном определении, несомненно, имеется в виду лишь интерес правомерный, охраняемый на правовом основании, в силу закона и с помощью (если нужно) законной власти. А если так, то, значит, в этом определении уже присутствует определяемое, что логикой не допускается..."[4].

В соответствии с точкой зрения С.Д. Радченко, указанного рода доводы были бы убедительны лишь тогда, когда они были бы нацелены против тезиса, отождествляющего субъективное право и интерес. При этом, как говорит данный ученый, указанный тезис ошибочен: целью использования субъективного права выступает не интерес, а удовлетворение интереса. Ведь, по указанию Р. Иеринга, "право не служит само себе целью, а лишь средством к достижению цели. Конечной целью как государства, так и права должно быть установление и гарантия жизненных условий общества - право существует для общества, а не общество для права"[5].

Так, в частности, закон охраняет интерес субъекта в приобретении в порядке наследования имущества, которое осталось после смерти близкого родственника. Охрана осуществляется посредством установления правил принятия наследства и оформления наследственных прав. Тем не менее, у субъекта после открытия наследства может не возникнуть интереса в его принятии, например в случае, если долги наследодателя превышают стоимость его имущества. Отсутствие в указанном случае интереса у субъекта, во-первых, не означает отсутствия интереса в этом у иных субъектов, которые имеют право принять наследство, во-вторых, не исключает возможности появления у указанного субъекта интереса в принятии другого наследства, открывшегося в его пользу. Теоретически вероятна ситуация, когда государство предоставляет право, в реализации которого у субъекта не может быть интереса[6]. Но и в указанном случае в основе наделения субъекта правом также лежал бы интерес - интерес публичный, проявляющий потребность государства в предоставлении субъектам гражданского права возможности реализовать данные права. Интерес не определяет и не может определять пределы субъективного права. Указанного рода пределы определяются только законом. Соответственно, как говорил С.Д. Радченко, осуществление права в случае отсутствия в этом интереса управомоченного лица не является реализацией права с выходом за его (права) пределы[7].

Конституция Российской Федерации выделяет право наследования (ч. 4 ст. 35), что следует объяснить необходимостью конституционного обеспечения наиболее существенного интереса индивида - передать своим потомкам или каким-либо другим выбранным лицам свое имущество, облекаемого в юридическую форму. В текущем законодательстве детализировать это права должны стабильные правовые положения, которые опираются на теоретические конструкции, сложившиеся постепенно, основывающиеся на достаточно длительном историческом опыте мировой юридической практики и, в первую очередь, римского права. В этом плане в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации от 7 октября 2009 г. обоснованно предполагается закрепить более дифференцированную градацию сроков исковой давности, увеличив указанные сроки для требований, связанных с наследственными отношениями, а кроме того, отметить такие виды владения, как законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное; при этом законными владельцами должны быть признаны, в том числе, владельцы наследственного имущества.

В гражданском праве Российской Федерации следует выделить перечень стабильных теоретических конструкций института наследования. В частности, имея в виду устойчивость представления о наследовании как универсальном преемстве, современный российский закон также избежал радикального разрыва с теоретической конструкцией наследства как единства имущественных прав и обязанностей наследодателя, в известной степени компенсируя практическую возможность дробления наследственной массы введением правила о солидарной ответственности наследников по долгам наследодателя[8].

Несмотря на то, что наследственное право – довольно стабильная подотрасль гражданского права, она имеет свои проблемы как научного, так и практического характера. В частности, в теории наследования до сих пор не определена правовая природа завещания. С одной стороны, его следует рассматривать как секундарное право, так как завещание связывает наследодателя с наследником, но не обязывает последнего к получению наследства. С другой стороны, завещание следует понимать как одностороннюю сделку, так как оно имеет все признаки таковой после открытия наследства[9].

Относительно же практического применения норм наследственного права, то стоит обратить внимание на то, что в разделе V части 3 ГК РФ решены многие вопросы в сфере наследования, поскольку количество норм сравнительно с ГК РСФСР 1964 г. возросло почти что в 2 раза. Тем не менее, часть проблем до сих пор ждет своего решения.

В настоящее время раздел V части 3 ГК РФ состоит из пяти глав: глава 61 - общее положение о наследовании, глава 62 - наследование по завещанию, глава 63 - наследование по закону, глава 64 - приобретение наследства и самая интересная глава 65 - наследование отдельных видов имущества.

