Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие право на наследство и основания его возникновения)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсовой работы обусловлена проблемами, возникающими в наследственных правоотношениях при принятии наследства и отказе от наследства. Последние десятилетия характеризуются наличием обновленного законодательства в области наследственного права; появлением новых норм в области наследования по завещанию, ранее не известных отечественному законодательству; сравнительно небольшим опытом применения указанных норм в области судебной и нотариальной практики; дискуссионностью возможностей применения тех или иных норм в условиях современного Российского общества; наличием различных точек зрения на варианты дальнейшего развития норм наследственного права, в том числе и с учетом исторического опыта, а также опыта других государств. Данные обстоятельства также свидетельствуют об актуальности выбранной темы курсового исследования.

Актуальность выбора темы курсовой работы обусловлена ещё и тем, что еще десять – двадцать лет назад распоряжение своим имуществом посредством завещания было не особенно распространено в Российской Федерации. В основном тогда применялся правовой режим наследования по закону.

В связи с этим объектом исследования в данной курсовой работе будут являться общественные отношения, возникающие в процессе регулирования нормами права порядка перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам – наследникам по завещанию. Предметом исследования выступают нормативно-правовые нормы, регулирующие наследственные правоотношения, а также деятельность, связанная с применением указанных гражданско-правовых норм наследственного права.

Целью данной курсовой работы является характеристика института принятия наследства и отказа от наследства в Российском гражданском праве.

Таким образом, для достижения цели курсовой работы мы ставим перед собой следующие задачи:

- охарактеризовать институт распоряжения правом на наследство как субъективное гражданское право;

- охарактеризовать порядок принятия наследств как способ распоряжения правом на наследство;

- охарактеризовать отказ от наследства по российскому праву как способ распоряжения правом на наследство.

Нормативно-правовая основа курсовой работы представлена Конституцией Российской Федерации, частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых. В частности, при написании работы были использованы труды Булаевского Б., Храмцова К., Зайцевой Т.И., Салимова А.А. и др.

Методология исследования определяется использованием общеисторического, сравнительного, логико-познавательного, формально-логического, диалектического и других методов познания.

Курсовая работа состоит из 3-х глав, введения, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ НА НАСЛЕДСТВО КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1.1. Понятие право на наследство и основания его возникновения

Наследственное право – это одно из древнейших правовых институтов, уходящее корнями в далекую древность, ведь упоминание о нём находит отражение даже в первых письменных источниках. С 1 марта 2002 г. в РФ была введена в действие третья часть Гражданского кодекса РФ, где и нашёл отражение раздел «Наследственное право», значительно дополняющий и конкретизирующий положения ранее действующего законодательства.

Наследственное право является достаточно консервативным, поскольку отношения, им регулируемые, существуют на территории практически всех стран мира исторически долго. Национальное наследственное право отражает принципы современного государства, построенного на рыночной экономике, предпринимательской свободе и частной собственности. Последний элемент формирует базис экономических отношений, подкрепляемых правовой надстройкой, прежде всего Основным законом - Конституцией Российской Федерации, ст. 35 которой гарантирует право наследования.[1]

До введения в действие с 1 марта 2002 года части III Гражданского кодекса Российской Федерации наследственное право не претерпевало кардинальных изменений длительное время: с 1964 года действовали нормы, установленные Гражданским кодексом РСФСР. За это время в стране произошли значительные изменения: коренным образом изменились общественные отношения, сфера применения гражданского права значительно расширилась. Раздел V «Наследственное право» Гражданского кодекса, сохранив многое из прежнего законодательства, внес целый ряд новелл в эту область гражданского права. Исходной точкой новеллизации наследственного права явились приоритеты, расставленные в Конституции Российской Федерации. На первое место был поставлен человек, его интересы как самостоятельной личности. Эти интересы являются целью развития всего общества. Исходя из этих целей, на первое место вышел такой институт наследственного права как наследование по завещанию. Именно этому институту законодатель уделил большее внимание, именно здесь появилось большинство новых норм наследственного права.[2]

Наследование всегда занимало не последнее место в жизни каждого человека. Процесс открытия наследства, вступления в него, оформления наследственных прав – всегда вызывало немало вопросов и споров, как в судебной, так и в нотариальной практике. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Вместе с тем, статистика производства нотариальных действий свидетельствует не только об интересе граждан к возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти, но и о росте числа оформленных завещаний в определенный период. Так, в 2005 году физическими лицами было оформлено 760381 завещаний, в 2006 уже 829831, в 2007 – 867569. Затем наметилась тенденция их снижения. Но в период с 2012 по настоящее время количество удостоверенных завещаний практически не менялось и составляло ежегодно около 660 тыс. Так, в 2015 году нотариусами России удостоверено 656 425 завещаний. И это означает, что тенденция сокращения статистических показателей по данному нотариальному действию приостановилась. Это первую очередь связано с тем, что теперь многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество – земельные участки, жилые помещения, производственные комплексы, и вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

В древних обществах с примитивными укладами принадлежащее покойному имущество считалось часто бесхозяйным, совершенно свободным. Этим имуществом мог завладеть совершенно любой человек. Пережиток прошлого коснулся в какой-то момент римского права, где было прописано, что наследственное имущество не является воровством при его захвате: до момента приема наследником. Еще в древние времена многие народы считали, что оставшееся после родного человека имущество, должно переходить к его близким родственникам.[3]

С недвижимостью все было несколько проще. Любые жилые дома, строения и земли принадлежали всей семье, либо роду. Поэтому, если глава семейства умирал, имущество оставалось за этим родом, никто не мог его забрать себе. Собственник не пропадал, менялся только человек, который начинал управлять этим имуществом. Один из декретов Советской власти от 1918 года, отменил принцип наследования имущества. Считалось, что имущество после смерти его владельца, должно быть общим достоянием РСФСР. Только нетрудоспособным родственникам предоставлялась возможность получить часть наследства умершего человека. Наследование было возвращено в 1922 году, но сумма наследования не должна была быть более 10000 золотых руб. В скорее, это ограничение тоже отменили.[4]

