Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

История возникновения наследственного права

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа посвящена изучению принципов и оснований наследования. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить или отдать в наследство не только автомобили, дачи, но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. По моему мнению, роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти. Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина - наследодателя к другим лицам - наследникам в установленном законом порядке. Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности. Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений. Целью исследования данной работы является раскрытие понятия наследственного права, видов наследственного права, принципов и оснований наследований. За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.

Глава 1 Понятие наследования

История возникновения наследственного права

На ранних этапах формирования человеческого общества норм о наследовании как таковых не было, и складывались они между отдельными членами общества и их отношениями. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода. В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств[1].

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту - наследованию - охранительную функцию[2].

Проведём маленькое исследование по истории развития наследственного права совсем естественно, что оставаться безразличным к судьбе собственного имущества на вариант погибели граждане не могут и не обязаны[3]. Наследственное право неразрывно связано с частной собственностью. Развитие наследственного права определяется развитием двух основных институтов гражданского права: частной собственности и семьи и лежащих в их основе производственных отношений. По «Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследование в классе смердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда ему наследовали сыновья, а за их отсутствием имущество переходило князю. Дочери не наследовали. В Московском государстве различие прав сыновей и дочерей на наследование недвижимого имущества формулировалось так: «вотчине - сын вотчич, а дочь не вотчица, покуда братья живы»[4].

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

По вопросу о наследовании имеется множество различных учений, школ, концепции. Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Таким образом, еще в XVII столетии Г. Гроций обосновывал мнение о наследовании по закону как «молчаливом завещании», в котором отражается предполагаемая воля наследодателя оставить свое имущество после смерти именно тем лицам, которые названы в законе.

Отечественное дореволюционное наследственное право поддерживало данную точку зрения. В качестве исторического основания права наследства рассматривались союзы лиц, устраиваемые самой природой, – семьи и роды.

Законодательство восприняло доктринальное мнение, что личность наследника определяется самим строением семьи и рода, и как положение лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования[5].

Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны, законы эти находятся в естественной зависимости от государственного устройства и ведут свое происхождение от раздела земель, поэтому они не иноземного происхождения и не принадлежат к числу законов, принесенных из греческих городов римскими уполномоченными.

Дионисий Галикарнасский писал, что Сервий Туллий восстановил законы Ромула и Нумы о разделе земель, которые были отменены, и издал новые, чтобы придать больше силы древним законам. Таким образом, не подлежит сомнению, что законы о наследстве, происшедшие от этого раздела земель, были делом трех названных законодателей.

«Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества».

Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. «Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи» вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. «Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи»[6].

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

19 век является периодом расцвета капиталистических отношений и характеризуется двойственностью господствующего класса по отношению к наследственному праву. С одной стороны, принципиальная защита частной собственности, лежащей в основе буржуазного строя, диктует неприкосновенность наследственного права, а с другой - рост государственного бюджета все больше толкает казну на вторжение в отношения частной собственности. Сохраняя свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем и наследником.

В Манифесте коммунистической партии 1818 г. декларируется «уничтожение прав наследства». Оно было осуществлено РСДРП (б) после Октябрьской революции в России. Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» наследование как по закону, так и по завещанию было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства. Имущество, составляющее принадлежность трудового хозяйства, оставалось в управлении и распоряжении неимущих и нетрудоспособных участников этого хозяйства.

Переход России к новой экономической политике, которая повлекла за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содержал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть только нисходящие родственники, переживший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на иждивении у умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители после детей, братья, сестры, племянники если они не были иждивенцами умершего лица наследниками не являются. Наследственные доли всех наследников были равны. Изменение долей было возможно только в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу государственных, партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотариальном порядке[7].

С целью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем. Нельзя было также уменьшить долю несовершеннолетнего более чем на 1/4 того, что ему причиталось бы в случае наследования по закону. С наследственного имущества взимался наследственный налог в прогрессивной системе.

Дальнейшее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды, свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Расширяется круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.

В части третьей ГК РФ первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Сейчас можно завещать любое движимое и недвижимое имущество, которое не изъято из гражданского оборота. В настоящее время выделяется несколько видов форм завещаний: нотариально удостоверенное; приравненное к нотариально удостоверенному завещанию; составленное в чрезвычайных ситуациях; закрытое завещание.