Следует обратить внимание на то, что в нынешнем Кодексе глава, которая посвящена наследованию по завещанию, расположена раньше, чем глава о наследовании по закону. Это не случайно: преимущество завещания - достаточно важный принцип наследования, дающий возможность собственнику самому решать, кому перейдет его имущество после смерти. Относительно рыночной экономики это справедливая норма.

При этом имеет место быть перечень иных нормативных правовых актов, регулирующих правила о наследовании: Основы законодательства о нотариате, Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и иные федеральные законы. Например, ст. 33 ЖК РФ регулирует пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу; ст. 36 (об имуществе супругов) и ст. 60 (об имущественных правах ребенка) СК РФ также имеют непосредственное отношение к наследованию. Статья 21 Земельного кодекса РФ допускает переход прав по наследству на земельный участок, который находится на праве пожизненного наследуемого владения. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (п. 7 ст. 4) говорит о том, что в случае смерти гражданина, участника долевого строительства, его права и обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное. Федеральный закон "О музеях и музейном фонде в Российской Федерации" также затрагивает наследственные правоотношения, например, в той части, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов.

Особые процедуры наследования (а следовательно, и отдельное нормативно-правовое регулирование) имеют оружие, крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки сельскохозяйственного назначения и иные объекты гражданских прав.

Тем самым, нормативная правовая база в сфере наследования не ограничивается только Гражданским кодексом РФ.

Довольно интересной выступает предписание о так именуемых скользящих наследниках, т.е. о нетрудоспособных лицах, находящихся на иждивении наследодателя. Они могут даже не относиться к наследникам по закону конкретной очереди, но стать наследниками очереди, призываемой к наследованию. Для этого нужно исполнение следующих 3 условий: лица должны жить совместно с наследодателем до открытия наследства; состоять на его иждивении не менее 1 года до открытия наследства; быть нетрудоспособными ко дню открытия наследства.

    1. Особенности наследования согласно российского законодательства

Важно, что в состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и его обязанности. Таким образом, наследственная масса состоит из актива и пассива. Под активом понимаются объекты гражданского права, предусмотренные ст. 128 ГК РФ, то есть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Пассив - это долги умершего. Вместе с тем некоторое имущество не входит в состав наследства, на что указывает ст. 1112 ГК РФ. Это в первую очередь права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Таковыми являются право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя. В состав наследственной массы также не могут входить личные неимущественные права и нематериальные блага[10].

Особенным элементом наследственной массы являются заработная плата, пенсия, стипендия, различные пособия и иные платежи и выплаты как средство к существованию. Согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение подобных сумм переходит не наследникам, а лицам, которые проживали совместно с наследодателем как члены его семьи либо являлись нетрудоспособными иждивенцами.

Часть 4 ГК РФ не исключает возможность наследования объектов интеллектуальной собственности. Статья 1241 гласит, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях универсального правопреемства, в том числе и в порядке наследования. Более того, ст. 1283 предусматривает, что исключительное право на произведение переходит по наследству, а если такое исключительное право относится к выморочному имуществу (по правилам ст. 1151 ГК РФ), то оно приобретает статус общественного достояния.

Что касается нематериальных благ, то, как уже было сказано, они не могут переходить по наследству (ст. 1112 ГК РФ). Вместе с тем нематериальные блага подлежат защите: согласно ст. 152 ГК РФ по требованию заинтересованных лиц (которыми могут являться и наследники, и нетрудоспособные иждивенцы) допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти[11].

Время открытия наследства - это день смерти наследодателя. При этом для открытия наследства важна не клиническая смерть человека, а биологическая. Критерии биологической смерти определены в Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения России от 04.03.2003 N 73. Согласно данной Инструкции под биологической смертью понимаются посмертные изменения во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный характер.

Дата открытия наследства связана и со случаями объявления гражданина умершим или установления факта смерти. Следует учитывать, что объявление гражданина умершим лишь предполагает факт смерти, в то время как под установлением факта смерти однозначно подразумевается, что смерть имела место, но по каким-либо причинам не была зарегистрирована.

В судебной практике встречаются подобные случаи. В Постановлении Пленума ВС РФ от 24.08.93 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" сказано по этому поводу следующее. Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника. Причина в том, что по независящим от наследодателя причинам он был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Исключение составляет случай, если наследодатель, выразив волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, впоследствии отозвал свое заявление[12].