В российское законодательство последние поправки по наследованию были внесены в 2002 году, когда начала действовать 3-я часть Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В юридической литературе существует множество определений понятия «завещание». Например, завещание определяется как односторонне распорядительная, лично формальная сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства. Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти. Такое определение дано в учебнике по гражданскому праву. Другое определение дано в Гражданском кодексе – завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

1.2. Правовое регулирование распоряжения правом на наследство в Российском праве

Составление завещания - очень серьезный процесс, который требует четкости, ясности выражения воли и безупречности оформления.[5]

Очень важно, чтобы и после смерти завещателя оно было признано действительным. Нотариусы очень негативно относятся к завещаниям, приравненным к нотариально удостоверенным, оформленным в больницах, закрытым завещаниям, а тем более к завещаниям в чрезвычайных обстоятельствах, поскольку такие завещания, как правило, являются оспоримыми из-за допущенных ошибок как самим завещателем, так и лицами, удостоверяющими завещание. Говоря о закрытом завещании, можно сказать, что эти завещания мало известны российскому гражданскому законодательству, судебной и нотариальной практике. Так, в 2014 году нотариусами совершено всего 78 нотариальных действий по количеству удостоверенных закрытых завещаний, в 2013 году - 421, в 2012 году - 654 нотариальных действий..

Наследование может быть осуществлено в 2-х видах: наследование по завещанию и наследование по закону.

Первый вариант представляет собой наследование по завещанию, смысл которого заключен в том, что наследодатель обладает правом на самостоятельное определение при своей жизни в завещании размеров и видов имущества, которые он хочет оставить своим наследникам. Кроме этого необходимо отметить особенные моменты, связанные с наличием обязательной доли для несовершеннолетних детей в наследуемом имуществе наследодателя, а также доли для его родителей или нетрудоспособного супруга. Важным моментом является то обстоятельство, что на долю нетрудоспособных иждивенцев наследодателя независимо от того, что содержится в завещании приходится не менее половины той доли, которая бы приходилась на каждого из наследников по закону именно в случае наследования согласно закона.

Второй вариант представлен наследованием по закону, которое производится в соответствии с установленной законом очереди, в ситуации, когда завещание не оставлено. В этом случае важный момент связан с тем, что на наследников одной очереди приходится наследуемое имущество в одинаковых размерах, долях. Наследованием по закону является наследование, происходившее в том случае, когда отсутствует завещание или завещана лишь часть имущества.[6]

В соответствии с законодательством наследником по закону может быть только гражданин, находящейся в живых на момент смерти наследодателя, а также дети наследодателя, которые родились после его смерти. Наследование по завещанию устраняет необходимость распределения наследства в порядке очередности наследников, так как, является прямой волей наследодателя. Окончательным этапом принятия наследства, является оформление его в соответствующих органах. Действующий Гражданский кодекс закрепил тезис, характеризующий универсальность наследственного правопреемства, выдвинутый ещё юристами Древнего Рима. Первый раз здесь даётся законодательное определение понятия «наследство».

Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав. По объему правового регулирования эти положения можно подразделить на две группы: общие и специальные.

Завещание является документом, в котором изъявляется воля человека о том, как и кто, будет распоряжаться имуществом человека, недвижимостью и прочими благами в случае смерти наследодателя.

Данный документ вступит в силу лишь тогда, когда самого завещателя уже в живых нет. Завещание вступает в силу тогда, когда наследство уже считается «открытым». Так как завещание представляет собой не что иное, как личную волю человека, выраженную в законодательно установленной форме, то, для того, чтобы не осталось никаких сомнений в подлинности данной воли, документ этот необходимо составить в соответствии с определенным порядком.

Наследование по завещанию можно определить в качестве сделки, которая заключена завещателем, в целях правильного распоряжения собственным имуществом на тот случай, если человека не станет. Всё это подразумевает, что на тот момент, когда составляется завещание, человек должен являться полностью дееспособен. В то же время, лица, которые смогли обрести дееспособность ранее в соответствии с законом (те, кто эмансипирован или не достиг брачного возраста – статьи 27 и пункт 2 статьи 21 РФ соответственно), имеют право на составление завещания на одном уровне с остальными категориями дееспособных граждан.[7]

Но, при этом, данного права лишают людей, которые частично или полностью лишаются дееспособности. Ситуацию не меняет и то обстоятельство, что документ составлен в то время, когда у него было «просветление» недееспособного лица – все равно завещание не будет считаться действительным.

1.3. Общая характеристика способов распоряжения правом на наследство

В современном гражданском праве делаются попытки опровергнуть утверждение, доказывающее, что завещание – это односторонняя сделка. Существуют мнение, что имеется необходимость делать различие между «завещанием по форме» и «завещанием по содержанию». При этом во втором варианте необходимо считать завещание не законченной сделкой, а всего лишь офертой в двухсторонних сделках. В такой ситуации, предлагается считать суть завещания в предложении, сделанном одному человеку или группе лиц.

Таким образом, сначала у наследника проявляется право – принять наследства или отказаться от него. В такой ситуации акцептом является ответ лица, адресата оферты, о её принятии (часть 1 пункт 1 статьи 438 ГК РФ). После того, как наследство принято, возникают и обязанности. А уж то, как они используют это право, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 ГК РФ, является их личным делом.

