Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Основные понятия наследования)

Содержание:

Введение

На ранних этапах развития цивилизации, возникает необходимость передачи следующему поколению первых материальных благ, накопленных одним человеком. Начинают появляться первые прообразы норм наследования, которые в основном определялись волей наиболее влиятельных членов существовавшего тогда сообщества. По мере образования и развития первых государств начинают складываться и первые законы наследования. Истоком наследственного права принято считать древнеримское право. Появление завещаний в Древнем Риме приводит к возникновению первых правовых норм, регулирующих процесс наследования. Римское право заложило основные институты наследственных отношений и, в итоге, сформировало представление о наследовании, как об универсальном преемстве наследником прав наследодателя и ответственности своим имуществом за его долги, когда наследник становится продолжением юридической личности наследодателя.

Развитие правовых норм наследования шло параллельно с историческим развитием общества. Наследственное право всегда менялось или корректировалось со сменой строя.

Свои глубокие корни имеет и российское наследственное право. Мы рассмотрим его краткую хронологию в первой главе. На сегодняшний день правовые отношения в России регулируются нормами, изложенными в разделе V “Наследственное Право” третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), вступившей в действие 1 марта 2002 г.

Данная работа посвящена рассмотрению понятия наследования и видов наследования в России. Раскрывая проблемы наследования, необходимо опираться не только на статьи Гражданского Кодекса, но и обратиться к нормам, регулирующим нотариальную деятельность. Мы осветим основные нормы и суть правового регулирования наследования в России. Проблемы наследования актуальны в современном обществе. Рост благосостояния граждан приводит к увеличению личного имущества, которое в определенный момент станет наследственной массой и должно будет перейти по наследству следующим поколениям гражданина или при определенных обстоятельствах отойти в пользу государства. Другой стороной экономической деятельности граждан может стать накопление в течение жизни долгов, обязанности по которым впоследствии лягут на плечи наследников. Наследственное право позволяет на практике решать вопросы, возникающие в сфере наследования с которыми сталкивается подавляющее большинство граждан. Мы остановимся на рассмотрении основных понятий наследования, определим участников процесса наследования, опишем основные процедуры, юридически легализующие волю наследодателя, которая определяет о дальнейшую судьбу наследства.

Правовые аспекты процедур, связанных с принятием наследства, достаточно обширны и должны быть темой отдельной работы.

1. Основные понятия наследования

1.1 Краткая хронология развития наследственного права в России

Рассматривая хронологически эволюцию наследственного права России, можно выделить следующие основные этапы развития наследственного права связанные с реформированием законодательства[1]:

1. IX-X в.в., Древняя Русь – период действия договоров. Примером служат договоры с греками, в которых частично регулировались и вопросы наследования;

2. XI-XII в.в. – период становления феодальных отношений на Руси был принят первый кодифицированный свод древнерусского права Русская Правда, в котором десять статей посвящены отношениям наследования;

3.XIV–XV в.в. – период становления Русского централизованного государства – Псковская Судная грамота 1467г., Судебник 1497г. и Соборное Уложение 1649г. основные законодательные акты, регулирующие наследственные правоотношения в период образования Русского централизованного государства;

4. XVII-XVIII в.в. – период развития абсолютной монархии – Указ о единонаследии 1714 г. и Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» Петра 1 отражали проведенную реформу в области наследственного права;

5. XIX в. – период Российской Империи – принят Свод законов Российской Империи 1832г., основной источник русского дореволюционного права. Создан проект Гражданского Уложения, но законом не стал, явился теоретической базой подготовки 1-й и 2-й части действующего ГК РФ;

6. 1918г. – революционный период – принят Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования»;

7. 1922 г. – советский период – был принят Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, существенные изменения в который были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» до введения в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик ;

8. 1964г. – период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года до принятия Федерального закона от 11 апреля 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»;

9. В марте 2002 года – на основании Федерального закона от 26 ноября 2001 года, введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ)[2].

В данной работе мы не будем останавливаться на сравнительном историческом анализе наследственного права, а постараемся осветить современные нормы, регулирующие наследование в России.

1.2 Понятие наследования, его основные свойства и значение

В современном отечественным праве понятие наследования раскрывается в законе с принятием части третьей Гражданского кодекса РФ.[3] В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ - это переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Кодекса не следует иное.

Можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке.[4]

Наследование – это одно оснований, приводящих к возникновению права собственности граждан.[5] Право наследования гарантируется Конституцией РФ (гл. 2ч. 4 ст. 35)[6], а ГК РФ устанавливает в п. 2 ст. 218, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Институт наследования характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками) и используется для регулирования правопреемства в имуществе умершего.

В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти (п. 3 ст. 572 ГК РФ, о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только институт завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

Переход имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке правопреемства означает замену субъекта прав на имущество в сохраняющихся правоотношениях, при этом права и обязанности наследника зависят юридически от прав и обязанностей наследодателя.[7]

Ст. 1112 ГК РФ определяет, что предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое входит в состав наследства. Умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство, именуется наследодателем. Гражданство наследодателя и объем его дееспособности не принимаются во внимание, важно лишь наличие имущества, которое в порядке наследования может перейти к другим лицам (наследникам), которые могут быть призваны к наследованию в соответствии с ГК РФ (см. ст. 1116 и 1117).

Но наследственное имущество может переходить как к наследникам, так и к иным лицам. В случае завещательного отказа на наследников может возлагаться исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу отказополучателей, приобретающих право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Но даже в таких случаях наследники считаются субъектами наследственного правопреемства как непосредственные правопреемники умершего. А отказополучатели выступают только в роли кредиторов самих наследников.[8]

В законе прямо могут быть указаны ситуации, когда имущество умершего может переходить к иным лицам и не по правилам наследственного правопреемства. Так право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК РФ). Указанные суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях только при отсутствии лиц, имеющих право на получение таких сумм, а так же если они не предъявили требований об их выплате в установленный срок, (п. 3 ст.1183).[9]

П. 1 ст. 1110 ГК РФ гласит, что при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент.

В данном контексте наследство – это определенная совокупность всего имущества (единое целое) независимо от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. То есть в момент приобретения права на известную часть наследства, наследники приобретают права и на неизвестное им наследственное имущество. На последствия правопреемства не влияет неосведомленность наследников о каком-либо объекте из состава наследства. В случае принятия наследства к наследникам полностью переходят соответствующие права и обязанности. Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью.[10] Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ). Еще один пример, это переход прав на застрахованное имущество. В этом случае согласно ст. 960 ГК РФ права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.[11]

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (ст. 1114 ГК РФ). Со времени открытия наследства оно переходит к наследникам одномоментно независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Исходя из положения п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК РФ, универсальность правопреемства означает, что наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.) может принять наследство либо отказаться от него как по одному из оснований, так и по нескольким из них или по всем основаниям. Таким образом, можно четко разграничить наследственные правоотношения, которые возникают по различным основаниям, но по поводу одного наследства. Наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое. При этом долги в составе наследства распределяются между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе. Универсальность наследственного правопреемства соответствует принципу диспозитивности, общему для гражданского права. Это значит, что любой участник гражданских правоотношений реализуют свою правоспособность и принадлежащие ему права самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами Принятие либо отказ от наследства по отдельным основаниям означает осознанное участие либо отказ от участия в конкретных гражданских правоотношениях.[12]

Институт наследования имеет важное значение, состоящее в том, что каждому человеку гарантируется возможность передачи в наследство после его смерти имущества нажитого им в течение всей жизни.[13] То есть наследодатель вправе заранее определять юридическую судьбу своего имущества.