В отношении распоряжения имуществом по договору дарения следует учитывать п. 3 ст. 572 ГК РФ, согласно которому договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Объектом наследственного права выступает наследство. В состав наследства включаются те права и обязанности, которые переходят к наследникам. Так как к наследникам переходят только имущественные права, можно рассматривать как наследство весь имущественный комплекс, который при жизни имел наследодатель. Данный комплекс именуется наследственной массой. Вместе с тем, юридическое определение наследственной массы шире. Она рассматривается как совокупность не только вещных прав, но также и обязанностей наследодателя. Имущественные правоотношения практически всегда включают пассивные и активные элементы. Данное обстоятельство обуславливается тем, что поскольку с наличным имуществом, а также правами на имуществе каждого из наследодателя могут лежать обязанности, говоря другими словами – долги. Долги наследодателя выступают как пассив наследственной массы. Наследственная масса переходит к наследника как единое целое[13]. По нашему мнению, в данном случае следует говорить об универсальном правопреемстве, так как нельзя получать по наследству только одно имущество и отказаться от ответственность по долгам наследодателя. Принимая наследственную массу, наследник одновременно осуществляет ответ за долги наследодателя в рамках действительной стоимости наследственного имущества, которое перешло к нему. Состав наследственной массы определяется в рамках процесса приобретения и раздела наследства. Помимо этого, следует отметить, что имущественным правом, которое переходит наследнику, выступает право оплаты долга. Иногда у наследодателя могут иметься должники, которые не успели ко дню смерти наследодателя исполнить обязательства. Вместе с тем, следует учитывать, что не все имущественные права включены в состав наследственной массы. Так, имущественные права, связанные с личностью наследодателя не переходят к иным лицам.

В состав наследства включено право личной собственности граждан на трудовые доходы, жилой дома, иные строения, автомобили, предметы обихода и личного потребления, подсобное хозяйство, удобство, а также иное имущество. Денежные вклады также относятся к наследственной массе в случае, если вкладчиком не сделано завещания или же распоряжения кредитному учреждению о выдаче вклада государству или же определенному лицу.

Относительно состава наследства, в соответствии с п.1 ст. 1112 ГК РФ, можно сказать, что в состав его входит принадлежащее наследодателю на день открытия наследства вещи или иное имущество, в том числе имущественные обязанности и права. В соответствии с ГК РФ вещами являются материальные объекты, которые могут являться недвижимыми, движимыми. Все они могут рассматриваться как предметы наследственного правоотношения, а также входить в состав наследства[14].

Как особый вид вещей в ст. 128 ГК РФ выделяются ценные бумаги и деньги. Естественно, данные виды вещей также подлежат наследованию.

К имуществу как к более широкому понятию относится также такие разновидности вещей, как доли уставного капитала товарищества с ограниченной ответственность, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества и т.п.

Под имущественными права в ГК РФ понимаются права на все указанные выше объекты. В зависимости от категории имущества такими правами могут выступать права собственности, пожизненного владения (исключительно на землю), сервитуты, аренды и т.п. Данные права на основании п.1 ст. 1112 ГК РФ полностью переходят на основании универсального правопреемства к наследникам.

Имущественные права формируются на основании юридических фактов, с которыми нормативно-правовые акты связывают возникновение такого рода прав, в том числе и договоры. Таким образом, подлежащим переходу на основании порядка универсального правопреемства будут и права, которые имеет наследодатель на основании договоров, причем вид договора в процессе рассмотрения наследственного правопреемства не имеет значения[15]. Основным моментом тут является то, что заключение договора обуславливалось личными качествами наследодателя. Например, в случае смерти гражданина, бывшего арендатором, его наследник, вступивший в наследство, правомочен требовать от арендодателя предоставления того имущества, которым умерший пользовался на основании аренды. В таких ситуациях арендодатель не имеет прав отказать в удовлетворении данных требований.

Состав наследства включает в себя помимо прав имущественные обязанности. Под такого рода обязанностями понимаются обязанности, которые связаны с имуществом или же формирующиеся по поводу имущества. Например, это обязанности возврата кредита, долга, предоставлении имущества арендатору. Перечисленные особенности вместе с имуществом и имущественными права включаются в наследственную массу и наследуются в соответствии с общим порядком. Вместе с тем, в соответствии с пп.2 п.1 ст. 1175 ГК РФ, они исполняются только в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества. В случае, если наследник имеет право на обязательную долю, то долги удовлетворяются из стоимости наследуемого имущества за вычетом причитающейся обязательной доли.

Следует отметить, что так как завещание ни к чему завещателя не обязывает и никаких обязательств и последствий не создает, то признавать сделку по отчуждению имущества, предусмотренным завещание недействительным не возможно. Существует вместе с тем и вторая ситуация, когда наследодатель получает имущество уже после дня составления завещания[16]. Если данное имущество к моменту смерти не будет отчуждено, то оно входит в состав наследуемого имущества.