В такой ситуации происходит заключение договора при помощи обмена письменным документом (завещание представляет собой заявление на принятие наследства (пункт 1 статьи 438 ГК РФ) или завещание представляет собой совершение в определенный срок действий, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства (пункт 3 статьи 438 ГК РФ)».[8]

Но данное мнение имеет и сова недоставки. Неясным является механизм раздела завещания по форме и содержанию после смерти завещателя, при этом складывается такая ситуация, когда со смертью прекращается правоспособность гражданина, но в то же время он м после смерти, остается в качестве оферента, допуская сохранение завещания в виде оферты, иначе наследнику нечего было бы акцептовать.

Завещание в виде односторонней сделки обладает своими особенностями, что и отличает его от обычной односторонней сделки.

К примеру, завещанием не порождается никаких прав и обязанностей для того, кто её составил. Даже обязанность, связанная с хранением тайны завещания, которая возлагается на определенных лиц, не должна относиться к завещателю, так как тайна завещания обладает значением лишь для него и устанавливают её в его интересах. И, соответственно раскрыть эту тайну является правом завещателя.

Завещание представляет собой сделку, обладающую строго личным характером. Это значит, что она не может быть совершена через представителя, и это прямо указано в ГК РФ, также как, и в зарубежном законодательстве.[9]

Завещание определяет судьбу имущества, завещанного наследодателем. Кроме того, завещатель имеет право внести в завещание пункты, связанные с завещательным отказом и с завещательным возложением.

Завещатель имеет право обязать своих наследников на исполнение за счет получаемого наследства какой-либо обязанности, имеющей имущественный характер в пользу одного человека или группы лиц (отказополучателей), приобретающих право на требование исполнить эти обязанности. Данное право именуется завещательным отказом. К примеру, завещатель обладает правом поручить наследникам, передать отказополучателю:

- передать вещи, которые входят в состав наследуемого имущества по какому-либо праву (право собственности, в пользование и т.д.);

- передать имущественные права;

- приобрести и передать ему какое-либо имущество, при этом под такими действиями могут подразумеваться и выполнение работ,  оказание услуг, или осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.д.

1.4. Свобода распоряжения правом на наследство: сущность, пределы, порядок реализации

Завещание занимает в наследственном праве значительное место. Решению вопросов, связанных с наследованием по завещанию, посвящены специальные нормы национального законодательства и международных соглашений.

Действующее законодательство России сам термин «завещание» употребляет в двух значениях:

- завещанием называется документ, в котором находит свое выражение воля завещателя;

- завещанием именуется и сам акт выражения воли завещателя, который в последнем своем значении представляет собой сделку.

В отношении первого положения, что завещание - это документ, в котором выражена воля завещателя, необходимо отметить следующее.[10]

Воля завещателя (с взаимозаменяемыми понятиями завещатель и наследодатель) облекается в предписанную законом форму, направленную на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Такое волеизъявление обычно носит односторонний характер и является отзывным.

В отношении второго положения, утверждающего, что завещание по своей правовой природе является сделкой, в законодательстве Российской Федерации разъясняется следующее: «Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства» (ст. 1118 ГК РФ). Это положение не вызывает сомнений у законодателей практически всех государств мира так как является верным и по форме и по содержанию.

Завещание является распоряжением личного характера. Совершить его может только непосредственно завещатель. Недопустимо совершение завещаний от имени завещателя его поверенным, пусть и прямо уполномоченным в доверенности на совершение этой сделки. Завещание является не только личным, но и единолично совершаемым актом, поэтому недопустимо включение в один документ распоряжений нескольких лиц на случай смерти. В частности, недействительны совместные завещания, по которым двое или более лиц завещают кому-либо свое имущество. Завещание есть распоряжение на случай смерти. Основное правовое действие его наступает с момента смерти завещателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Как одностороннее распоряжение на случай смерти, завещание при жизни завещателя не создает для лиц, назначенных наследниками, никаких прав и обязанностей. Поэтому завещание характеризуется свойством отменимости. Согласно норме ГК РФ, завещатель вправе в любое время отменить завещание.

Посмертный характер действия завещания вызывает еще одно его свойство - тайность совершения этой сделки. Только от завещателя зависит, ознакомить или нет заинтересованных лиц с завещанием. До смерти завещателя никто из должностных и иных лиц, причастных к составлению и удостоверению завещания, не вправе разглашать его содержание. После смерти завещателя сведения о завещании органы нотариата могут сообщить заинтересованным лицам, а также по требованиям суда, прокуратуры, следственных органов в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами. Кроме того, в завещании может содержаться указание о возложении на одного или нескольких наследников расходов по похоронам завещателя, а также распоряжения сугубо доверительного, а не правового порядка (о месте захоронения и т.п.).[11]

Отмеченные особенности завещания как правового акта позволяют признать наиболее полным определение завещания, данное Дронниковым В.К. Он считает, что завещание «есть юридический акт, не имеющий юридического характера при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и главным образом в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц».

Интересно сравнить какие определения содержатся в законодательстве других стран. Французский Гражданский Кодекс дает следующее определение завещания: «Завещание есть действие, посредством которого завещатель устанавливает распоряжения на то время, когда он уже не будет более в живых, обо всем своем имуществе или о части имущества, которое он может отменить».[12]

Из приведенного определения видно, что по основным своим компонентам оно совпадает с определением В.К. Дронникова. Однако выражено данное определение другими словами и в более сжатой форме.

М.Ю. Барщевский дает наиболее удачное, по нашему мнению, определение завещания: «односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти».

В ГК РФ провозглашен принцип свободы завещания, который заключается в том, что наследодатель:

1) вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;

2) вправе самостоятельно определить доли наследников в наследстве;

3) вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

4) лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения;

5) вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами третьей части ГК РФ о наследовании;

6) вправе отменить уже совершенное завещание;

7) вправе изменить уже совершенное завещание;

8) не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания.

Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).[13]

При составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для законодательства и других стран. Так, например, гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.