Ст. 1111 ГК РФ “Основания наследования”, гласит, что наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. Исходя из этой нормы, не существует иных оснований наследования. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием и т.п. Кроме того, приведенные в вышеуказанной норме положения нельзя расценить иначе, как всего лишь ситуативные варианты в рамках того или иного основания наследования.[14]

Рассмотрим эти основания наследования.

2. Наследование по завещанию

2.1 Понятие завещания

Каждый гражданин может задуматься и принять решение о том, что произойдет после его смерти с имуществом, приобретенным в течение жизни. Закон предоставляет гражданам право распорядиться по своему усмотрению принадлежащим им имуществом на случай смерти. Ст. 1118 ГК РФ гласит, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания и определяет завещание как одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства. В завещании гражданин излагает личное распоряжение о своем имуществе на случай смерти с назначением наследников.[15] Завещание должно быть оформлено в установленной законом форме и удостоверено лицами, указанными в законе (п. 1 ст. 1124 ГК РФ).

В момент написания завещатель должен осознавать юридический смысл завещания и правовые последствия совершаемого им действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти. А именно, что весь комплекс его вещных прав перейдет после его смерти к лицам указанным в завещании и эти лица заменят завещателя как правообладатели или носители обязанностей по поводу его имущества. В завещании завещатель изъявляет свою волю по распределению имущества среди наследников в определенном порядке и долях. Так же существует формальный момент завещания, который связан с процессом его составления, удостоверения, принятия на хранение, последующего оглашения, а так же выполнения в отношении наследников и наследственного имущества всех необходимых действий по юридическому закреплению их статуса.[16]

Исходя из этого, завещание можно определить как распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, с назначением наследников совершенное и оформленное в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к завещаниям. Завещание – это единственный юридически обеспеченный способ распоряжения одного полностью дееспособного гражданина своим имуществом на случай смерти.[17] Здесь следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, действие завещания, как односторонней сделки, приурочивается к моменту смерти завещателя (п. 5 ст. 1118 ГК). Во-вторых, завещание должно быть совершено в установленной законом форме.[18] Завещание носит характер срочной сделки под отлагательным условием. То есть возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства – смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения.[19]

Завещания имеет три существенных элемента:1)волеизъявление гражданина (п. 1–3 ст. 1118 ГК РФ); б) надлежащее оформление сделки; 3) наличие имущественного актива. Изъян в одном из этих элементов приводит к недействительности всей сделки. При этом надо понимать, что юридически незначим факт наличия наследственной массы у наследодателя на момент совершения завещания, то есть наследственную массу будет составлять то имущество, которое будет иметь место у наследодателя и которым можно распорядиться, только на момент смерти наследодателя.[20]

Завещание может содержать различные виды распоряжений завещателя: назначение наследника, определение долей наследников в наследстве, лишение наследства законных наследников (эксгередация), назначение душеприказчика, установление легата и возложения, подназначение наследников и легатариев (субституция), иные не противоречащие закону указания (изменение правила приращения долей отпавших наследников (п. 1 ст. 1161 ГК) и т.п.). Назначение наследника перестало быть существенным элементом завещания: все завещание наследодателя может состоять только в установлении завещательного отказа или в лишении наследственных прав всех или кого-то одного из наследников по закону той очереди, которая будет призваться к наследованию после смерти наследодателя.[21]

Существенное значение имеет установленное законом требование об обладании лицом гражданской дееспособностью на момент совершения завещания (п. 2 с. 1118 Г РФ). Правовым последствием в случае утраты или ограничения дееспособности после совершения завещания будет только то, что гражданин лишается возможности повлиять на судьбу завещанного имущества. Если суд признает гражданина полностью дееспособным до его смерти, то положение может измениться.[22]

Не допускается совершение завещания через представителей, даже прямо уполномоченных на это заинтересованным лицом, с помощью опекунов или попечителей (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ). На момент совершения завещания гражданин должен достичь возраста 18 лет или приобрести дееспособность в полном объеме путем вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ) либо эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Некоторые специалисты предлагали предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства, источником накопления которых являются его личные заработок.[23]

Если гражданин в момент совершения завещания был не способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ) или же совершил эти действия под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), то завещание будет признано недействительным. Те же последствия могут наступить и в случае совершения завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы, тяжелого стечения обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Для защиты своего права на свободу завещания завещатель может отменить завещание, совершенное при указанных обстоятельствах либо составить новое завещание. Возможна так же и судебная защита нарушенных прав завещателя. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве.[24]

2.2 Обязательная доля в наследстве

Закон устанавливает единственное ограничение в свободе распоряжения гражданином, принадлежащим ему имуществом на случай его смерти - это обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Обязательная доля должна обеспечивать интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя и лиц, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание. Право обязательной доли предоставляется определенному законом кругу наследников, несмотря на содержание завещания.[25] При совершении завещания нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны предупредить завещателя о таком ограничении и сделать соответствующую надпись об этом в завещании.

В круг обязательных наследников входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы (п.1 ст.1149 ГК РФ). В состав обязательных наследников иждивенцы входят в том случае, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Иждивенцы, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, включаются в состав обязательных наследников, если совместно проживали с наследодателем не менее года до его смерти.[26]

Перечень обязательных наследников исчерпывающ. В состав обязательных наследников не входят внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства), они могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Право на обязательную долю неразрывно связано с личностью обязательного наследника и ни в каком случае не может перейти к другим лицам.[27]

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания (п.1 ст. 1149 ГК РФ). При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.[28]

Порядок удовлетворения права на обязательную долю установлен таким образом, чтобы максимально соблюсти волю завещателя. В первую очередь обязательная доля обеспечивается за счет части имущества, которая переходит к наследникам по закону, то есть незавещанной (п.2 ст.1149 ГК РФ). В некоторых случаях она может полностью компенсировать обязательную долю. Если незавещанного имущества недостаточно или завещано все имущество, то обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.[29]

Наследник может быть лишен права на обязательную долю, если будет признан недостойным или решением суда по требованию наследника по завещанию. Но сделать это можно только при условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Суд так же должен учесть имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю. Например, если по завещанию однокомнатная квартира перешла к жене умершего, а сын его от первого брака, являясь нетрудоспособным по возрасту, предъявил требование о выделении ему обязательной доли в праве на эту квартиру, суд при условии, что другого наследственного имущества нет, что сын совместно с отцом не проживал и обеспечен жильем, вправе отказать ему в выделении обязательной доли. [30]

2.3. Основные признаки завещания

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (п.1, ст.1118 ГК РФ). Завещание как безвозмездная сделка очень близка к дарению, поэтому пункт 3 статьи 572 ГК РФ специально указывает на то, что "договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен".