Обратимся к проблеме наследования денежных средств. Включение в состав наследства денежных средств и неименных акций во многом обуславливается добросовестностью наследников. Исходя из условий конкретной ситуации, с целью избежания возможности незаконного присвоения денежных средств наследодателя целесообразным является опись наследственного имущества.

Следует отметить, что в протоколе описи, составленном нотариусом, следует указывать точную сумму денег, реквизиты и количество акций. В дальнейшем, внесенные на депозит нотариуса и переданные на хранение, они будут недоступными для изъятия и незаконного присвоения кем-либо. В результате опись имущества является основанием для включения наличных денег, а также акций в заявление о принятии наследства.

Интересными также являются денежные средства наследодателя, хранимые в банке. Следует учитывать то обстоятельство, что в состав наследства для завещания по закону такие средства включаются, если они не завещаны или они не имеют завещательного распоряжения в банке.

В соответствии с главой 65 ГК РФ, общее правило для наследования невыплаченных сумм отсутствует. Дело в том, что суммы, которые предоставляемые гражданину как средства к существованию, переходят к проживавшим с умершим членам его семьи, а также к его нетрудоспособным иждивенцам безотносительно того, проживали ли они с умершим или нет. В случае, если таких лиц к моменту смерти наследодателя не оказалось, то остальные наследники получают права на принятие данного вида наследства.

К объектам наследования также относятся неполученная заработная плата, паи, авторские гонорары, вознаграждения за изобретения и полезные образцы, а также система авторских прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

К субъектам наследственных правоотношений относятся наследники, которые призваны к наследованию. Сам наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как его нет в живых.

В момент смерти его правоспособность прекращается, вместе с которой и возможность выступать как субъект правоотношения.

Действующим законодательством предусматривается допущение к наследованию не только граждан, которые находятся в живых, но также и тех, кто был зачат при жизни наследодателя и родился живым после открытия наследства.

Субъективный состав наследственного правоотношения может также изменяться. Юридические факты, которые вызывают данные изменения, могут относиться как к действиям, так и к событиям. Сюда относится и смерть наследника, не успевшего принять наследство, а также отказ его от наследования.

Граждане могут призываться к наследованию как по закону, так и в соответствии с завещанием безотносительно того, является ли он недееспособным, дееспособным, ограниченно или частично дееспособным. Лица без гражданства и иностранцы призываются к наследованию на основании общих оснований вместе с гражданами РФ, если иного не установлено законами РФ.

Юридические лица могут быть наследниками только в соответствии с завещанием. При этом наследниками могут и иностранные юридические лица. Для того, чтобы призвать их к наследованию, необходимо, чтобы юридическое лицо существовало на момент открытия наследства.

Для определения субъекта наследственного правоотношения следует учитывать то обстоятельство, что рассматриваемые правоотношения проходит в процессе своего развития два этапа.

Первый этап возникает с момента открытия наследства, когда наследник, который призван к наследованию, формируется право принятия или отказа от наследства. Данный этап наследственных правоотношений для наследника завершается в тот момент, когда право на принятие наследства реализуется, то есть когда наследник принимает наследство или не принимает его[17]. В данном случае, если наследник принимает наследство, формируется второй этап развития наследственного правоотношения, когда у наследника появляется право наследования. Второй этап продолжается до истечения строка принятия наследства.

Наследник может рассматриваться как управомоченный субъект наследственных правоотношения на всех этапах его формирования и развития. Вопрос о том, кто является обязанным субъектом правоотношений не однозначный и рассматривается в научной литературе по-разному. Можно встретить мнение о том, что субъектом наследственного правоотношения выступает наряду с наследником наследодатель[18].

Такой подход, по нашему мнению, не достаточно корректен – умерший не обладает правоспособностью, соответственно он не может выступать как носитель прав или обязанностей. Своим завещанием наследодатель может только создавать дополнительные факты, которые сочетается с иными фактами, которые формируются на основании норм закона[19].

Иногда к участникам наследственных правоотношений относят нотариуса и иных лиц, которые совершают нотариальные действия, исполнители завещаний, отказополучатели, а также свидетели.

Мы можем говорить о том, что обязанными субъектами наследственного правоотношения на всех этапах его развития можно рассматривать всех иных лиц, которые противостоящих наследнику, в состав которых входит свидетели, нотариус, а также иные лица.

Все иные лица выполняют пассивную роль воздержания от совершения действий, которые могут препятствовать осуществлению наследником принадлежащих ему прав на принятие наследства, а также прав на наследство.