ГЛАВА 2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА КАК СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ НА НАСЛЕДСТВО

2.1. Понятие принятия наследства

Еще со времени Древнего Рима сложилась ситуация, при которой, при вступлении в права наследства, возникала необходимость его принятия. Наследник подтверждал своё согласие вступление в права владения наследством. В тот период принятие наследства было построено на 2-х главных моментах:

1. К первому моменту относилась необходимость прямого волеизъявления наследника;

2. Второй момент связан с поведением наследника, которое подтверждало факт того, что наследство принято.

При этом, срок на принятие наследства, не ограничивался. Но, в то же время, длительная неопределенность в таких вопросах, совсем не радовала кредиторов умершего, и они начинала требовать, чтобы наследник давал ответ – принимает он данное наследство или не принимает. После того, как истекал срок, установленный кредиторами, наследнику необходимо было дать четкий ответ.

Если ответ от наследника не поступал, это рассматривалось в качестве отказа от наследства.

Со временем, в соответствии с кодексом древне византийского императора Юстиниана, молчание начинает наоборот означать то, что наследник согласен принять наследство.[14]

Согласно действующего законодательства РФ (ст. 1152 ГК РФ), также как и раньше, для того, чтобы вступить в права наследства наследнику необходимо его принять.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ, имущество считается принадлежащим наследнику с того дня, когда открыто наследства и не зависит от даты принятия наследства и государственной регистрации прав наследования.

Порядок приобретения наследства регулируется нормами главы 64 третьей части Гражданского кодекса РФ. Закон под принятием наследства понимает односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю получить наследство, т. е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества. Сделка по принятию наследства может быть совершена либо в письменной форме, либо путем осуществления конклюдентных действий (ст. 1153 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности: если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранении наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Таким образом, в п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Данная презумпция относится к разряду предположений praesumptiones juris tantum. Иными словами, это – опровержимая презумпция, то есть могущая быть опровергнутой.

2.2 Способ и порядок принятия наследства

Современное гражданское законодательство предоставляет два способа на то, чтобы принять наследства (согласно пункта 1 ст. 1153 ГК РФ):

1. Первый способ – это фактическое принятие наследства, предусматривающий необходимость вступить во владение имуществом;

2. Второй способ представляет собой юридическое принятие, которое характеризуется вступлением во владение имуществом согласно свидетельства о праве на наследство, которое выдано нотариусом по месту открытия наследственного дела.

Согласно законодательства наследник обязан обратиться с заявлением о принятии наследства в течение 6 месяцев с того момента, как было открыто наследство, а этим моментом является смерть наследодателя.[15]

По делам, связанным с необходимостью установления факта принятия наследства, являющегося недвижимым имуществом (земельным участком, жилым домом, квартирой) данное заявление должно быть подано в городской (районный) суд по тому месту, где находится недвижимое имущество. В обоснование заявленных требований необходимо обязательно указать:

- ссылку на факт открытия наследства, которыми является смерть наследодателя;

- ссылку на наследуемое имущество, к которому относится недвижимость, транспорт, денежные вклады;

- ссылку на доказательства того, что наследство фактически принято;

- ссылку на то, что заявитель и есть наследник;

- ссылку на цель обращения в суд, которой является дальнейшее оформление наследственных прав.[16]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «вступление в наследство» понимается в 2-х значениях.

В широком смысле вступление в наследство является тождественным принятию наследства и заключено в совершении наследником определенных действий, свидетельствующих о его согласии на вступлении в права наследования с целью перехода наследственной массы от наследодателя к наследнику. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ данные действия могут быть заключены в двух способах: формальном (юридическом) и фактическом. Узкий смысл вступления в наследство связан с совершением любых фактических действий, которые бы свидетельствовали о намерении принятия наследства.

Итак, существует только два способа принятия наследства: формальный (юридический) и фактический. Так, если после открытия наследства еще не истек 6-месячный срок, то ситуация для наследника вполне благоприятная: достаточно подать заявление в нотариальную контору и получить свидетельство о праве на наследство. Когда же названный срок пропущен, дело осложняется.

В этой ситуации нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, поскольку обязательным условием его выдачи является подача наследником письменного заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в 6-месячный срок. В этом случае, даже если наследник фактически вступил в наследство, высока доля вероятности того, что этот вопрос будет решаться в суде. В этом случае наследнику следует помнить, что непременным условием признания фактического принятия наследства является совершение действий именно с целью принятия наследства, т.е. ради приобретения этого имущества. Если действия совершались, но были обусловлены достижением иных целей, то они (такие действия) не могут быть признаны направленными на принятие наследства.

2.3. Правовые последствия принятия наследства

Вследствие принятия наследства, неопределенный статус наследственного имущества прекращается. Из пользования и владения имущество переходит в собственность.

Тем самым, наследником приобретается полный комплекс прав и обязанностей собственника имущества, который начинается с права на извлечение полезных свойств наследуемого имущества и заканчивая обязанностями нести расходы на содержание наследства. Принимая наследство, наследник сам может играть по отношению к нему роль наследодателя.

Помимо активов, наследнику могут перейти и пассивы наследодателя.

Наиболее наглядными примерами обязанностей, которые приобретаются вследствие принятия наследства, являются:

- обязанности по возмещению расходов, которые вызваны смертью наследодателя

- ответственности наследника по долгам наследодателя.

Наследник может и не знать о наличии долга у его наследодателя, в момент принятия наследства. Факт неосведомленности не освобождает его от уплаты долга и не отменяет принятие наследства.

Последствия принятия наследства не предусматривают перехода права на личные неимущественные права наследодателя, такие как право авторства, право на имя, персональные льготы и т.д.[17]

Однако, наследники обязаны самостоятельно подсчитать и оплатить в казну НДФЛ с доходов от авторских вознаграждений, входящих в состав наследства и других доходов наследников, как обладателей исключительных прав на объекты интеллектуального права, перешедшие по наследству.