Будучи действием по распоряжению имуществом, направленным на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, завещание является сделкой согласно ст. 153 ГК РФ.

Эта сделка односторонняя, только воля завещателя является необходимым и достаточным условием для ее совершения (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Воля наследников и лиц, не упомянутых в завещании, безразлична для действительности завещания. Отсюда вытекает и положение закона о том, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).[31] Следовательно, совместные завещания в пользу третьих лиц (например, одно завещание супругов в пользу своих детей) и взаимные завещания в пользу друг друга утрачивают черты односторонней сделки, превращаясь в завещательный договор, и становятся ничтожными.[32]

При жизни завещателя завещание юридически безразлично и не порождает юридические последствия и, следовательно, не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом, поэтому оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается. Права и обязанности по отношении к завещанному имуществу порождаются завещанием только в совокупности с юридическим фактом смерти завещателя (открытия наследства). Это в свою очередь характеризует завещание как сделку с отлагательным сроком действия, то есть срок не определен и связан с наступлением смерть завещателя.[33]

Завещание - это личная сделка. Только сам гражданин может составить завещание, притом обязательна личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).[34]

Завещание - это строго формальная сделка, поэтому оно должно соответствовать строгим требованиям. В определенном смысле это более важно, чем в случае с другими гражданско-правовыми сделками. Ранее мы определили, что завещание-это односторонняя сделка и в момент оглашения завещания завещателя, то есть единственного участника, заключившего эту сделку, уже нет в живых, поэтому не должны вызывать сомнения подлинность завещания и соответствие его содержания свободной воле наследодателя.[35] П.1 ст. 1124 ГК РФ однозначно гласит, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Устное волеизъявление лица, сделанное им на случай смерти, завещанием не признается и не имеет юридической силы. Несоблюдение установленных Гражданским Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Завещание обязан удостоверить любой нотариус любого нотариального округа, в контору которого обратились для совершения этого нотариального действия.[36] Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 ГК РФ. Простая письменная форма допускается только как исключение для завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).

Завещатель имеет возможность достаточно широко выразить свою последнюю волю. Это обязывает всех лиц, уполномоченных законодательством, при удостоверении завещание, тщательно свидетельствовать действительную волю наследодателя и разъяснять ее правовые последствия.[37]

2.4. Порядок совершения завещания

Завещание обязательно должно быть совершено в письменной форме. При этом завещатель не ограничен в выборе технических средств для записи своей воли (пишущая машинка, компьютер и т.п.) (п.1 ст.1125 ГК РФ). Завещание может быть исполнено как собственноручно, так другим лицом со слов завещателя. Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если завещатель не может лично прочесть завещание, то нотариус сам зачитывает его завещателю и делает на завещании соответствующую запись с указанием причин (плохое зрение, неграмотность и т.п.), по которым завещатель не смог прочесть завещание. В случае совершения закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах они должны быть написаны собственноручно, иначе такие завещания могут быть признаны недействительными.[38]

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Завещание должно быть подписано завещателем собственноручно, при этом подпись расшифровывается с полным указанием имени и отчества подписавшего. Завещание может быть подписано по просьбе завещателя другим лицом (рукоприкладчиком) и обязательно в присутствии нотариуса, только если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам подписать завещание (п.3 ст.1125 ГК РФ).. Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, должны быть указаны в самом завещании. [39]

Действующее законодательство допускает присутствие свидетелей при процедуре совершения завещания по просьбе завещателя (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). Но в определенных случаях обязательное участие свидетелей предусмотрено законом. А именно, при совершении закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК РФ), завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 1, ст. 1129 ГК РФ), а также завещания, приравненного к нотариально удостоверенным (п. 2 ст. 1127 ГК РФ)..

В качестве свидетелей, не могут привлекаться сам нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых составлено завещание (наследники по завещанию) или сделан завещательный отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.); лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание (за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание) (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). Поскольку привлекаемые к участию в совершении завещания переводчики, рукоприкладчики хотя и не заменяют свидетелей, но по существу также являются ими, требования, предъявляемые к личности свидетелей, распространяются и на них.[40]

В завещании должны в максимальном объеме отражаться сведения о всех лицах, присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность.[41]

В законе жестко закреплено требование о соблюдении тайны завещания по отношению ко всем лицам, которые принимали участие при удостоверении завещания. Нотариусы, любые другие должностные лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, переводчики, исполнитель завещания, свидетели, лица, подписывающие завещание вместо завещателя (рукоприкладчики), не вправе до открытия наследства сообщать кому-либо о совершении завещания, его содержании, изменении или отмене, о чем каждый из них предупреждается. При нарушении этих требований завещатель вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков, а также компенсации морального вреда (ст. 1123 ГК РФ).[42]

Нотариально удостоверенное завещание регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий; сведения об удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.[43]

2.5. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания

По общие правилам, касающимся формы и порядка совершения завещания, оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п.1 ст.1124 ГК РФ). Именно эта форма завещания наиболее надежно обеспечивает подлинность и достоверность завещаний. Устное волеизъявление лица, сделанное им на случай смерти, завещанием не признается и не имеет юридической силы. Несоблюдение установленных Гражданским Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.[44] Завещание может быть удостоверено в любой государственной нотариальной конторе, у любого нотариуса, занимающегося частной практикой. Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. При отсутствии нотариуса в данном населенном пункте правом удостоверения завещания наделяются должностные лица органов местного самоуправления (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). На территории иностранных государств, право удостоверения завещаний от имени Российской Федерации предоставляется должностным лицам консульских учреждений.[45]

В ряде случаев в силу определенных обстоятельств закон предоставляет право удостоверять завещания другим должностным лицам. Удостоверенные таким образом завещания приравниваются к нотариально удостоверенным. Ст. 1127 ГК РФ приводит исчерпывающий перечень случаев, когда завещатель, не может обратиться к нотариусу в силу особых обстоятельствах, а также указывает должностных лиц, которые вправе удостоверить завещание при таких условиях:

завещания граждан, которые находятся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживают в домах для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, могут удостоверяться капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, могут удостоверяться начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих могут удостоверяться командирами воинских частей;

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальниками мест лишения свободы.