Нельзя рассматривать как самостоятельных субъектов наследственного правоотношения душеприказчиков. Так, из завещания после открытия наследства может возникать иное обязательственное отношения, участниками которого являются исполнитель завещания и наследник. Такое правоотношение не является наследственным, тогда как его материальным объектом выступает не вся наследственная масса, а только отдельные ее части.

Переход наследства к наследникам на основании универсального правопреемства осуществляется в рамках процесса наследственных правоотношений, в то время как обязательственное правоотношение, в качестве субъекта которых выступает душеприказчик, лишь содействует реализации факта перехода имущества к правопреемникам. В отдельных ситуациях исполнитель завещания, который наделен завещателем правом требования относительно наследника, производит передачу перешедшего по наследству имуществу иным лицам, которые являются отказополучателям.

Таким образом, в соответствии с обязательственным правоотношением душеприказчик осуществляет действия по опосредованному переходу наследства к определенным лицам в соответствии с волей завещателя. Данная особенность выступает наследственным правоотношением, но не входит в его состав.

К самостоятельным участникам правоотношения в области наследователя не следует относить отказополучателей. Наследственное правоотношение направлено на переход обязанностей и прав, принадлежавших наследодателю, к его универсальным наследникам. Обязанность наследника по выполнению завещательного возложения появляется у него впервые. Отказополучатель является сингулярным правопреемником наследника, который передал ему свое имущество в соответствии с общими обязательствами, которые возникают из завещания[20].

На применение Закона РФ «О защите прав потребителей» в сфере долевого строительства первым обратил внимание Верховный Суд РФ.Следовательно, к таким отношениям сначала применяются нормы закона о долевом участии в строительстве, и лишь потом - нормы законодательства о защите прав потребителей.В другом случае гражданка Н. предъявила к строительной организации иск о расторжении договора и взыскании убытков в связи с н

евыполнением организацией своих обязанностей по передаче Н.квартиры на основании договора о долевом участии в строительстве жилого дома. Истица основывала свои требования на Законе РФ «О защите прав потребителей», однако суд определил, что «возникшие между сторонами отношения не регулируются данным законом, так как Закон «О защите прав потребителей» регулирует только правоотношения, вытекающие из публичных договоров. Договор о долевом участии в строительстве жилого дома не является публичным договором. Поскольку последствия нарушения срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику-гражда

нину урегулир.

ГЛАВА 2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

2.1. Наследование по закону и по завещанию

Гражданский кодекс выделяет 2 вида наследования – по закону и по завещанию. Наследование по завещанию и по закону имеют 2-стороннюю связь: с одной стороны, завещание меняет предписания о наследовании по закону (в общем диспозитивные), а, соответственно, наследование по завещанию имеет преимущество перед наследованием по закону, с иной - отдельные нормы закона ограничивают свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ГК). Завещание – только возможный, тем не менее не необходимый и не исключительный регулятор наследственного правопреемства: когда и потому это не изменено завещанием, имеет место быть наследование по закону, последнее помимо всего прочего имеет место и в иных случаях, установленных в законе (в частности, при признании наследника по завещанию недостойным, при недействительности завещания, при наследовании обязательной доли - абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ГК). Наследник может призываться к наследованию по завещанию и по закону одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК). Из этого следует то, что в регулировании наследственного правопреемства имеет преимущество частный метод, при этом назначение публичного метода считается, с одной стороны, в ограничении частного регулирования, а с другой - в его субсидиарном восполнении при дефиците или отсутствии[21]. И например, из-за неизбежности смерти (а соответственно, и осуществления гражданином функции наследодателя, как и самого наследственного правопреемства, которое в любом случае состоится, хотя бы с участием публичного наследника выморочного имущества), а помимо всего прочего, учитывая то, что даже составленное при жизни завещание «не покрывает» всех реальных ситуаций посмертного перехода имущества (которые закон зачастую регулируется особо), в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но входит право быть завещателем и наследником (ст. 18, 1120 ГК).

Кроме того, глава 65, завершающая разд. V ГК, содержит специальные правила, обеспечивающие особый правовой режим наследования определенных объектов: а) прав участия граждан в юридических лицах (ст. 1176, 1177); б) предприятия (ст. 1178); в) имущества члена крестьянского хозяйства (ст. 1179); г) вещей, ограниченных в обороте (ст. 1180); д) земельных участков (ст. 1181, 1182); е) так называемого социального имущества (ст. 1183, 1184); ж) государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185). Таким образом, в гл. 65 ГК был использован основанный на объектном признаке перечневый (а не классификационный) подход, в принципе предоставляющий возможность в любое время изменить данный список за счет исключения одних и добавления других объектов. Нормы гл. 65 ГК кроме вопросов наследования затрагивают и иные связанные с ним проблемы (в частности, участия в организациях - ст. 1176, 1177, п. 2 ст. 1179 ГК и раздела наследства - п. 3 ст. 1179, ст. 1182 ГК); здесь же можно встретить и другие, чем наследование, основания посмертного перехода имущества (пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185), а по этой причине действительное содержание гл. 65 ГК шире ее наименования.