Все перечисленные последствия принятия наследства относятся к своевременно обратившемуся за наследством лицу. Кроме того, существуют также опоздавшие наследники – заявившие о своих правах на наследство по истечении установленного законом срока на его принятие.

С момента открытия наследства, до его перехода к новому наследнику наследственное имущество находится в «подвешенном» состоянии. Старый собственник отсутствует, а новым ещё не оформлены собственные права.

Вследствие принятия наследства, неопределенный статус наследственного имущества прекращается. Из пользования и владения имущество переходит в собственность.

Тем самым, наследник приобретает весь комплекс прав и обязанностей собственника имущества, начиная правом на извлечение его полезных свойств и заканчивая обязанностью нести расходы на содержание.Приняв наследство, сам наследник может играть в отношении него роль наследодателя.

Помимо активов, наследнику могут перейти и пассивы наследодателя.

Наиболее наглядными примерами обязанностей, приобретаемых вследствие принятия наследства, являются:

- обязанность возместить расходы, вызванные смертью наследодателя

- ответственность наследников по долгам наследодателя.

Наследник может не знать о наличии долга у его наследодателя, принимая наследство. Факт такой неосведомленности не освобождает его от уплаты долга и не отменяет принятие наследства.

Последствия принятия наследства не предусматривают перехода права на личные неимущественные права наследодателя, такие как право авторства, право на имя, персональные льготы и т.д.[18]

Однако, наследники обязаны самостоятельно подсчитать и оплатить в казну НДФЛ с доходов от авторских вознаграждений, входящих в состав наследства и других доходов наследников, как обладателей исключительных прав на объекты интеллектуального права, перешедшие по наследству.

Все перечисленные последствия принятия наследства относятся к своевременно обратившемуся за наследством лицу. Кроме того, существуют также опоздавшие наследники – заявившие о своих правах на наследство по истечении установленного законом срока на его принятие.

Опоздавший наследник, который, тем не менее, вступил в права наследования по судебному решению, либо соглашению сторон, вынуждает других наследников к перераспределению наследственной массы.

Фактически, ранее принятое наследниками имущество, без учета прав опоздавшего наследника, превращается в неосновательное обогащение. И у лица принявшего его возникает обязанность вернуть неосновательное обогащение опоздавшему наследнику.

Если наследник не имеет возможности вернуть неосновательное обогащение в натуре, то обязан возместить его стоимость. Порядок возмещения доходов, полученных от использования имущества, приобретенного как неосновательное обогащение, предусмотрен статьями 1104-1108 ГК РФ.

Таким образом, последствия принятия наследства можно условно разделить на три группы:

- возникновение у наследника, своевременно вступившего в наследство, прав и обязанностей по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом

- возникновение у наследника обязанностей, связанных с возмещением расходов на погребение наследодателя, а также погашение долгов наследодателя, перешедших по наследству

возникновение у наследника, вступившего в наследство с опозданием, права требовать перераспределения наследственного имущества и отобрания принадлежащего ему по праву имущества у других наследников.

Следовательно, последствия принятия наследства предполагают возникновение прав и обязанностей как у самого наследника, так и у третьих лиц, имеющих законный интерес в наследственной массе.

Наследование отдельных категорий имущества может иметь свои особенности, предусмотренные законом, но в целом укладывается в перечисленные группы последствий.

Основываясь на вышеизложенном, возможно сделать вывод, что «вступление в наследство» можно понимать в двух значениях. В широком смысле вступление в наследство тождественно принятию наследства и заключается в совершении наследником определенных действий, которые свидетельствуют о его согласии вступить в права наследования с целью перехода наследственной массы наследодателя к наследнику. Согласно ст. 1153 ГК эти действия могут заключаться в двух способах: формальном (юридическом) и фактическом. В узком смысле вступление в наследство - это совершение любых фактических действий, свидетельствующих о намерении принять наследство.[19]

Оба определения имеют право на существование, но, на наш взгляд, использование понятия «вступление в наследство» в широком смысле не оправдывает себя, так как оно дублирует закрепленное в законодательстве понятие «принятие наследства».

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства в указанной статье предусмотрены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.

Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.

Одновременно с признанием наследника, принявшим наследство, суд определяет заново доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о праве на наследство.

ГЛАВА 3. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ КАК СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ НА НАСЛЕДСТВО

3.1. Понятие и значение права на отказ от наследства

В соответствии с действующим законодательством РФ, наследник обладает право на то, чтобы в течение 6-ти месяцев отказаться от наследства после того, как наследодатель объявлен умершим (ст. 1154 ГК). После того, как истекут 6-ть месяцев с той даты, когда открыто наследство отказ от наследования становится невозможным в ситуации, когда наследник фактически вступил во владение имуществом (пункт 2 ст. 1157 ГК РФ).

Заявление с отказом от наследства должно быть оформлено в той нотариальной конторе, где происходило открытие наследства, то есть в месте проживания умершего. В случае, когда наследником по какой-либо причине пропущен срок для подачи заявления с отказом от наследства, оно не будет принято, так как срок, установленный законодательством для совершения отказа является пресекательным и не может быть продлён. В соответствии с пунктом 3 ст. 1157 ГК РФ, наследник не имеет право на то, чтобы сначала отказаться, а затем передумать и потребовать получения наследства.

Немаловажным является и то обстоятельство, что завещатель имеет право отменить или изменить составленное им завещание столько раз, сколько сочтет нужным: при составлении нового завещания предыдущее завещание отменяется или в полном объеме, или в какой-либо его части.