Но если в любом из названных случаев завещатель выскажет желание пригласить нотариуса, то закон обязывает должностное лицо принять меры для удовлетворения данной просьбы при наличии разумной возможности сделать это.[46]

Как только это становится возможным, должностные лица, удостоверившие завещание, обязаны направить такое завещание нотариусу по месту жительства завещателя. Если место жительства неизвестно, завещание направляется нотариусу через органы юстиции. При удостоверении завещания не нотариусом, а другим лицом, указанным в законе, оно обязательно должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и одного свидетеля, который также подписывает завещание.[47]

Специальные требования, предъявляемые к форме завещания, позволяют значительно снизить случаи подделки и фальсификации односторонней сделки – завещания. Завещатель имеет возможность достаточно широко выразить свою последнюю волю. Это обстоятельство заставляет нотариусов, иных лиц, уполномоченных законодательством удостоверять завещание, тщательно свидетельствовать действительную волю наследодателя, но и разъяснять суть и правовые последствия последней. [48]

Существуют и иные формы совершения завещания. А именно, закрытое завещание (ст.1126 ГК РФ), завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст.1129 ГК РФ), а также завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст.1128 ГК РФ), которые из специальных распоряжений перешли в состав общих завещательных распоряжений. Закон определяет особенности совершения этих форм завещания. Завещатель всегда вправе сам выбирать форму завещания.[49]

Основным принципом завещания, является свобода его совершения. В завещании гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. По действующему законодательству только от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.[50]

2.6. Закрытое завещание

Если по каким бы то ни было причинам гражданин не хочет, чтобы содержание завещания становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу, то он вправе составить закрытое завещание

К порядку совершения закрытого завещания предъявляется ряд особенных требований. Так, под страхом недействительности, оно должно быть собственноручно написано и собственноручно подписано завещателем (п.2 ст.1126 ГК РФ). Вследствие указанного требования, такое завещание не сможет составить пусть и дееспособный, но неграмотный гражданин либо не способный подписать завещание в силу определенных обстоятельств. Немой гражданин сможет сообщить нотариусу свою волю на передачу ему закрытого завещания через переводчика или письменно.[51]

Закрытое завещание передается нотариусу лично завещателем в заклеенном конверте обязательно в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. После этого нотариус в присутствии тех же свидетелей запечатывает конверт с завещанием в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе (лице, передавшем конверт), месте и дате принятия закрытого завещания, а также о свидетелях (указываются фамилия, имя, отчество и место жительства каждого из них). Все сведения записываются в соответствии с документами, удостоверяющими личность завещателя и свидетелей. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан выдать завещателю документ (свидетельство), подтверждающий принятие закрытого завещания (п.3 ст. 1126 ГК РФ). Датой совершения закрытого завещания считается дата его принятия нотариусом, которая указывается в свидетельстве. После передачи закрытого завещания нотариусу, оно приобретает силу обычного нотариального завещания. По отношению к закрытому завещанию действуют общие правила отмены, изменения и признания такого завещания недействительным.[52]

Нотариус должен вскрыть конверт с закрытым завещанием не позднее чем через 15 дней после получения от заинтересованных лиц свидетельство о смерти завещателя. При вскрытии конверта и оглашении текста завещания должны присутствовать не менее двух свидетелей и пожелавшие присутствовать наследники по закону (так как наследники по завещанию неизвестны). Затем составляется протокол, в котором удостоверяется факт вскрытия конверта и приводится полный текст завещания. Протокол подписывается свидетелями. Подлинники завещания и протокола вскрытия конверта остаются у нотариуса, а наследникам по завещанию выдается удостоверенная им копия протокола. На основании этого протокола открывается производство по наследственному делу по месту открытия наследства (п.4 ст. 1126 ГК РФ).[53]

2.7. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном порядке или приравненном к нотариальному, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание.[54] Из содержания подписанного документа должно явно следовать, что он представляет собой завещание (п.1 ст. 1129 ГК РФ).

Допуская упрощенный порядок составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, законодательство устанавливает дополнительные требования, при которых это завещание приобретает юридическую силу. Такое завещание сохраняет силу только в течение одного месяца с момента отпадения чрезвычайных обстоятельств, если после отпадения этих чрезвычайных обстоятельств завещатель остался в живых. В течение этого срока завещатель может выразить свою волю по распоряжению имуществом в любой иной форме, предусмотренной законом. Установленный месячный срок является пресекательным, он не может быть восстановлен судом ни при каких обстоятельствах.[55] По истечении месяца завещание утрачивает силу (п.2 ст.1129 ГК РФ). Нотариус имеет право открыть наследственное производство на основании этого завещания лишь после того, как суд подтвердит факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожавших смертью завещателю (п.3 ст.1129 ГК РФ). Завещание в чрезвычайных обстоятельствах не отменяет и не изменяет ранее составленное в любой иной форме завещание. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п.5 ст. 1130ГК РФ).[56]

Часто возникают проблемы, связанные с установлением самого факт наличия чрезвычайных обстоятельств.[57] Очевидно, речь идет о таких экстремальных ситуациях, когда с одной стороны создана непосредственная угроза жизни завещателя (стихийные бедствия, боевые действия, катастрофы и т.п.), а с другой - невозможно совершить завещание в иной форме.[58] Существует точка зрения, что в нотариальной и судебной практике целесообразно использовать определение чрезвычайной ситуации, которое содержится в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.[59] Указанное выше имеет важное значение, так как завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.[60]

2.8. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках устанавливаются статьей 1128 ГК РФ. Такое распоряжение может содержаться как в общем завещании, так и в специальном завещательном распоряжении, оформленном в том филиале банка, в котором находится счет завещателя. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания (п.1 ст. 1128 ГК РФ).[61] Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете (п.2 ст. 1128 ГК РФ).

Вклады, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследственной массы и наследуются на общих основаниях в соответствии с общими правилами, регулирующими наследственное правопреемство. Денежные средства, находящиеся на таких вкладах, могут быть выданы наследникам только на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним (п.3 ст. 1128 ГК РФ). Такие денежные средства должны быть учтены при выделении обязательной доли в наследстве и при удовлетворении требований кредиторов наследодателя.[62]

Порядок регулирования наследственных отношений, возникших на основе завещательных распоряжений, имеет некоторые особенности. Применение законодательства в отношении завещанных вкладов определяется не временем возникновения наследственных правоотношений (датой смерти завещателя), а временем составления завещания на вклад*. То есть, если завещательное распоряжение на вклад совершено до 1 марта 2002 г. (с 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья ГК РФ), то к регулированию наследственных отношений применяются ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. и принятые в соответствии с ней нормативные акты, вне зависимости от времени смерти завещателя. Если завещательные распоряжения совершены после 1 марта 2002 г., то к возникающим наследственным отношениям применяется часть третья ГК РФ.[63]

На практике часто вклады предназначаются для оплаты расходов на похороны и другие нужды, связанные со смертью вкладчика. Поэтому законодатель предусмотрел, что наследник, которому завещан вклад путем составления завещательного распоряжения в банке, вправе получить со вклада средства, необходимые для покрытия расходов, связанных с погребением наследодателя, в любое время до получения свидетельства о праве на наследство.[64] Если соответствующее распоряжение вкладом содержится в завещании, или если вклад не завещан, то денежные средства на погребение с вклада наследодателя выдаются по постановлению нотариуса. Размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто тысяч рублей (п.3 ст. 1174 ГК РФ).

В соответствии со ст. 34 СК РФ вклады, внесенные супругами в период брака, являются их общей совместной собственностью независимо от того, на чье имя открыт счет. Поэтому при включении вклада в состав наследственного имущества включается только его доля умершего супруга.[65]

2.9. Содержание завещания

Следуя принципу свободы завещания, закон предоставляет гражданину право на назначение наследником любого лица. Наследниками по завещанию могут выступать как члены семьи наследодателя и его родственники, так и любые посторонние граждане (ст.1121 ГК РФ). Имущество может быть завещано также и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и т.п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям) (ст.1116 ГК РФ).