Право определять судьбу имущества на случай смерти является элементом правоспособности физического лица (гражданина РФ, иностранного гражданина, лица без гражданства; далее - гражданина), что следует непосредственно из ст. 18 ГК. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только при помощи составления завещания (п. 1 ст. 1118 ГК). Завещание - это односторонняя сделка, выражающаяся в личном распоряжении одного гражданина на случай смерти относительно принадлежащего ему имущества, переход которого в порядке наследования допускается законом. Соответственно, наследование по завещанию - это порядок правопреемства, основанного на завещании наследодателя[22].

Исследование п. 2 ст. 218 ГК говорит о том, что завещание является одним из оснований перехода по наследству права собственности гражданина на имущество. Преимущество завещания как основания наследования выражается в том, что наследование по закону имеет место быть, когда и так как оно не изменено завещанием, а помимо всего прочего в иных случаях, специально установленных ГК (абз. 2 ст. 1111 ГК). При этом, несмотря на столь обширные возможности по определению судьбы имущества на случай смерти, наши граждане обычно воздерживаются от составления завещания. И это ясно: правила о наследовании по закону в общем устраивают большую часть людей, выступают для них привычными и понятными. Обычно завещание составляется, когда завещатель желает поменять порядок наследования по закону и передать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону или входящему в более дальнюю очередь, или если он хочет определенным способом перераспределить имущество между наследниками по закону по-другому, чем это было бы по закону. Определенный отпечаток на относительную нераспространенность наследования по завещанию накладывает и то, что завещание психологически связывается с «последней волей» наследодателя; неустраним предрассудок, согласно которому оно может ускорить естественный ход вещей. Представляется то, что распространению завещательных распоряжений будет способствовать рост общего уровня правовой культуры наших граждан, а также такие меры государственного регулирования, как произошедшая в 2006 г. отмена налога на имущество, переходящее в порядке наследования. Показателем данного выступает то, что завещание в РФ в последние годы существенно «помолодело». Как говорят практикующие нотариусы, если раньше за удостоверением завещания обращались в основном люди от 55 лет и старше, то за последние годы завещания лиц 35-40 лет стали нормой[23].

Основой конституционной свободы наследования является юридически обеспеченная возможность наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти. Этим, однако, содержание права наследования, гарантированного ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, не исчерпывается. В него входят и управомоченность наследников на получение наследственной массы. Осуществление права наследования имеет своей целью обеспечить решение таких общесоциальных задач, как преемственность в правах за теми лицами, которые были наиболее близки наследодателю, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя, а помимо всего прочего прав его кредиторов и предотвращение бесхозяйности имущества.

Такому пониманию права наследования, правомочий и способов его реализации соответствует такое законодательное регулирование оснований наследования, при котором приоритет отдается воле наследодателя, проявленной в завещании (что соотносится с гражданско-правовой сущностью права наследования). По указанной причине установленное гл. 63 ГК наследование по закону имеет место, когда и по той причине оно не изменено завещанием, а помимо всего прочего в иных случаях, непосредственно установленных ГК (абз. 2 ст. 1111 ГК).

Это не значит, что в случае призвания к наследованию по закону воля наследодателя не принимается во внимание. Разница выражается непосредственно в том, что наследование по завещанию основывается на явно проявленном волеизъявлении наследодателя, оформленном надлежащим образом. В случае же отсутствия по некоторым причинам распоряжений относительно судьбы имущества или его части либо несоответствия указанных распоряжений требованиям законодательства имеет место наследование по закону, основанное на подразумеваемой воле наследодателя и учете общесоциальной направленности права на наследование. Иначе говоря, считается, что если бы наследодатель непосредственно и осознанно проявил свою волю, то он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми, внуками) либо при отсутствии последних оставил его близким родственникам либо свойственникам. Сказанное не колеблет то обстоятельство, что призвание к наследованию по закону может иметь место быть даже тогда, когда наследодателем составлено завещание, но если это непосредственно установлено законом (например, при несоблюдении правил об обязательной доле - ст. 1149 ГК. Наличие таких нормативных положений, представляющихся исключением из определенного преимущества непосредственно выраженной воли наследодателя, обусловлено характерной праву наследования ориентированностью на решение социально значимых задач[24]. Однако, любые исключения только подтверждают действие общего правила.