Однако свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Указ о единонаследии вводил большие ограничения наследования как по закону, так и по завещанию: завещать недвижимое имущество можно было только одному родственнику. Сыновья имели преимущество перед дочерьми, а дочери перед более отдаленными родственниками. Движимое имущество наследодатель мог распределить между своими детьми по своему усмотрению. В отношении наследования по закону действовал аналогичный порядок[8].

Издание в 1832-1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской империи явилось итогом систематизации законодательства в области наследственного права. Это основной источник русского дореволюционного наследственного права, в нем впервые дано легальное определение завещания: завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти (ст.1010 СЗ РИ). Воля должна быть выражена лично самим завещателем и представительство в завещательном акте не допускалось.

Допускалось, что содержание завещания могло исчерпываться распоряжением о назначении опеки основаниями открытия наследства в русском праве помимо смерти человека, понимаемого как естественная смерть, являлись также обстоятельства, покоящиеся на фикции или презумпции смерти человека: лишение всех прав состояния; постриг; безвестное отсутствие.

В первом случае моментом открытия наследства являлось объявление вступившего в законную силу приговора; во втором случае – день пострига; в третьем – первый день по истечении десяти полных лет со дня публикации и неявки лица. Действительность завещания предполагала также наличие дееспособности у завещателя в момент составления завещания.

Не обладали дееспособностью несовершеннолетние. Совершеннолетними признавались лица, достигшие 21 года. Исходя из толкования ст. 1018 СЗ РИ, признавались недействительными завещания лиц, достигших 17 лет, даже и в том случае, когда завещания составлялись за подписью и с согласия их попечителей.

В русской цивилистической науке завещание рассматривалось как односторонняя сделка. Согласно ст.1010 СЗ РИ завещание есть предсмертное распоряжение об имуществе, однако закон допускал возможность наличия в завещании распоряжений, направленных на другие предметы: назначение опекунов к малолетним наследникам (т. X ч.1 ст. 227 СЗ РИ), назначение душеприказчика, распоряжение на счет похорон и т. п. душеприказчика, распоряжение на счет похорон и т. п.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях. Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третья часть ГК РФ фактически устанавливает восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сторон, дяди и тети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников – иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.

В советское время один из декретов носил название «Декрет об отмене права наследования», однако даже в нем не удалось провести идею полного отказа от наследования[9]. Тем не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа было невелико, поскольку трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства. Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский, так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место впервые годы советской власти. Расширяется круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.

Основной принцип завещания - это свобода его совершения. Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти.

На разных этапах развития нашего общества этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободы завещательных распоряжений к свободе завещаний. По действующему законодательству завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Но каким бы имуществом гражданин ни распорядился наличным или тем, которое приобретет в будущем, необходимо, чтобы право на это имущество возникло у гражданина еще при его жизни.

Понятие наследования

Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35). Наследственное право неразрывно связано с правом частной собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников, способствует укреплению семьи, так как закон существенно расширил возможности быть призванными к наследованию кровных родственников различной степени родства.

Смерть физического лица прекращает его правоспособность и открывает наследство. Человек перестает существовать физически, но значительное количество гражданских отношений, в которых она была носителем прав и обязанностей, переходящих к другим лицам. Такой переход имущества (наследства) умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) называется наследованием.

Условия и порядок наследования регламентируются рядом гражданско-правовых норм, в своей совокупности составляют отдельный гражданско-правовой институт - наследственное право.

Таким образом, наследственное право - это совокупность гражданско-правовых норм, которые регулируют отношения, возникающие вследствие перехода имущества, а также имущественных прав и обязанностей умершего к другим лицам. Наследственное право предоставляет возможность каждому гражданину распорядиться своим имуществом на случай смерти, определив в завещании Его судьбу. Положения наследственного права направлены на защиту личных интересов граждан. В то же время наследственное право всячески защищает интересы членов семьи умершего (в частности, несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц), чем способствует укреплению семьи.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных благах и обремененное долгами) перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людей. И только в случаях, прямо предусмотренных в законе, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в определенной части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель не проявлял привязанности (так называемые необходимые наследники). Неукоснительное проведение этих положений обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных органов и т. п), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство. Его надо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки, предоставить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т.п.).