Завещатель может подназначить наследника, т.е. указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследования как недостойный (п.2 ст.1121 ГК РФ).[66]

Завещая наследство одному из законных наследников любой очереди либо постороннему лицу, завещатель фактически лишает наследства других наследников по закону. Наследодатель вправе предусмотреть в завещании лишение наследства наследников по закону (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). В этом случае лишенный наследства наследник ни при каких обстоятельствах не может быть призван к наследованию. А потомки такого лица не будут призываться к наследству по праву представления (п. 2 ст. 1146 ГК РФ). Не упомянутый в завещании наследник вправе наследовать по закону, если имеется или откроется такая возможность, например, завещана только часть имущества, наследник по завещанию не принял наследство или отказался от

него и т.п. Только обязательный наследник не может быть лишен наследства по воле завещателя.[67]

Завещатель может составить распоряжение по поводу судьбы любого имущества, неважно принадлежит ли оно ему на день составления завещания или будет приобретено в будущем. В завещании может быть определена судьба всего имущества, его части, отдельных предметов и конкретных прав. Завещательные распоряжения могут содержаться как в одном, так и в двух или нескольких завещаниях (ст.1120 ГК РФ). Завещатель не обязан представлять доказательства принадлежности ему завещанного им имущества. Состав имущества определяется на день смерти наследодателя.[68]

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях (п.1 ст.1122 ГК РФ). Завещатель может распределить по своему усмотрению доли наследства между наследниками. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считаться завещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимости указанных в завещании частей (п.2 ст.1122 ГК РФ). Неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). При определении порядка пользования неделимой вещью учитывается воля завещателя. При согласии наследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве на наследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость. В случае спора доли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования ею определяются судом.[69]

2.10. Завещательный отказ

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ (легат) должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (п.1 ст. 1137 ГК РФ). Следует иметь ввиду, что легат это один из видов завещательных распоряжений и не имеет силы вне завещания.[70]

На основании завещательного отказа возникают обязательственные отношения, в которых наследник, обремененный исполнением завещательного отказа, выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) - в качестве кредитора. Легатариями могут быть как физические, так и юридические лица, т.е. все те, в пользу которых может быть составлено само завещание. Положение отказополучателя как кредитора не равнозначно положению кредиторов наследодателя, которые вправе предъявлять к наследникам требования о выплате долгов, права кредиторов наследодателя имеют преимущество перед правами отказополучателей.[71]

Предметом завещательного отказа является определенное имущественное предоставление: передача отказополучателю (в собственность, во владение, в пользование) конкретной вещи, входящей в состав наследственного имущества или специально для него приобретенной, передача определенной суммы денег либо осуществление периодических платежей, выполнение для него определенной работы или оказание услуги и т.п. (п.2 ст.1137 ГК РФ).

Наиболее распространен завещательный отказ, содержанием которого является обязание наследника, который по завещанию или по закону унаследует дом, квартиру, иное жилое помещение, предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно право пользования этим домом (квартирой) или его частью. Так как объем этого права установлен завещанием, то никакие возражения наследника, в частности его ссылка на нуждаемость в этом помещении, не могут привести к изменению (например, предоставление в пользование не двух, а одной комнаты) либо к лишению завещательного отказа. Право пользования входящим в состав наследства имуществом сохраняется у отказополучателя и тогда, когда это имущество переходит в собственность другого лица (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). [72]

Требовать его исполнения легата может только сам отказополучатель. Наследник освобождается от обязанности исполнения завещательного отказа, если в пределах трех лет отказополучатель не воспользуется своим правом и завещателем не был подназначен другой отказополучатель.[73]

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя (п.1 ст. 1138 ГК РФ). Предварительно имущество должно быть очищено от долгов наследодателя и от необходимости компенсации всех расходов, вызванных смертью наследодателя, связанных с охраной наследственного имущества и исполнением завещания. То есть требования отказополучателей стоят последними в ряду требований других кредиторов.[74] В нотариальной практике считается целесообразным решить вопрос об исполнителе завещания, который сможет контролировать процесс реализации воли завещателя при совершении завещаний с завещательным отказом.[75]

Наследник освобождается от обязанности его исполнения легата в случае смерти отказополучателя, отказа легатарием от получения завещательного отказа, истечения установленного законом трехлетнего срока действия права требовать исполнения легата, а также признания отказополучателя не имеющим права требования по мотивам недостойности (п. 3 с. 1138 ГК РФ).[76]

2.11. Завещательное возложение

Завещательным возложением называется распоряжение завещателя о возложении на одного или нескольких наследников обязанности совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Возложенная на наследника обязанность может иметь как имущественный, так и неимущественный характер. Предположим, что на наследника возложена обязанность передать определенную сумму денег публичной библиотеке для приобретения книг - это возложение имущественного характера. Если наследник обязан предоставлять музею по его просьбе при организации выставок определенные картины или предметы, перешедшие к нему по наследству, то это завещательное возложение неимущественного характера.[77]

Возлагая завещательного возложения на исполнителя завещания, завещатель должен выделить часть наследственного имущества для исполнения возложения. Заинтересованные лица, наследники и исполнитель завещания вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке.[78] Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения имущественного характера устанавливается по правилам (п. 2 ст. 1139 ГК РФ), предусмотренных Кодексом для завещательного отказа законодательством прямо не определен, однако установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия, соответственно применяются. С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства.[79] Право требования исполнения завещательного возложения неимущественного характера не ограничено сроком (если иное не установлено завещанием).[80]

Впервые в Гражданском Кодексе содержанием завещательного возложения может быть обязанность наследника содержать принадлежавших завещателю домашних животных, ухаживать и надзирать за ними (п.1, ст. 1139 ГК РФ).

2.12. Исполнитель завещания

Исполнение завещания осуществляют сами наследники по завещанию (ст. 1133 ГК РФ). Но завещателю также предоставлено право поручить исполнение завещания определенному гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) (ст. 1134 ГК РФ). Завещатель может назначить душеприказчиком любого гражданина, включив распоряжение о назначении в завещании.[81]

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства (п.1 ст.1134 ГК РФ). А также, если гражданин, назначенный душеприказчиком, в течение месяца после открытия наследства, фактически приступил к исполнению завещания, то он дал согласие быть исполнителем завещания.[82]

Если гражданин, согласившийся стать душеприказчиком после открытия наследства, не может исполнять свои, то он может быть освобожден от этих обязанностей по решению суда, вынесенному по заявлению самого душеприказчика или наследников. В случае самоустранения от исполнения завещания, душеприказчик может быть привлечен к имущественной ответственности по решению суда. Суд вправе возложить на самоустранившегося душеприказчика обязанность возместить причиненный по его вине ущерб.[83]

В соответствие с п.2 ст.1135 ГК РФ, исполнитель завещания должен

обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом. Он обязан принять меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников, а также получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183). На душеприказчика может быть возложена обязанность обеспечить оплату долгов наследодателя, охрану интересов неродившегося наследника по завещанию и т.п.[84]

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п.1 ст.1135 ГК РФ).. На основании этого свидетельства душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях (п.3 ст.1135 ГК РФ).[85]

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст.1136 ГК РФ). Между тем услуги по исполнению завещания душеприказчик, как правило, осуществляет безвозмездно.[86]

2.13. Отмена и изменение завещания

Гражданин, совершивший завещание, вправе в любое время отменить или изменить его, не указывая причин, побудивших его к этому, и не согласовывая такие свои действия ни с кем, в том числе с лицами, указанными в качестве наследников в отменяемом завещании (ст. 1130 ГК РФ).