2.2. Соотношение институтов наследования по закону и по завещанию

Соотношение институтов наследования по завещанию и по закону, а кроме того необходимость максимально возможного соответствия предполагаемой воли наследодателя его действительным желаниям обусловливают некоторую особенность применения норм главы 63 ГК: призвание к наследованию осуществляется только при наличии отмеченных Гражданским кодексом условий, а законодательные правила не подлежат расширительному толкованию и используются с учетом принципов наследования по закону.

Смерть прекращает существование человека как субъекта гражданских правоотношений. Однако не все его права и обязанности прекращаются в связи со смертью. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу подобных правоотношений, а также определить кому переходят права и обязанности умершего.

Основные нормы наследственного права сосредоточены в части третьей ГК РФ, вступившей в силу 1 марта 2002 г. Данная часть ГК РФ регулирует наследственные отношения, возникшие после указанной даты. Что касается отношений по наследованию, возникших ранее 1 марта 2002 г., то они регламентируются нормами ГК РСФСР 1964 г.

Однако не все права и обязанности умершего переходят по наследству. Например, не подлежат переходу по наследству те права, которые неразрывно связаны с личностью умершего: неимущественные права (например, право авторства) и некоторые права имущественного характера (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, и т.п.)[25].

Наследственное правопреемство имеет следующие особенности.

  1. Наследованию подлежит только имущество принадлежащее гражданам. Отношения, вызванные прекращением юридического лица, закрепляются в других нормах гражданского права.
  2. Наследственное правопреемство является универсальным. Так. Наследованию подлежит весь комплекс имущественных прав и обязанностей.

Выделяются два вида наследования:

  1. наследование по завещанию;
  2. наследование по закону. Применяется при отсутствии завещания наследодателя.

В данной работе мы более подробно рассмотрим наследование по закону, а конкретнее особенности процессуальных действий при наследовании по закону.

Наследование по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое нельзя передать наследникам по завещанию[26]. Такое может быть когда:

  1. Наследодатель не оставил завещание или оно признано недействительным.
  2. Завещание посвящено только части имущества либо завещание признано частично недействительным. Наследственная массакоторая не была распределена по завещанию и не была в нем указана, наследуется по закону;
  3. Если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства.

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют поровну. Так, например, если после смерти наследодателя останутся его законная жена и мать, то половина имущества достанется жене, а половина — матери.

Лицо, имеющее право на получение наследства, как по закону, так и по завещанию, должно совершить определенные активные действия по осуществлению своего права наследования, а именно принять наследство.

Принятие наследства — это действие гражданина, который имеет право на наследство, выраженное в приобретении всего комплекса прав и обязанностей наследодателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из основных изменений в наследственном праве стало значительное расширение числа потенциальных наследников по закону. В третьей части нового Гражданского кодекса РФ учтены интересы практически всех родственников (ст. 1141 - 1150). В соответствии с принципом защиты интересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми.

В настоящее время п. 2 ст. 1142 ГК РФ относит к наследникам первой, второй и третьей очередей внуков наследодателя и их потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, т.е. племянников и племянниц наследодателя (п. 2 ст. 1144), двоюродных братьев и сестер. Данные лица наследуют по так называемому праву представления, когда наследники по закону соответствующих очередей (первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой степени родства - дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ).

В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании.

Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В этой ситуации обнаруживается некоторая непоследовательность законодателя. На сегодня ни Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс РФ не содержат определений понятий "отчим", "мачеха", "пасынок" и "падчерица".

Исходя из общего употребления, отчим - это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака; мачеха - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; падчерица - неродная дочь одного из супругов; пасынок - неродной сын одного из супругов.

Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за исключением отдельных случаев (см., в частности, ст. 97 СК РФ). При этом п. 1 ст. 1147 ГК РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным родственникам.

Как представляется, данное положение не вполне отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не являются усыновителями, скорее всего, пасынки и (или) падчерицы находились в том числе и на их содержании, тесно общались друг с другом, помогали и уделяли друг другу особое внимание, делились переживаниями, личными и бытовыми проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов, согласно определяющему этическому и правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди.

Более того, если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на категорию, в этом смысле обойденную законодателем. Речь идет о правовом статусе фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону.

В ГК РФ названное понятие отсутствует. Семейный кодекс РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника.