Перехода имущества в связи со смертью не происходит лишь в случае кончины члена крестьянского хозяйства. Доля, принадлежавшая умершему члену такого хозяйства, из имущества хозяйства не выделяется, а компенсируется его наследникам в денежной форме по договоренности с остающимися членами хозяйства (п. 1 ст. 27, п. Зет. 15 Закона РСФСР о крестьянском (фермерском) хозяйстве, ср. ст. 560 ГК РСФСР).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Значение наследования состоит в том, что оно:

1) является основанием возникновения права собственности на чужое имущество;

2) гарантирует охрану частной собственности государством, предусмотренную ст. 35 Конституции РФ, поскольку содержит юридические гарантии правомерного осуществления перехода права собственности от одного лица к другому[10];

3) стимулирует практическую деятельность физического лица по приобретению права собственности на имущество, так как создает у него уверенность в том, что нажитое имущество после его смерти перейдет близким людям.

Значение наследственного права определяется его теснейшей связью с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности.

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных отношений, с неизбежностью сохраняется и значение наследования[11].

И сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Институт наследования нуждается в совершенствовании. Сегодня многое могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности совершенствование налоговой политики. Решая эти проблемы, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование - один из аргументов в пользу перестройки хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.

В субъективном смысле наследственное право — это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства.

Этапы наследования:

1)открытие наследства;

2)охрана наследства;

3)выражение наследником своего отношения к открывшемуся наследству — принятие его или отказ от него;

4)вступление в наследство.

Предметом наследования прежде всего является имущество, т. е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т. е. «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право — ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Разумеется, наследование, как и любой другой сложный социальный феномен, выполняет не только общественно полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ним связаны или во всяком случае могут быть связаны и негативные моменты. Пожалуй, главный из них состоит в том, что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, свободно конвертируемая валюта и т. д. А это, в свою очередь, углубляет социальное расслоение общества и в конечном счете разлагает и самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности. Эти тенденции особенно опасны в периоды первоначального накопления капитала, в одном из которых мы сейчас и находимся. Все это нельзя сбрасывать со счетов. Указанные тенденции в известной мере могут быть смягчены путем прогрессивной системы налогообложения. Главное, однако, состоит в том, что при всех издержках, связанных со свободной передачей имущества по наследству, это все же лучше, чем заставлять каждое новое поколение вступать в жизнь с нуля, начинать все сначала. Прежде всего далеко не все наследники отнесутся к наследству нерадиво. Многие из них в интересах и своих, и последующих поколений подойдут к наследству как рачительные хозяева, будут стремиться приумножить и, если хотите, «облагородить» его (например, путем отчислений в благотворительные фонды, что сулит жертвователям немалые преимущества). Помимо этого, переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности, будь то управление, наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т. д. А это, в конечном счете, идет на пользу обществу в целом, ибо без такой элиты общество, как показал наш горький опыт, неизбежно хиреет. Поэтому плюсы, связанные с наследованием, даже в условиях переходного периода развития общества все же перевешивают издержки, которые наследование влечет или может повлечь.

Глава 2 Виды наследственного права

2.1 Наследование по завещанию

В Гражданском Кодексе представлено несколько видов наследственного права: по завещанию; по закону; наследование, касающееся отдельных видов имущества. На первый план сегодня выступает наследование, предполагающее наличие завещания, популярность наследования по Закону от этого не уменьшилась по той простой причине, что у многих граждан возникает желание оставить нажитое имущество (наследство) только самым родным людям, поделив его самостоятельно в равных долях. Это исключает необходимость траты денег и времени на составление и утверждение завещания, а также минует конфликты между родственниками. Завещание (лат. testamentum) — акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских правоотношений лица на случай его смерти[12].

Любой гражданин может распорядиться своим имуществом (частью имущества) на случай смерти как ему заблагорассудиться. Для этого составляется завещание, которое может быть адресовано как родственникам, так и иным лицам. Завещатель также вправе лишить наследства любого претендента. Составление завещания само по себе ещё передача имущества наследникам. Для принятия наследства следует совершить определенные официальные действия.

Обычно наследодатель после составления завещания: передает его непосредственно наследнику; указывет на место, где оно находится. Но бывают случаи, когда наследники не знают о содержании завещания и месте его нахождения, либо вовсе о существовании такового. В любом случае этот факт становится известным при обращении к нотариусу после смерти наследодателя. Это происходит следующим образом. Потенциальный наследник, обращается к любому нотариусу по месту жительства завещателя и предъявляет:

- свидетельство о смерти;

- свой паспорт;

- доказательства родства (свидетельство о рождении, о браке и пр.).