Однако изменение или отмена завещания могут быть произведены только предусмотренными законом способами. Изменение завещания возможно лишь при составлении нового завещания. При этом в новом завещании может быть прямо указано об изменении ранее составленного завещания, а могут просто содержаться иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения. В этом случае путем сопоставления двух завещаний может быть установлено, что предыдущее завещание изменено.[87]

Посредством нового завещания можно отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений (п.2 ст. 1130 ГК РФ). Наследство всегда открывается на основании последнего по времени его составления завещания. Последующее завещание отменяет предыдущее вне зависимости от того, в какой форме совершено каждое из них.[88]Исключения касаются завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах. Таким завещанием может быть изменено или отменено только то завещание, которое также совершено в чрезвычайных обстоятельствах и не окажет никакого влияния на завещание, совершенное в любой иной форме (п.5 ст. 1130 ГК РФ). Другое исключение касается отмены завещательных распоряжений правами на денежные средства, находящиеся во вкладах и других счетах в банках и иных кредитных учреждениях. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, оформленное в отделении банка, влияет на судьбу завещательного распоряжения, которое оформлено в том же банке (п.6 ст. 1130 ГК РФ).[89]

Завещание может также быть отменено специальным распоряжением завещателя об отмене завещания (п.4 ст. 1130 ГК РФ). Такое распоряжение должно быть совершено в порядке и формах, установленных для совершения завещания, т.е. имеет характер самостоятельного завещательного распоряжения. Распоряжением завещателя об отмене завещания является личной односторонней сделкой, подчиняющейся как специальным требованиям, предъявляемым к завещаниям, так и общим требованиям, предъявляемым к сделкам.[90]

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части (п.2 ст. 1130 ГК РФ). Так, например, если гражданин по первому завещанию завещал все свое имущество дочери, а затем составил второе завещание, в котором указан в качестве наследника всего имущества сын, а через некоторое время оформил распоряжение об отмене второго завещания, после его смерти откроется наследование по закону, так как оба завещания отменены: ранее составленное (предыдущее) позднее составленным (последующим), а последнее отменено распоряжением об отмене завещания.[91]

Если последующее завещание либо распоряжение об отмене завещания признаны недействительными, то восстанавливается юридическая сила завещания, отмененного позже составленным завещанием или распоряжением об отмене (п.3 ст. 1130 ГК РФ). При этом не имеют никакого значения основания, по которым последующее завещание или распоряжение об отмене завещания были признаны недействительными.[92]

2.14. Признание завещания недействительным

Завещание может быть признано недействительным. В зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание) (п.1 ст. 1131 ГК РФ). При недействительности завещания на него распространяются общие положения о последствиях недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна она с момента совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).

Завещание может быть признано недействительным по основаниям, которые предусмотрены как специальными нормами, регулирующими наследственные отношения, так и общими нормами о недействительности сделок (гл. 9 ГК РФ, § 2 "Недействительность сделок").

Ничтожными являются завещания, которые совершены с нарушением требований, предъявляемых к личности завещателя, порядка оформления и удостоверения завещаний. Это завещания совершенные недееспособными и ограниченно дееспособными лицами (п. 2 ст. 1118 ГК РФ) не лично, а через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), от имени двух и более граждан (п. 4 ст. 1118 ГК РФ); завещания, удостоверенные лицом, которому в силу закона такое право не предоставлено; завещания, выполненные не собственноручно, когда такое требование обязательно (закрытое завещание (п. 2 ст. 1126 ГК РФ); завещание в чрезвычайных обстоятельствах (п. 1 ст. 1129 ГК РФ)); завещание, совершенных в отсутствие свидетелей, когда их присутствие в силу закона обязательно (п. 3 ст. 1126, п. 1 ст. 1129 ГК РФ). С другой стороны, несоответствие свидетелей названным требованиям не приводит к ничтожности завещания, а может являться лишь основанием для признания его судом недействительным (п. 3 ст. 1124 ГК РФ).[93]

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя (п.3 ст. 1131 ГК РФ).[94]

Завещание недействительно если доказано, что оно совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), либо под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ). При этом возможны ситуации, когда обманом будет не только умышленное введение в заблуждение, но и сокрытие важной информации (например, сокрытие факта наличия других наследников).[95]

Оспорить завещание в суде, могут лишь заинтересованные лица, т.е. те, чьи права и законные интересы нарушены таким завещанием (п. 1 ст. 3 ГПК РФ), а именно, наследники по закону, лица, указанные в ранее составленном завещании, Российская Федерация, претендующая на выморочное имущество. Но в любом случае все они могут оспорить действительность завещания только после открытия наследства.[96] Завещание может быть признано недействительным как в целом, так и в отношении отдельных распоряжений, содержащихся в завещании. Например, оспорить завещание вправе обязательный наследник, для выделения ему обязательной доли наследства.[97]

3. Наследование по закону

3.1. Понятие и виды наследников по закону

Действующее законодательство России отдает приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по закону. Но достаточно часто граждан не реализуют возможность оставления распоряжений на случай своей смерти, в такой ситуации происходит наследование по закону. Наследование по закону применяется вне зависимости от воли наследодателя. Закон определяет круг наследников таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю, а затем иные лица. (Ст. 1141 ГК РФ).

По существующим нормативным документам устанавливается восемь наследственных очередей (ст. 1142-1145 ГК РФ), а государство, наследующее выморочное имущество, выступает в качестве девятой очереди (ст. 1151 ГК РФ). Такой широкий круг наследников способствует соблюдению принципов социальной справедливости, которые предполагают максимальное предупреждение возможности наследования имущества государством.[98]

Наследниками по закону выступают только физические лица, состоящие в родственных отношениях (социально близкие люди) с умершим наследодателем. Указанные наследники призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности или при обстоятельствах, которые исключают приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

Ст. 1142 определяет, что наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Детьми признаются лица, в отношении которых установлено материнство и отцовство в порядке определенном семейным законодательством. Семейный кодекс РФ приравниваются в правах усыновленных детей к биологическим.[99] Эта норма учитывается при определении наследников по закону и отражена в п.1 ст. 1147 ГК РФ. Наследниками первой очереди так же признаются зачатые в браке дети, родившиеся в течение трехсот дней после его смерти наследодателя. Супругами признаются лица, зарегистрировавшие брак в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные и национальные браки, а так же фактические брачные отношения не порождают прав наследования.[100]

В качестве родителей законодатель имеет в виду биологических мать и отца. Усыновитель и его родственники приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (ст. 1147 ГК РФ).

Внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя) наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления (п.2 ст. 1142, ст.1146 ГК РФ).

К наследникам второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ). Полнородные братья и сестры имеют общих родителей. К неполнородным относят лиц имеющих одного общего родителя, отца либо мать. Сводные братья и сестры (например, ребенок женщины, вступившей в брак с мужчиной, у которого есть свои дети) не включаются в указанную группу наследников.[101] Дети братьев и сестер (племянники и племянницы) наследуют по праву представления (п.2 ст. 1142, ст.1146 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1144 ГК РФ, если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). А двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (п.1ст. 1145 ГК РФ). Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

В качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя (п.2ст. 1145 ГК РФ).

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) (п.2ст. 1145 ГК РФ).

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (п.2 ст. 1145 ГК РФ). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Пасынки и падчерицы наследодателя - это дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку – отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой).[102]

Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п.3 ст. 1148 ГК РФ). Это лица, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет.[103]

Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, то имущество умершего считается выморочным (п.1 ст. 1151 ГК РФ). Выморочное имущество переходит в собственность государств. Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.[104]

3.2. Призвание к наследованию наследников по закону

Призвание к наследованию наследников по закону возникает при определенных условиях и происходит в определенном порядке. Главное условие – это отсутствие наследников по завещанию. Подразумевается как физическое отсутствие таких лиц, так и юридическое – отказ наследников от принятия наследства посредством подачи соответствующего заявления нотариусу; непринятие наследства в течение шестимесячного срока; признание наследника недостойным.[105]

Наследники последующей очереди наследуют только в случае отсутствия всех наследников предыдущей очереди. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключают призвание к наследованию наследников последующей очереди.[106]

Если в наследственные права вступают несколько наследников по закону, то они наследуют права и обязанности наследодателя в равных долях.

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют вне очереди и одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии наследников с первой по седьмую очередь они наследуют самостоятельно, как наследники восьмой очереди.[107] Так же в специальном порядке, т. е. при наличии определенных обстоятельств, наследуют наследники по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). К ним закон относит следующих лиц: наследники первой очереди – внуки и внучки; наследники второй очереди – племянницы и племянники; наследники третьей очереди – двоюродные братья и сестры.[108]

3.3. Наследование по праву представления

Если наследник по закону первой, второй или третьей очереди, умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит по праву представления к его потомкам, являющимся наследниками по закону (п.1 ст.1146 ГК РФ). Соответственно, потомки наследника по закону имеют право наследовать лишь на ту часть имущества, которая принадлежала бы наследнику по закону. [109] Таким образом предусматривается возможность замещения умершего наследника другими лицами. Наследование по праву представления является единственным исключением наследования коммориентами. В случае, когда наследников по праву представления несколько, то они должны разделить в равных долях часть наследства, которая полагалась бы их родителю.

Наследование по праву представления не осуществляется если лицо, умершее до смерти наследодателя, впоследствии будет признано недостойным наследником или лишено права на наследство завещательным распоряжением наследодателя. Наследование по праву представления не допускается в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно нему наследник наследовал даже большую часть имущества, нежели чем по закону (например, наследодателем было совершено завещание, согласно которому после своей смерти он оставляет дочери 2/3 имущества, а сыну 1/3 имущества; если дочь умерла раньше отца и у нее остались дети – внуки наследодателя, все равно единственным наследником будет являться сын). С другой стороны потомки наследника в любом случае будут наследовать причитавшуюся их умершему родителю долю по праву представления, даже если бы он оставил завещание в пользу третьих лиц (т. е. гипотетическая доля умершего наследника в состав его наследства не входит).[110]

3.4. Подтверждение прав наследования по закону

Контроль за соблюдением процедур и механизмов вступления в права наследования возлагается на нотариуса, который обязан оформить наследственные права. При подтверждении наследственных прав наследников по закону нотариус обязан определить круг наследников на момент смерти наследодателя. Нотариус не занимается розыском наследников, он ожидает подачи наследниками по закону заявлений о принятии наследства.[111]

Нотариус должен установить степень родства между наследодателем и наследниками, затребовать доказательства отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности потенциальных наследников. Если нотариусу подаются заявления от различных потенциальных наследников, то он обязан установить принадлежность каждого к конкретной наследственной очереди и определить наследственную очередь и состав наследников, входящих в очередь, которая будет призываться к наследованию. Четкость этих действий имеет важное юридическое значение, поскольку от них зависит размер наследственной доли каждого из наследников.[112]

При установлении наличия прав наследования по закону нотариусом не может принять свидетельские показания в качестве доказательств отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности. Наличие соответствующих отношений между наследодателем и наследником подтверждается только официальными документами. [113]Такими документами в этом случае могут выступать свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении. Помимо этого могут быть предоставлены документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства, которые подтверждают наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги). Факт иждивенчества наследника может быть удостоверен соглашением об уплате алиментов или решением суда о взыскании алиментов. Наличие у наследника нетрудоспособности подтверждается удостоверением пенсионера по возрасту, удостоверением инвалида и др.[114]

Если невозможно предоставить соответствующие документы, то факт наличия наследственных отношений должен быть установлен в суде. В этом случае копия вступившего в законную силу решения суда является документом, подтверждающим наследственные права.[115] Если у наследника нет возможности подтвердить право на наследство документально или судебным способом, то он может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Такое согласие должно быть оформлено письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.[116]

3.5. Наследование выморочного имущества

При рассмотрении вопроса об очередности наследования было упомянуто, что в качестве девятой очереди выступает государство. В собственность Российской Федерации переходит выморочное имущество. Имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п.1 ст. 1151 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.[117]

В собственность муниципальных образований или названных субъектов Российской Федерации могут переходить:1)жилое помещение; 2) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 3) доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества. Выморочные жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования для предоставления нуждающимся в жилье гражданам в порядке и на условиях ЖК РФ.[118]

Переход выморочного имущества государству по праву представляет собой производный способ приобретения прав собственности на различные виды имущества и нематериальных прав, входящих в состав наследства. В частности, уплата долгов собственника имущества, ставшего выморочным, является закономерным требованием, обращаемым к государству со стороны кредиторов наследодателя. Это требование вытекает из квалификации наследования как универсального правопреемства, коим является и наследование государством выморочного имущества.[119] При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.[120]

Важно отметить, что в тех случаях, когда разыскивается наследник по закону - любой из восьми очередей или обнаруживается завещание, то выморочного имущества нет. То есть нормы о выморочности отступают всякий раз, когда создаются возможность и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию.