Завещатель имеет право на то, чтобы в завещании определить ту долю, которая будет приходиться каждому из наследников как процентное отношение к общей части наследства. В ситуациях, когда завещатель никаким образом не выразил собственную волю относительно доли наследников в своем завещании, доли каждого из них будут считаться равными (статься 1122 ГК РФ). На данное имущество будет возникать общая долевая собственность.[20]

Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, согласно которой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Иными словами, доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.[21]

3.2. Способ и порядок отказа от наследства

Принятие наследства, также как и отказ от него, относится к сделкам одностороннего порядка, и, таким образом, должны подчиняться общим требованиям по юридическому оформлению сделок. Признание отказа недействительным, может происходить только на основании решения суда, который вынося решение должен опираться на те основания, которые предусматриваются статьями 168-173 и статьями 175-179 ГК РФ. В случае изменения наследником своего решение, он должен доказать в судебном порядке то, что заявление с отказом от наследства было им оформлено под влиянием угроз, заблуждений или при помощи обмана. Когда отсутствуют доказательства, заявление, ранее поданное в нотариальную контору с отказом от наследства должно вступить в законную силу. Необходимо отметить и то обстоятельство, что от наследства отказаться может лишь дееспособный гражданин.

В случае, когда наследником является несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный гражданин, то его отказ от наследства может быть осуществлен лишь при наличии согласия органов опеки и попечительства (пункт 4 статьи 1157 ГК РФ). Допускается законодательством, что наследник имеет право на то, чтобы отказаться от наследуемого им имущества в пользу других наследников или других лиц, относящихся к любой из очередей. При наличии отказа от наследуемого имущества  является необходимым указание - какая доля причитается на каждого из них.

В соответствии с действующим законодательством отказ в пользу другого лица от наследства не допускается в определенных случаях:

1) когда наследование имущества происходит на основании завещания. В этом случае отказную долю наследства передают остальным наследникам согласно завещания, которую делят пропорционально их доли;

2) когда происходит наследование обязательной доли наследства;

3) когда у наследника имеется подназначенный наследник.

Помимо этого Гражданский Кодекс не допускает отказа не от всего наследства, а лишь от какой-то части наследства. Кроме того, запрещается производить замену одного заявления с отказом от наследства на другое.[22]

В том случае, когда завещание отсутствует, в силу вступает правовой институт наследования по закону. Исключение устанавливается для наследников по закону, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, даже в том случае, когда имеется завещание. В момент составления завещания, нотариус, который удостоверяет заявление, должен ознакомить наследодателя с пунктами статьи 1149 ГК РФ, сделав пометку на завещании о том, что смысл анализируемой статьи разъяснен.

Но, как правило, часто это является всего лишь формальностью, и сами наследодатели не всегда даже подозревают, что у них имеются, обязательные наследники. В современной юриспруденции данное понятие, коим является право на обязательные доли в наследстве, существовал давно, а в третьей главе ГК РФ его всего лишь немного видоизменили.

Связано это, прежде всего с такими обстоятельствами, что первое место Законом отводится свободе завещания, но, при этом забота о членах общества, являющихся нетрудоспособными всегда было главной обязанностью государства, и по этой причине обязательная доля в наследстве всегда будет присутствовать в российском законодательстве, в качестве гаранта защиты перечня необходимых наследников. В целях получения обязательной доли, не является нужным получить согласие других наследников на то, чтобы обязательным наследником была получена его доля наследства. Круг тех наследников, которые имеют право рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве, не является широким. Закон четко прописывает, что к обязательным наследникам могут быть отнесены лишь дети, супруги и родители наследодателя, и, кроме того, его иждивенцы. В то же время обязательное условие связано с тем, что они должны являться несовершеннолетними или нетрудоспособными.[23]

Данные обстоятельства показывают, что на право получить в наследстве обязательную долю не могут претендовать ни наследники, относящиеся к первой очереди, ни те, кто попадает под перечень, включающих обязательных наследников, ни те, кто является наследником, наследующим согласно права представления. В соответствии с законодательством РФ, совершеннолетие в России наступает после достижения 18 лет, а нетрудоспособность для женщин при достижении 55-ти лет, а для мужчин – при достижении 60-ти лет. Обязательные наследниками также являются и инвалиды I-й, II-й и III-й группы.

3.3. Виды отказов от наследства

Наследник может безусловно отказаться от наследства или отказаться в пользу лиц, круг которых определен законом.

1. Безусловный отказ.

Наследник отказывается от причитающегося ему наследства, без указания лиц, в пользу которых он совершает отказ. В следствие такого отказа наследник выбывает из числа лиц, между которыми распределяется наследство.

Например, трое наследников первой очереди по закону наследуют за умершим - его жена, сын и дочь. Дочь отказывается от наследства. Вместо распределения наследства по 1/3 доли каждому из наследников по закону, мать и сын наследуют по 1/2 доле наследственного имущества.

Только таким способом (безусловно)можно отказаться от наследства в случаях:

- отказа от имущества, наследуемого по завещанию,если все имущество завещано назначенным наследодателем наследникам

- отказа от обязательной доли в наследстве

- отказа от наследства по завещанию, если наследодатель подназначил наследника - т.е. указал, кто будет наследовать, если первоначальный наследник откажется от наследства[24]

2. Отказ, в пользу других лиц (направленный отказ).

Круг лиц, в пользу которых можно отказаться от наследства ограничен - это могут быть только кто-то из наследников по завещанию или из числа наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства. В пользу других лиц отказаться от наследства нельзя.

При возникновении наследственных правоотношений до 29 мая 2012 года, направленный отказ от наследства считается возможным в пользу наследников, которые  не призываются к наследованию.

При возникновении наследственных правоотношений после 29 мая 2012 года - отказаться от наследства можно только в пользу наследников,  призванных к наследованию по закону или по завещанию.