Нотариус по информационной базе нотариата проверяет составлялось ли умершим завещание. При подтверждении такого факта сообщает координаты нотариуса, который удостоверял искомое завещание. У этого нотариуса остается второй экземпляр завещания. Далее наследник обращается к нотариусу, удостоверявшего завещание Этот нотариус выдает: дубликат завещания с отметкой о том, что оно не изменялось и не отменялось; если первоначальное завещание изменялось, то дубликаты всех завещаний с отметкой на последнем о его действительной силе. Но при условии если наследник указан в этом завещании. В противном случае оно ему не передается. После этого можно вступать в наследство. Следует знать, что к нотариусу для отметки действительности завещания следует обращаться и тем наследникам, у которых завещание было изначально на руках. Это необходимо для того, что бы удостовериться в его действенной силе.

По завещанию наследниками могут стать: физлица; дети, рожденные уже после смерти наследодателя, но им зачатые; организации, как отечественные, так и международные, ведущие деятельность во время, когда наследство открылось; РФ, ее субъекты, муниципалитет, другие государства.

Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК). Однако закон защищает интересы и еще не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками. Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица. К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, существующие на день открытия наследства. Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания к наследованию – существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу как все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства.

Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства. Причем, как отмечалось ранее, в отличие от других публичных образований Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

В качестве наследников по завещанию могут выступать международные организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных организаций: межправительственные и неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде всего международные неправительственные организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет Красного Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания в их пользу.

Не могут получить наследство: недостойные наследники, то есть лица, совершившие преступления против наследодателя, других наследников, действовавшие наперекор последней воле умершего (факты должны быть установлены судебным решением либо приговором) с целью незаконно получить наследственное имущество или увеличить свою долю; лица не указанные в завещании, даже если они являются наследниками по закону, не считая обязательной доли. Исключением являются случаи, когда завещание составлено на часть имущества. На остальную часть могут претендовать все наследники по закону, в том числе и получающие имущество по завещанию. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т. е. по правилам исполнения обязательств из неосновательного обогащения.

Кроме того, лишаются права требовать исполнения своих прав отказополучатели (ст. 1137 ГК), указанные в завещании, если они своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Должностным лицом, содействующим наследованию является прежде всего нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

2.2 Наследование по закону

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя. Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:

- наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным;

-завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным;

-если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства. Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону.

Наследование по закону регулирует ст.63 ГК, в которой изложены правила наследования в порядке законодательно установленной очередности. Закон о наследстве выделяет всего 8 очередей: I очереди: дети, оба супруга, родители наследодателя. Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Не обладают правом наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства; супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не имеет; родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в законном порядке; внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. призываются к наследованию за своих родителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы представляют в наследственном правопреемстве. В этом случае наследуется доля умершего родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом уже эта доля делится между наследниками по праву представления.

II очереди: братья и сестры, бабушки и дедушки. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное родство, т.е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не имеющие общих родителей) братья и сестры.

III очереди: дяди, тети. IV очереди: прабабушки и прадедушки наследодателя. V очереди: это внучки и внуки (двоюродные), а также бабушки и дедушки (двоюродные). VI очереди: сюда входят двоюродные – правнучки (правнуки), племянницы (племянники), тети и дяди. VII очереди: падчерицы, пасынки, мачеха, отчим. VIII очереди: нетрудоспособные иждивенцы (например, сожитель, с которым наследодатель состоял лишь в гражданском браке). Внутри одной очереди родственники наследуют имущество поровну. Нормы данной статьи используются в случаях: если не оставлено завещание, то есть, если его не составляли совсем, или оно было отменено при жизни наследодателем; если в завещании речь идет только о какой-то части имущества, другая часть в таких случаях наследуется в порядке, установленном Законом; если завещание недействительно; если наследник пользуется данным ему правом на реализацию своей доли в наследстве; если никто из наследников, указанных в завещании, не воспользовался данным правом в установленный Законом срок, или в случае смерти всех наследников, или в случае отказа всех наследников от имущества, оговоренного в завещании; если завещание имеется, и в нем отказано в наследстве всем родственникам, близким людям.

К числу наследников по закону относятся и наследники, призываемые к наследству по праву представления. Данную категорию следует отличать от наследственной трансмиссии и от признания к наследованию подназначенного наследника:

- при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, т. е. до открытия наследства;

- подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право представления предполагает возможность занятия при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.

Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при наследовании в порядке представления доля наследства, причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к соответствующим потомкам:

- наследникам второй очереди по праву представления наследуют племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя;

- наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей и тетей наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя законодатель признает 2 категории лиц – несовершеннолетних, достигших пенсионного возраста, ухаживающих за членами семьи не достигшими 14 лет или признанных инвалидами родственников кормильца, или таких лиц, не являющихся родственниками, однако совместно проживающих с кормильцем. При этом он должен был на протяжении последнего года жизни осуществлять их полное содержание или предоставлять регулярную помощь, являющуюся основным источником их дохода. Обе категории лиц являются особой группой наследников – при соблюдении вышеуказанных условий они призываются к наследованию вместе с преемниками той очереди, которая призывается по закону. При этом они получают равную с ними долю в наследстве. Более того, даже при наличии завещания, независимо от его содержания, нетрудоспособные иждивенцы обладают правом на обязательную долю в наследстве, которая составляет минимум половину того, что они могли получить при наследовании по закону. В случае отсутствия завещания и других наследников по закону, иждивенцы, не являющиеся родственниками наследодателя, наследуют в качестве наследников восьмой очереди.

Глава 3 Основания наследования

3.1 Основания наследования

Наследование по закону и наследование по завещанию зародились и вышли из основ римского частного права. Наследование по завещанию в римском праве было главным инструментом защиты права, объявления воли наследодателя. Воля играла в завещании наивысшую роль, поскольку эта последняя воля была неподкупной и неподдельной. Завещание свидетельствует о воле и намерении завещателя распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. Само завещание рассматривается как односторонняя сделка.

Исторически наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию. Это означало, что имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. Наследование по закону являлось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Общим признаком, определяющим преимущественное право на наследство, было родство наследника с наследодателем, при этом имел значение вид родства. Российское законодательство придает главенствующее значение наследованию по завещанию. В отношении наследования по закону действует остаточный принцип: «имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствие у них права наследовать, отстранению их от наследования, непринятию ими наследства, их отказу от наследства, а также к праву на обязательную долю в наследстве, к наследственной трансмиссии и к наследованию выморочного имущества.

В российском гражданском праве существуют два варианта регламентации отношений, связанных с наследственным правопреемством. В основе их различия лежит волеизъявление умершего, направленное на определение посмертной судьбы его имущества. Если такое волеизъявление было сделано, правопреемство регулируется способом, который именуется наследованием по завещанию. В случаях его отсутствия правопреемство регулируется другим способом, который именуется наследованием по закону.

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений. Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования. Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление определенных правовыми нормами юридических фактов.

Прежде всего, в обоих случаях важно установить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.

Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимости следует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.

Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то, помимо прочих условий, реализация наследственных правоотношений напрямую будет зависеть от действительности завещания.

Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений юридические факты, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходит по закону. А это значит, что при наличии завещания наследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) - если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию, и по закону - если завещание составлено лишь на часть наследства.

Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть. Вместе с тем, поскольку объявление умершим - лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а значит, и по наследству) перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, от обязанности возвращать такое имущество освобождаются, за исключением случаев, когда доказано, что, приобретая имущество, они знали, что объявленный умершим находится в живых. При невозможности возврата в натуре имущества, приобретенного по возмездным сделкам, недобросовестные приобретатели обязаны компенсировать его стоимость.

Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти, которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим. Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства. Наследование представляет собой переход имущественных прав и обязанностей от умершего лица к его преемникам. Для возникновения наследственных правоотношений имеет значение факт принятия наследства. По общим правилам наследования, принятие наследства осуществляется в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Моментом открытия наследства является день смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признается день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Именно в этот срок наследникам следует обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя с заявлением о принятии наследства либо заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии с ч.2 ст.1152 ГК РФ, наследство может быть принято одним из наследников либо несколькими наследниками или даже их подавляющим большинством. Однако, принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Иначе говоря, принятие наследства - акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом.

Для вступления в права на наследство после пропуска шестимесячного срока Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта принятия наследства на основании фактического вступления в наследство в соответствии со п. 2 ст. 1153 ГК РФ.

Так, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно общим правилам наследования свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства за исключением случаев, предусмотренных законом.

В ст. 1111 ГК РФ определяется, что наследование осуществляется по двум основаниям: по завещанию; по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законодательством. Говоря об основаниях наследования, необходимо обратить внимание на два момента.