Поэтому необходимо, на наш взгляд:

а) включить в число наследников по закону фактических воспитателей;

б) отнести фактических воспитателей ко второй очереди наследования по закону.

Таким образом, наследственное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением справедливости в праве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты:

    1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//Российская газета от 28 ноября 2001 г. N 233
    2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ// «Российская газета» от 20 ноября 2002 г. N 220,
    3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I// «Российская газета» от 13 марта 1993 г.

Научная и учебная литература:

    1. Абрамова, Е.Н., Аверченко, Н.Н., Грачев, В.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий/под ред. А.П. Сергеева. - М.: «Проспект», 2018. – 470 с.;
    2. Булаевски, Б.А. Наследственное право/Б.А. Булаевский. - М.: Волтерс Клувер, 2018. – 301 с.
    3. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право/ Г.А. Бунич. - М.: Юрист, 2010. – 323 с.
    4. Гордон, М.В. Наследование по закону и по завещанию/М.В. Гордон. - М.: Юрид. лит., 2017. – 119 с.
    5. Долинская, В.В. Наследственное право Российской Федерации по III ч. Гражданского кодекса Российской Федерации: Наследование по завещанию; Наследование по закону; Приобретение наследства/В.В.Долинская. - М., 2012. – 144 с.
    6. Егоров, А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству/А.Г. Егоров. - М.: «Юрист», 2017. – 245 с.
    7. Зайцева, Т.И. Судебная практика по наследственным делам/Т.И. Зайцева. - М.: Волтерс Клувер, 2017. – 212 с.
    8. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания. Наследственное право/Р.Ю. Закиров. - М.: Юрист, 2017. – 85 с.
    9.  Зайцева, Т.И. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии/Т.И. Зайева. - М.: «Юрист», 2010. – 250 с.
    10. Кечекьян, С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе/С.Ф. Кечекьян. - М., 1958. – 130 с.
    11. Судакова, С.В. Наследование по закону и по завещанию/С.В. Судакова. - М.: «Проспект», 2010. 403 с.
    12. Толстой, Ю.К. Комментарий к разделу V «Наследственное право» // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под общ. ред. А.П. Сергеева. - М.: «Проспект», 2019. – 540 с.
    13. Шилохвост, О.Ю. Комментарий к ст. 1154 // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: «Проспект», 2010 г. – 502 с.
    14. Ушаков, А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате/А.А.Ушаков. – М.: «Деловой двор», 2016. – 290 с.
    15. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Издательство "Статут", 2018. – 540 с.
  1. Ушаков, А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате/А.А.Ушаков. – М.: «Деловой двор», 2016. С. 89.

  2. Булаевски Б.А. Наследственное право. -М.: Волтерс Клувер, 2019. С.78.

  3. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958. С. 52.

  4. Соловьев В.С. Право и нравственность. С. 25, 26.

  5. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 19.

  6. Булаевски Б.А. Указ. соч. С.78.

  7. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 19.

  8. Булаевски Б.А. Указ. соч. С.79.

  9. Булаевски Б.А. Указ. соч. С.81

  10. Булаевски Б.А. Указ. соч. С.83.

  11. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право. М.: Юрист, 2009. С.63.

  12. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Указ.соч. С.63.

  13. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: 2007., стр. 45-56.

  14. Кутузо‭‬в О‭‬.В. Наследо‭‬вание по‭‬ завещанию в гражданско‭‬м праве Ро‭‬ссийско‭‬й Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.

  15. Палшко‭‬ва А.М. Завещательный о‭‬тказ и о‭‬тно‭‬шения из него‭‬: по‭‬нятие, сущно‭‬сть и со‭‬держание // Наследственно‭‬е право‭‬. 2009. № 4. С. 9-10.

  16. Палшко‭‬ва А.М. Указ. соч. С. 9-10.

  17. Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Издательство "Проспект", 2008. С. 29 - 30.

  18. Кулагина Е.В. Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М.: Издательство "Бек", 2006. С. 222; Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М.:, 2012. С. 5; Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. М.: Издательство "Юрайт", 2007. С. 10; Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М.: Издательство "Юрайт", 2008. С. 15.

  19. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955. С. 57.

  20. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Издательство "Статут", 2018. С. 427 - 428.

  21. Булаевски Б.А. Указ. Соч. с.78.

  22. Булаевски Б.А. Указ. соч. с.78.

  23. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Указ.соч. С.69.

  24. Булаевски Б.А. Указ. соч. с.79

  25. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. - М.: «Юрист», 2009. – с. 47

  26. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. - М.: «Юрист», 2009. – с. 98