Это же  касается и наследников по праву представления. Внуки и правнуки - это наследники 1 очереди, но наследуют только по праву представления ( в случае смерти своего восходящего родственника — отца или матери, до открытия наследства). Если же восходящие родственники живы, внуки и правнуки не призываются к наследованию и в их пользу отказ от наследства не возможен. Наследники, которые не могут в силу действующего законодательства отказаться от наследства в пользу наследников других очередей, которые не призываются к наследованию, должны принять наследство. Они имеют право в последствии распорядиться в их пользу унаследованным имуществом путем совершения сделки (например, дарение). Что избежать излишнего налогообложения, при выборе сделки стоит  посоветоваться с юристом. Наследник, который вынужден принимать наследство, так как не может отказаться в пользу желаемого лица, может выдать ему доверенность, действовать  у нотариуса по всем вопросам принятия наследства.

3.4. Правовые последствия отказа от наследства

Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен. Ими могут быть наследники по завещанию (ст. 1121 ГК РФ) или по закону (ст. 1142-1148, 1156 ГК РФ). Недостойные наследники, не имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК РФ), а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят. Правило п. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания.[25]

Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в статье запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства.

Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сделать однозначный вывод о том, что с принятием Третьей части Гражданского кодекса отечественное наследственное право стало полноценной составной частью гражданского права, нормы права приобрели необходимую стройность и законченность (законодательное закрепление получили нормы об универсальном правопреемстве, «пронизывающие» собой все институты наследственного права, прежде всего институт наследования по завещанию), ко многим институтам наследственного права с 1 марта 2003 года применяются «общегражданские» правила (отмена завещания может произойти только в той форме, в которой было оформлено само завещание: отмена завещания, как действие, стала самостоятельной односторонней сделкой; нормы, относящиеся к недействительности завещания).

По своей правовой природе завещание относится:

- к такому виду юридических фактов как действие;

- само это действие является сделкой, т.е. согласно ст. 153 ГК действием, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей завещателя и наследников;

- является односторонней сделкой, т.к. для ее совершения достаточно воли одной стороны – завещателя;

- является срочной сделкой, поскольку момент вступления его в силу строго ограничен сроком жизни завещателя;

- не относится к сделкам под отлагательным условием, поскольку относительно завещания заранее известно то условие (смерть завещателя), с которым связано наступление правовых последствий, а также, поскольку относится к односторонним сделкам, что не предусмотрено ст. 157 ГК;

- является личной сделкой, то есть такой сделкой, которую завещатель может осуществить только лично и не может совершить через представителя;

- является безусловной сделкой, поскольку завещатель не имеет права предъявлять к наследнику то или иное требование как условие получения имущества в порядке наследования;

- для действительности завещания предусмотрена обязательная нотариальная форма.

Наследование может быть осуществлено в 2-х видах: наследование по завещанию и наследование по закону.

Первый вариант представляет собой наследование по завещанию, смысл которого заключен в том, что наследодатель обладает правом на самостоятельное определение при своей жизни в завещании размеров и видов имущества, которые он хочет оставить своим наследникам. Кроме этого необходимо отметить особенные моменты, связанные с наличием обязательной доли для несовершеннолетних детей в наследуемом имуществе наследодателя, а также доли для его родителей или нетрудоспособного супруга. Важным моментом является то обстоятельство, что на долю нетрудоспособных иждивенцев наследодателя независимо от того, что содержится в завещании приходится не менее половины той доли, которая бы приходилась на каждого из наследников по закону именно в случае наследования согласно закона.

Второй вариант представлен наследованием по закону, которое производится в соответствии с установленной законом очереди, в ситуации, когда завещание не оставлено. В этом случае важный момент связан с тем, что на наследников одной очереди приходится наследуемое имущество в одинаковых размерах, долях. Наследованием по закону является наследование, происходившее в том случае, когда отсутствует завещание или завещана лишь часть имущества.

Еще со времени Древнего Рима сложилась ситуация, при которой, при вступлении в права наследства, возникала необходимость его принятия. Наследник подтверждал своё согласие вступление в права владения наследством. В тот период принятие наследства было построено на 2-х главных моментах:

1. К первому моменту относилась необходимость прямого волеизъявления наследника;

2. Второй момент связан с поведением наследника, которое подтверждало факт того, что наследство принято.

При этом, срок на принятие наследства, не ограничивался. Но, в то же время, длительная неопределенность в таких вопросах, совсем не радовала кредиторов умершего, и они начинала требовать, чтобы наследник давал ответ – принимает он данное наследство или не принимает. После того, как истекал срок, установленный кредиторами, наследнику необходимо было дать четкий ответ.

Согласно действующего законодательства РФ (ст. 1152 ГК РФ), также как и раньше, для того, чтобы вступить в права наследства наследнику необходимо его принять.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ, имущество считается принадлежащим наследнику с того дня, когда открыто наследства и не зависит от даты принятия наследства и государственной регистрации прав наследования.

В соответствии с действующим законодательством РФ, наследник обладает право на то, чтобы в течение 6-ти месяцев отказаться от наследства после того, как наследодатель объявлен умершим (ст. 1154 ГК). После того, как истекут 6-ть месяцев с той даты, когда открыто наследство отказ от наследования становится невозможным в ситуации, когда наследник фактически вступил во владение имуществом (пункт 2 ст. 1157 ГК РФ).

Заявление с отказом от наследства должно быть оформлено в той нотариальной конторе, где происходило открытие наследства, то есть в месте проживания умершего. В случае, когда наследником по какой-либо причине пропущен срок для подачи заявления с отказом от наследства, оно не будет принято, так как срок, установленный законодательством для совершения отказа является пресекательным и не может быть продлён. В соответствии с пунктом 3 ст. 1157 ГК РФ, наследник не имеет право на то, чтобы сначала отказаться, а затем передумать и потребовать получения наследства.

Немаловажным является и то обстоятельство, что завещатель имеет право отменить или изменить составленное им завещание столько раз, сколько сочтет нужным: при составлении нового завещания предыдущее завещание отменяется или в полном объеме, или в какой-либо его части.