1. Каждый человек имеет в собственности индивидуальное имущество, он поддерживает свою жизнь за счет собственного имущества, жизнь почти каждого человека протекает в семье, и индивидуальное имущество каждого члена семьи служит поддержанию совместной жизни.

2. Каждый может свободно распоряжаться своей собственностью, в том числе после своей смерти.

Наследование по закону будет иметь место в следующих случаях.

- не было составлено завещание;

- завещание было составлено, но признано судом недействительным (оспоримое завещание); при этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания;

- все наследники по завещанию не имеют права принимать наследство, либо никто из них не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ);

- отсутствуют наследники; тогда имущество считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

3.2 Государственная регистрация наследования

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что данная квартира принадлежит ему и перейдет к нему только после открытия наследства. Государственная регистрация прав проводится на основании свидетельств о праве на наследство, которые по желанию наследников могут быть выданы всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследство в целом или на его отдельные части (п. 1 ст. 1162 ГК). Свидетельство выдается нотариусом (или уполномоченным в соответствии законом должностным лицом) по месту открытия наследства - последнему месту жительства наследодателя (ст. 1115, 1162 ГК), а не по месту нахождения наследуемого недвижимого имущества.

Наследник вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности после принятия наследства. В этом случае, если право собственности правопредшественника не было зарегистрировано в ЕГРП, правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также документы правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права собственности на недвижимое имущество.

В случае наследования в общую долевую собственность наследство может быть разделено между наследниками. Соглашение о разделе наследства или выделении из него доли может быть заключено после выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1165 ГК). Государственная регистрация прав наследников при разделе наследства осуществляется по двум основаниям: соглашение о разделе наследства и ранее выданное свидетельство о праве на наследство. Если до заключения соглашения о разделе наследства была осуществлена государственная регистрация долевой собственности наследников, то регистрация прав на разделенное наследниками недвижимое имущество осуществляется на основании одного данного соглашения. Несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям не может повлечь отказ в государственной регистрации (п. 3 ст. 1165 ГК). Наследники, разделяя наследство, действуют как долевые собственники в силу закона. Но поскольку раздел наследства является не правопреемством, а сделкой, то права на недвижимость после раздела наследства возникают уже с момента государственной регистрации.

Выдача свидетельства о праве на наследство подтверждает установленный законом юридический состав наследственного правоотношения и наличие бесспорного права на наследство. Совершая указанное нотариальное действие, нотариус в соответствии с Основами законодательства о нотариате проверяет факты смерти наследодателя, родственных отношений, принятия наследства, принадлежности имущества наследодателю, время и место открытия наследства и др. Поэтому в ст. 17 Закона о регистрации прав свидетельство о праве на наследство указано в качестве одного из оснований для регистрации права собственности. В этом случае правовая экспертиза при государственной регистрации должна включать проверку действительности поданного документа, включая проверку компетенции нотариуса и сведений, необходимых для государственной регистрации, а также исследование ЕГРП на предмет противоречий между заявленным и ранее зарегистрированным правом на наследуемый объект. Проверка родственных отношений, факта смерти наследодателя, размера причитающихся наследникам по закону или завещанию долей, соблюдения права на обязательную долю и пр., т.е. ревизия нотариального действия не входит в компетенцию регистрирующего органа. Однако если наследственная масса определена только на основании подлинников правоустанавливающих документов наследодателя, при регистрации может быть выявлено, что имущество выбыло при жизни наследодателя из его владения или обременено правами третьих лиц. Поэтому в настоящее время при оформлении наследства нотариус может запросить информацию из ЕГРП о правах наследодателя и их ограничениях (обременениях).

Выдаваемые нотариусом в соответствии со ст. 74, 75 Основ законодательства о нотариате свидетельства о праве на долю в общем имуществе по совместному заявлению супругов или по заявлению пережившего супруга свидетельствуют не о наличии права на имущество, а только о размере доли в праве общей собственности. Указанные свидетельства являются основанием для регистрации права долевой собственности вместе с правоустанавливающим документом на общее имущество, подтверждающим возникновение совместной собственности супругов.

Самым ценным в составе наследственного имущества является недвижимость и для подтверждения наличия права собственности наследника должна быть пройдена такая процедура, как регистрация недвижимости по наследству. Только после этого новый собственник официально может вступать во взаимоотношения с иными лицами от своего имени. Хотя по Гражданскому кодексу РФ после принятия наследства, независимо от даты регистрации, наследник приобретает право собственности на имущество, в том числе на недвижимость. За регистрацией перехода права собственности на недвижимость вследствие получения наследства наследникам не обязательно обращаться одномоментно. Каждый из них действует от своего имени самостоятельно, в т.ч. и при оформлении недвижимости в общую долевую собственность. И каждый из них уплачивает госпошлину в размере 2 000 руб., а для организаций – 22 000 руб.