Заключение

Надо понимать, что возникающие наследственные отношения зависят от многих факторов и процессов, развивающихся в обществе, поэтому и нормы наследственного права могут корректироваться в той или иной степени. В профессиональном сообществе постоянно идут дискуссии на актуальные темы наследственного права, рассматриваются различные спорные моменты в интерпретации тех или иных статей Гражданского Кодекса и их возможные последствия в судебной практике. Действующие нормы законодательства определили две возможности наследования, по завещанию и по закону, они направлены на то, чтобы максимально защитить права всех участников, вовлекаемых в процесс наследования. Так регламентация форм завещаний, методов их написания и удостоверения необходима для однозначности толкования при открытии наследства. Вместе с тем, в научной среде обсуждаются вопросы применения технических средств для написания различных видов завещания и применения в будущем аудио-визуальных форм завещаний в чрезвычайных ситуациях, подачи и заверения завещаний по интернету, в частности, введение возможности передачи данных в единый электронный реестр. Требует развития и тема дееспособности завещателя, а именно, более детальный подход к участию в определении своей наследственной воли лиц с ограниченной дееспособностью.

Возникает необходимость нормативного разъяснения некоторых специфических особенностей такой правовой категории как выморочное имущество. Например, при наследовании выморочного имущества, Российская Федерация является наследником этого имущества и перед оплатой всех долгов наследодателя обязана возместить все расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя. На практике возникают вопросы о том, какой федеральный орган должен возмещать эти расходы.

Это лишь малая часть проблем, работа над которыми продолжается для дальнейшей оптимизации норм регулирующих наследование, основой которых является Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Список использованных источников

Нормативно правовые акты

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации», ( часть первая от 30 ноября 1994 г., часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая от 18 декабря 2006 г.) Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.2018

2. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146 ФЗ(принят ГД ФС РФ 01.11.2001) [Электронный ресурс] - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.201

3. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.2018

Учебная литература

4. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право. Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2015. – 432 с.

5. Ануфриева Л.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). М.: , 2010.- 656 с.

6. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М.: ,2005.- с.

7. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с

8. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.

9. Гришаев С.П. Наследственное право и социальная справедливость. - Махачкала, 2010.- 113с.

10. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского

кодекса Российской Федерации.- М.: Инфра-М , 2010.- 448 с.

11. Гущин В. В., Гуреев В.А. Наследственное право России. - М. : Юрайт, 2016.- 480 с.

12. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

13. Идрисова Л.А., Ярлыкова Е.Л. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1. - Система ГАРАНТ, 2010 г.

14. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

15. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

16. Кириллова Е.А. Актуальные проблемы современного наследственного законодательства Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2014. – 124 с.

17. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный научно-практический) /Под общ. ред. Ю.Ф. Беспалов – М.: Проспект, 2016. – 240 с.

18. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

19. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

20. Миляревский М.В. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть третья. Исполнитель завещания. - М.: Феникс , 2002. - 398 с.

21. Наследственное право. Учебное пособие. /Под ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой.- М.: Юнити-Дана , 2017.- 311с.

22. Наследственное право : учебник / Под общ. ред. Р. Л Курбанова, О.В. Шведковой. – М.: Проспект, 2016. — 192 с.

23. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 311 с.

24. Салимов А.А. Основы наследственного права. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016.- 170 с.

25. Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2000. -224 с.

26. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М.: Высшее образование.-2011. -122 с.

27. Эрделевский А. М. Постатейный комментарий к разделу пятому части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.- М.: , 2010 .- 270 с.

28. Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А. Страхование: учеб. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2015.- 143с

  1. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г., часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая от 18 декабря 2006 г. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.2018

  3. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146 ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) [Электронный ресурс] - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.201

  4. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М.: Высшее образование.-2011. -122 с.

  5. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - Москва; Юстицинформ.- М, 2014, - 448 с.

  6. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ дата обращения – 15.01.2018

  7. Наследственное право : учебник / под общ. ред. Р. Л Курбанова, О.В. Шведковой. - М.: Проспект, 2016. — 192 с.

  8. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  9. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  10. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  11. Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А. Страхование: учеб. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2015.- 143с.

  12. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  13. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  14. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  15. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  16. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  17. Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 2000. С.82.

  18. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М., Юрайт.-2008, - 160 с.

  19. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  20. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  21. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  22. Гущин В. В., Гуреев В.А. Наследственное право России. - М.: Юрайт, 2016.- 480 с.

  23. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М.: ,2005.- 170 с.

  24. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  25. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  26. Гущин В. В., Гуреев В.А. Наследственное право России. - М.: Юрайт, 2016.- 480 с.

  27. Гришаев С.П. Наследственное право и социальная справедливость. - М., 2010. С.29.

  28. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  29. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  30. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  31. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  32. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  33. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  34. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный научно-практический) /Под общ. ред. Ю.Ф. Беспалов– М.: Проспект, 2016. – 240 с.

  35. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М.: Высшее образование.-2011. -122 с.

  36. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  37. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  38. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  39. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  40. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  41. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.

  42. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  43. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с

  44. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  45. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  46. Кириллова Е. А. Нотариат. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова , 2017. – 115 с.

  47. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  48. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  49. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  50. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  51. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с

  52. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  53. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  54. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 311 с.

  55. Абраменков М.С. Наследственное право. Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2015. – 432 с.

  56. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  57. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.- М., 2010.- С.75

  58. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  59. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с

  60. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  61. Крашенинников П. В. Настольная книга нотариуса.- М.: Волтерс Клувер, 2004.- 664 с.

  62. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  63. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  64. Ануфриева Л.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). М.: , 2010.- 656 с.

  65. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  66. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  67. Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для академического бакалаврита . - М. : Юрайт, 2015.- 467 с.

  68. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  69. Салимов А.А. Основы наследственного права. Учеб. пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016.- 170 с.

  70. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. - Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  71. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  72. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  73. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  74. Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для академического бакалаврита. - М. : Юрайт, 2015.- 467 с.

  75. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.

  76. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  77. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  78. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  79. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  80. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с

  81. Гущин В. В., Гуреев В.А. Наследственное право России. - М. : Юрайт, 2016.- 480 с.

  82. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  83. Миляревский М.В. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть третья. Исполнитель завещания. - М.: Феникс , 2002. - 398 с.

  84. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  85. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  86. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  87. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  88. Идрисова Л.А., Ярлыкова Е.Л. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1. - Система ГАРАНТ, 2010 г.

  89. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  90. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  91. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  92. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  93. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  94. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М.: Высшее образование.-2011. -122 с.

  95. 24. Эрделевский А. М. Постатейный комментарий к разделу пятому части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.- М.: , 2010 .- 270 с.

  96. Хамицаева Ю. А. Наследственное право. - М.: Высшее образование.-2011. -122 с.

  97. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  98. Гришаев С.П. Наследственное право и социальная справедливость. - Махачала, 2010.- 113с.+

  99. Наследственное право. Учебное пособие. /Под ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой.- М.: Юнити-Дана , 2017.- 311с

  100. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

  101. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  102. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  103. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  104. Крашенинников П. В. Наследственное право.- М.: Консультант Плюс, 2016.- 223 с.

  105. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  106. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  107. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  108. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  109. Кириллова Е.А. Актуальные проблемы современного наследственного законодательства Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2014. – 124 с.

  110. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  111. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.

  112. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  113. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  114. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.

  115. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  116. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с.

  117. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014, - 134 с

  118. Крашенинников П. В. Наследственное право. М.-2016 г. -223с.

  119. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.

  120. Гонгало Б.М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009 . – 656 с.