Завещатель имеет право на то, чтобы в завещании определить ту долю, которая будет приходиться каждому из наследников как процентное отношение к общей части наследства. В ситуациях, когда завещатель никаким образом не выразил собственную волю относительно доли наследников в своем завещании, доли каждого из них будут считаться равными (статься 1122 ГК РФ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ // Российская газета от 24 марта 2014г. № 6338.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г. № 22-ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. – Ст. 3301
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ часть III. (ред. от 2 июля 2015 г. N 187-ФЗ.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ) // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.
  5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и доп. от 26 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. №46 ст. 4532
  6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ (с изм и доп. от 31 января 2016 г. № 18-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14
  7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16.
  8. Федеральный Закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп. от 28 ноября 2015 г. № 358-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г., № 47, ст. 5340
  9. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24, ст. 407. – утратил силу
  10. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Введен Постановлением ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР, 1922, № 71, ст. 904 – утратил силу

II. Материалы судебной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июль 2012 г., № 7
  2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 1996 № 6385/95 / Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации.-1996. - №8.
  3. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2011г. № 18АП-1051511. Электронный ресурс. Режим доступа: Справочно-информационная система ГАРАНТ ПЛЮС. URL: http://www.garant.ru/

III. Научная литература

  1. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. Юрист. - 2011. - № 4. - С. 36-43.
  2. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Наследование по завещанию: актуальные вопросы теории и практики. Орел: Изд-во ОРАГС, 2012. – 140 с.
  3. Андреева Н.В. Наследование по завещанию // Вестник юридического института. - 2012. - № 4 (13). - С. 81-87.
  4. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. Тамбов: Грамота, 2013. № 4 (30): в 3-х ч. Ч. I. C. 31-34.
  5. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право. М.: Юрист, 2013. – 823 с.
  6. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2012. – 800с.
  7. Волкова Н. А. Наследственное право : учеб. пособие / Н. А. Волкова, М. В. Максютин. – М. : Юнити-Дана, 2009 (гриф МО РФ). 344с.
  8. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник. М.: Юристъ, 2010 г. 298с.
  9. Гущин В.В. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В.А. Гуреева.–М. : Эксмо, 2014. 456с.
  10. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. М., 2012. – 245 с.
  11. Епихин Е.А. Некоторые новеллы части третьей ГК РФ по ответственности наследников по долгам наследодателя // Юрист. 2013. № 1. С. 2-5.
  12. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2012. – 472 с.
  13. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. 2012. № 1. С. 25-27.
  14. Казанцев А.Е. Правовая природа завещания // Нотариат РФ. 2012. № 1. с.46.
  15. Крайнова Т.К. Наследование имущественных прав и обязанностей // Нотариальный вестник. 2011. № 7. - С. 40-43.
  16. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство // Консалтинг. 2014. № 3. с.62.
  17. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений // Нотариус. 2013. № 2. С. 40-41.
  18. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13). С.28-30.
  19. Салимов А.А. Наследник как субъект гражданско-правовой ответственности // Вестник Московского университета МВД России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2013. № 2. С. 34-37.
  20. Смоленский, М. В. Наследственное право: учеб. пособие / М. В. Смоленский, С. Ю. Акопян. – М. : Феникс, 2011. – 254 с.
  21. Сулайманова Ч.Н. Закрытое завещание: плюсы и минусы // Закон. 2011. № 2. - С. 125-126.
  22. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. 2012. № 11. - С.47.
  1. Смоленский, М. В. Наследственное право: учеб. пособие / М. В. Смоленский, С. Ю. Акопян. – М. : Феникс, 2011. – 254 с.

  2. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. М., 2012. – 245 с.

  3. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Наследование по завещанию: актуальные вопросы теории и практики. Орел: Изд-во ОРАГС, 2012. – 140 с.

  4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2012. – 800с.

  5. Салимов А.А. Наследник как субъект гражданско-правовой ответственности // Вестник Московского университета МВД России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2013. № 2. С. 34-37.

  6. Егоров А.Г. Проблемы наследования по российскому законодательству. М., 2012. – 245 с.

  7. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2012. – 472 с.

  8. Казанцев А.Е. Правовая природа завещания // Нотариат РФ. 2012. № 1. с.46.

  9. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. Тамбов: Грамота, 2013. № 4 (30): в 3-х ч. Ч. I. C. 31-34.

  10. Епихин Е.А. Некоторые новеллы части третьей ГК РФ по ответственности наследников по долгам наследодателя // Юрист. 2013. № 1. С. 2-5.

  11. Волкова Н.А. Особенности правового регулирования отношений по наследованию жилых помещений // Право и государство. 2011. № 3. - С. 56-60.

  12. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. Юрист. - 2011. - № 4. - С. 36-43.

  13. Епихин Е.А. Некоторые новеллы части третьей ГК РФ по ответственности наследников по долгам наследодателя // Юрист. 2013. № 1. С. 2-5.

  14. Казанцев А.Е. Правовая природа завещания // Нотариат РФ. 2012. № 1. с.46.

  15. Гущин В.В. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В.А. Гуреева.–М. : Эксмо, 2014. 456с.

  16. Крайнова Т.К. Наследование имущественных прав и обязанностей // Нотариальный вестник. 2011. № 7. - С. 40-43.

  17. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. 2012. № 1. С. 25-27.

  18. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство // Консалтинг. 2014. № 3. с.62.

  19. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13). С.28-30.

  20. Сулайманова Ч.Н. Закрытое завещание: плюсы и минусы // Закон. 2011. № 2. - С. 125-126.

  21. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений // Нотариус. 2013. № 2. С. 40-41.

  22. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник. М.: Юристъ, 2010 г. 298с.

  23. Андреева Н.В. Наследование по завещанию // Вестник юридического института. - 2012. - № 4 (13). - С. 81-87.

  24. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. 2012. № 11. - С.47.

  25. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право. М.: Юрист, 2013. – 823 с.