Регистрация может осуществляться лично или через представителя при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности. С собой необходимо иметь:

- свидетельство о праве на наследство – оригинал документа и его копия;

- соглашение о разделе имущества, если оно заключалось между наследниками, оригинал (не менее 2 экз.), а если соглашение удостоверено нотариально – оригинал и копия;

- квитанция об уплате госпошлины (реквизиты можно получить на сайте или при обращении в Росреестр);

- заявление о государственной регистрации – оно заполняется сотрудником и подписывается заявителем в его присутствии;

- паспорт РФ заявителя или представителя по доверенности;

- доверенность (если действуете через представителя).

Регистрация перехода права собственности возможна только в отношении тех объектов, которые учтены в государственном кадастре недвижимости. В противном случае потребуется подача искового заявления для признания права собственности на объект недвижимости.

Если соглашение о разделе имущества между наследниками будет заключено после регистрации прав на недвижимость, то достаточно предъявить документы, указанные в п. 2-6 перечня документов. При этом несоответствие причитающимся долям не может повлечь отказ в государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Заключение

Как показывает история, развитие наследственных правоотношений, находится в тесной и прямой зависимости от развития общественных отношений, общества и государства в целом. Не вызывает сомнений, что значение наследования и задач, выполнение которых возложено на него, гораздо шире и важнее, нежели просто уравновешивание интересов наследников и наследодателя. Чем более высокого уровня развития достигло общество и государство, тем актуальнее для данного государства наследственные правоотношения, как один ключевых факторов развития института семьи - первичной ячейки общества.

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:

- наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

- в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

- ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

- наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании

строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества. Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Гражданское право/ Учебник-том3-М.: 2001
  2. Алекссев С.С., Гражданское право. Учебник. - М.; 2009
  3. Булаевский Б. А и др. Наследственное право. - М.:, 2005
  4. Веденеев А.В. Исторические аспекты возникновения и развития института наследственного права. М.: ИНФРА - М. 2001. С. 18.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1115
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 п. 2 ст. 20.
  7. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2007С. 24.
  8. Крыканова Л. И. Новое наследственное право и налогообложение наследства // Налоговый вестник. 2002. № 3.
  9. Лушников А.М., Лушникова М.В.. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с.. 2009
  10. Немков В. Очерк истории наследственного права. Воронеж, 1979. С.10
  11. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М. Статут. 1998. - С. 298.
  12. Присягина Г. Н. Наследственное право и порядок взыскания налога на наследство // Гражданин и право. 2002. № 11/12.
  13. Ростовцева Н. В. Указ. соч.
  14. Учебник "Гражданское право: В 2 т. Том I" (под ред. Е.А. Суханова) 2004 г.
  15. http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn18
  16. http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn19
  17. http://fb.ru/article/42695/zakon-o-nasledstve-osnovnyie-momentyi
  18. http://nasledstvo7.ru/nasledstvo/ne-vxodit-v-sostav-nasledstva.html#imuschestvo-ne-vhodyaschee-v-nasledstvennuyu-massu
  19. https://istorikonline.ru
  20. http://kladsovetov.ru/nasledovanie-dalnimi-rodstvennikami/svoboda-zaveshhanija-ogranichena-pravilami-ob-v.html
  1. Лушников А.М., Лушникова М.В.. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с.. 2009

  2. Веденеев А.В. Исторические аспекты возникновения и развития института наследственного права. М.: ИНФРА - М. 2001. С. 18.

  3. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2007С. 24.

  4. Веденеев А.В. Исторические аспекты возникновения и развития института наследственного права. М.: ИНФРА - М. 2001. С. 18.

  5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М. Статут. 1998. - С. 298.

  6. Немков В. Очерк истории наследственного права. Воронеж, 1979. С.10

  7. https://istorikonline.ru

  8. http://kladsovetov.ru/nasledovanie-dalnimi-rodstvennikami/svoboda-zaveshhanija-ogranichena-pravilami-ob-v.html

  9. http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/

  10. Конституция РФ

  11. https://studfiles.net

  12. http://www.lawmos.ru